Наследство по закону гк рф: ГК РФ Глава 63. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ \ КонсультантПлюс

Содержание

Статья 1110 ГК РФ. Гражданский кодекс с комментариями в действующей редакции

1. При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное.

2. Наследование регулируется настоящим Кодексом и другими законами, а в случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами.

Комментарий к статье 1110

1. В п. 1 комментируемой статьи впервые в истории отечественного законодательства раскрывается понятие наследования и описываются признаки наследственного преемства.

2. Определяя наследование как переход имущества умершего гражданина к другим лицам, законодатель акцентирует внимание на исключительности норм о наследовании при определении судьбы имущества умершего гражданина. Из этого следует, что никакие иные институты гражданского права не могут быть использованы для оформления правопреемства в имуществе умершего. В равной мере не допускаются какие-либо сделки граждан, направленные на отчуждение их имущества в случае смерти (см., например, п. 3 ст. 572 ГК о ничтожности договора, предусматривающего передачу дара одаряемому после смерти дарителя). Для указанных целей может быть использован только институт завещания (п. 1 ст. 1118 ГК).

3. Имущество умершего гражданина переходит к другим лицам в порядке правопреемства. Это означает, что в сохраняющихся правоотношениях происходит замена субъекта прав на имущество, при этом права и обязанности правопреемника (наследника) юридически зависят от прав и обязанностей правопредшественника (наследодателя).

Предметом наследственного правопреемства является имущество умершего, которое в соответствии с ГК может входить в состав наследства (ст. 1112 ГК).

Наследодателем именуется умершее (либо объявленное умершим) лицо, после которого остается наследство. При этом во внимание не берутся ни существовавший у гражданина объем дееспособности, ни его гражданство; важно лишь то, что при жизни он имел имущество, которое может перейти к другим лицам в порядке наследования.

Наследниками признаются лица, которые в соответствии с Гражданским кодексом могут быть призваны к наследованию (ст. ст. 1116 и 1117).

Вместе с тем наследственное имущество может переходить не только к наследникам, но и к иным лицам. Однако это не означает, что субъектами наследственного правопреемства могут стать какие-либо другие лица, кроме наследников. Например, при завещательном отказе (легате) на наследников может быть возложено исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности наследниками (ст. 1137 ГК). В подобных случаях субъектами наследственного правопреемства все равно считаются только наследники как непосредственные правопреемники умершего. Отказополучатели же выступают лишь в роли кредиторов самих наследников.

Одновременно следует учитывать, что комментируемой нормой не охватываются случаи, при которых имущество умершего переходит к иным лицам за рамками наследственного правопреемства. Например, право на получение подлежавших выплате наследодателю, но не полученных им при жизни сумм заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий, пособий по социальному страхованию, возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментов и иных денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, принадлежит проживавшим совместно с умершим членам его семьи, а также его нетрудоспособным иждивенцам независимо от того, проживали они совместно с умершим или не проживали (п. 1 ст. 1183 ГК). Изначально такие суммы не включаются в состав наследства, и поэтому вести речь о существовании в подобных ситуациях наследственного правопреемства нельзя. Лишь при отсутствии лиц, имеющих право на получение таких сумм, а также если они не предъявили требований об их выплате в установленный срок, соответствующие суммы включаются в состав наследства и наследуются на общих основаниях (п. 3 ст. 1183 ГК) .

———————————

См., кроме того, п. 1 ст. 1185 ГК о передаче государственных наград наследодателя.

4. По общему правилу при наследовании имущество переходит в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент.

Это, в частности, означает, что наследство рассматривается как определенная совокупность имущества (единое целое) вне зависимости от того, где оно находится и насколько известно место его нахождения. Иными словами, приобретая права на определенную (известную) часть наследства, наследники приобретают права и на иное (неизвестное им) наследственное имущество. Неосведомленность наследников о каком-либо конкретном объекте из состава наследства (равно как и нежелание принимать какой-либо объект из наследственной массы) не влияет на последствия правопреемства. Соответствующие права и обязанности в случае принятия наследства переходят к наследникам полностью. Причем если речь идет о множестве объектов в составе наследства и о нескольких наследниках, то каждый наследник с принятием наследства приобретает права в отношении каждого наследуемого объекта пропорционально своей доле (если только конкретные объекты не завещаны конкретным лицам).

Наследство как предмет правопреемства переходит к наследникам в неизменном виде, т.е. таким, каким оно являлось на момент открытия наследства (в том же составе, объеме и стоимостном выражении). Так, при наследовании имущества, находящегося в залоге, право залога не прекращается, а следует за вещью. Правопреемник залогодателя становится на его место и несет все обязанности залогодателя, если только первоначальный залогодатель своим соглашением с залогодержателем не установил иное (ст. 353 ГК). В качестве еще одного примера может быть назван переход прав на застрахованное имущество. Согласно ст. 960 ГК при таком переходе права и обязанности по договору страхования сохраняются для нового правообладателя.

Наследство переходит к наследникам одномоментно со времени открытия наследства (ст. 1114 ГК) независимо от времени его фактического принятия, а также от момента государственной регистрации права наследника на это имущество, когда такое право подлежит регистрации (п. 4 ст. 1152 ГК).

5. Необходимо отметить, что универсальность наследственного правопреемства определяется в ГК по-новому. Если ранее универсальности правопреемства придавался абсолютный характер, независимый от оснований наследования (принятие наследства по закону предполагало принятие наследства и по завещанию), то теперь в тех ситуациях, когда наследники призываются к наследованию по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства, на основании адресного отказа и др.), впервые прямо закреплены положения о допустимости принятия наследства либо отказа от него по отдельным основаниям наследования (абз. 2 п. 2 ст. 1152 и п. 3 ст. 1158 ГК). Наследник может принять наследство либо отказаться от него или по одному из оснований, или по нескольким из них, или по всем основаниям.

Вместе с тем новая трактовка универсальности нисколько не ломает цельность конструкции наследственного правопреемства. Речь идет лишь о четком разграничении наследственных правоотношений, возникающих по поводу одного наследства, но по различным основаниям. В рамках соответствующих правоотношений наследование в полном объеме подчиняется правилам об универсальности наследственного правопреемства. Все наследники принимают все наследственное имущество как единое целое. Возможные долги в составе наследства распределяются при этом между наследниками пропорционально их долям в наследственном имуществе.

Такое понимание универсальности соответствует и общему для гражданского права принципу диспозитивности, в соответствии с которым участники гражданских правоотношений самостоятельно, по своему усмотрению и в соответствии со своими интересами реализуют свою правоспособность и принадлежащие им права. Принятие наследства либо отказ от него по отдельным основаниям означают только одно — осознанное участие либо отказ от участия в конкретных гражданских правоотношениях.

6. Пункт 1 комментируемой статьи содержит оговорку, в соответствии с которой правилами ГК может быть регламентирован и иной порядок перехода наследства. При этом по смыслу оговорки соответствующие правила могут относиться как к отдельным свойствам наследственного правопреемства (неизменность вида, единство и др. ), оставляя природу правопреемства неизменной, так и в целом к его природе (в силу чего правопреемство может быть сингулярным).

Например, если для перехода к наследнику доли в уставном капитале хозяйственного общества требуется согласие участников общества и в таком согласии наследнику было отказано, он вправе получить от общества лишь действительную стоимость унаследованной доли (ст. 1176 ГК). В данном случае право на долю в уставном капитале преобразуется (меняет вид) в иное качество (право иного рода) — право на компенсацию. Другой пример можно обнаружить в ст. 1179 ГК, где речь идет о наследовании имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства. В случае, когда наследник не является членом такого хозяйства и ему отказано в принятии в члены хозяйства, он имеет лишь право на получение компенсации, соразмерной наследуемой им доле в имуществе, находящемся в общей совместной собственности членов хозяйства.

Что касается возможности изменения природы всего наследственного правопреемства, то отказ от идеи универсальности наследственного правопреемства предлагался и до появления в ГК указанной оговорки .

———————————

См., например: Никитюк П.С. Наследственное право и наследственный процесс (Проблемы теории и практики). Кишинев, 1973. С. 227.

Вместе с тем ни раньше, ни сейчас ни один из примеров, приводимых в литературе в обоснование такого вывода, не доказывал сингулярного характера наследственного правопреемства. Так, в одном из первых комментариев к части третьей ГК А.И. Масляев отмечает: «Пожалуй, единственным исключением является случай распределения наследодателем в завещании конкретных вещей в адрес конкретных наследников, если при этом какого-либо иного имущества не останется. Правопреемство каждого из наследников в этом случае будет сингулярным (частным)» . Допуская подобные ситуации, нельзя согласиться с тем, что отсутствие иного имущества (и прежде всего долгов наследодателя) автоматически трансформирует природу наследственного правопреемства. Походить на сингулярное правопреемство еще не значит быть им. Одна лишь возможность выявления неизвестных до определенного момента долгов наследодателя опровергает вывод о сингулярности такого правопреемства.

———————————

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья: Постатейный научно-практический комментарий. М., 2001. С. 11.

В другом комментарии А.А. Рубанов выделяет три случая сингулярного наследственного правопреемства. Первый из них автор обнаруживает в самом ГК применительно к правилам о наследственной трансмиссии (ст. 1156). Однако тот факт, что применительно к указанным ситуациям право на принятие наследства не входит в состав наследства, открывшегося после смерти умершего наследника, еще не означает, что меняется природа правопреемства в отношении конкретного наследства трансмиттента либо первоначального наследодателя. Право на принятие наследства потому и не входит в состав наследства, что оно не относится к объектам наследования. И именно поэтому переход подобного права к трансмиссару не рассматривается в качестве наследственного правопреемства. Другой пример, по мнению А.А. Рубанова, предусмотрен Вводным законом к ч. 3 ГК и касается вкладов в банках, в отношении которых до введения в действие части третьей ГК были сделаны распоряжения об их выдаче в случае смерти. Однако и в этой ситуации закон недвусмысленно определяет режим соответствующих вкладов. Не входя в состав наследства, такие вклады не могут быть объектом наследственного правопреемства, а значит, рассуждения о природе подобного правопреемства не меняют существующего положения дел в отношении универсальности наследственного правопреемства. Наконец, в качестве третьего примера назван случай, указанный в Федеральном законе от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ «О связи» и относящийся к правам на оказание услуг связи лицам, наследующим телефонизированные помещения. Вместе с тем соответствующие права не относятся к наследственному имуществу, поскольку возникают у наследников как первоначальные. По этой причине вести речь о природе наследственного правопреемства на примере возникновения указанных прав едва ли возможно.

———————————

См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей: В 3 т. Т. 3. / Под ред. Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского, А.Г. Светланова. М., 2004.

СЗ РФ. 2003. N 28. Ст. 2895.

Среди иных примеров наиболее часто называют случаи, связанные с завещательными отказами. Однако, как уже отмечалось выше, оснований для признания возникающего в подобных ситуациях правопреемства наследственным нет.

Таким образом, представляется возможным утверждать, что имеет смысл проводить различие между наследственным и иным посмертным правопреемством. При этом наследственное правопреемство всегда остается универсальным, а иное посмертное правопреемство может быть и сингулярным.

7. Пункт 2 комментируемой статьи определяет круг источников правовой регламентации наследования.

Главенствующее место в системе таких источников занимает ГК. При этом наряду со специальным разделом V «Наследственное право», являющимся ключевым в системе источников регламентации наследования, в нем имеются и иные нормы, устанавливающие особенности перехода имущества умершего к другим лицам (см., например, п. 2 ст. 78, п. 6 ст. 93, п. 4 ст. 111, ст. 581, п. 6 ст. 582, п. 2 ст. 617, ст. 701, п. 2 ст. 934, п. 2 ст. 1038, п. 1 ст. 1050).

Нормы права, содержащиеся в других законах, должны соответствовать положениям ГК (п. 2 ст. 3). Это касается законов, не только принятых после введения в действие части третьей ГК, но и законов, принятых до ее введения и продолжающих действовать на территории Российской Федерации (см. ч. 1 ст. 4 Вводного закона к ч. 3 ГК).

Помимо законов в прямо предусмотренных ими случаях регулирование вопросов наследования допускается и иными правовыми актами, к которым согласно п. 6 ст. 3 ГК относятся указы Президента РФ и постановления Правительства РФ.

На сегодняшний день отдельные вопросы наследственного права раскрыты как в законах, так и в иных правовых актах (см., например, ст. 21 Земельного кодекса; п. 8 ст. 21, п. п. 5 и 7 ст. 23 Закона об обществах с ограниченной ответственностью; Указ Президента РФ от 16 мая 1997 г. N 485 «О гарантиях собственникам объектов недвижимости в приобретении в собственность земельных участков под этими объектами» ).

———————————

СЗ РФ. 1997. N 20. Ст. 2240.

В соответствии с правилами части третьей ГК приняты Постановление Правительства РФ N 350 и Постановление Правительства РФ N 351.

Руководствуясь ст. 51 Основ законодательства о нотариате, Министерство юстиции РФ установило формы реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах (Приказ Минюста России N 99).

8. Среди специальных норм, связанных с наследованием отдельных видов имущества, особо следует выделить нормы о наследовании интеллектуальных прав, т.е. прав на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (абз. 1 п. 1 ст. 2, ст. ст. 128, 1226 ГК).

Правила о наследовании таких прав в настоящее время содержатся в разделе VII ГК «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации» (абз. 3 п. 2 ст. 1228, ст. ст. 1241, 1267, 1281, 1283, абз. 3 п. 1 ст. 1284, п. 3 ст. 1291, п. 3 ст. 1293, п. 2 ст. 1316, п. 4 ст. 1318, п. 2 ст. 1327, п. 2 ст. 1357, п. 2 ст. 1420 и др.).

До вступления в силу 1 января 2008 г. части четвертой ГК РФ соответствующие положения были закреплены в Законе об авторском праве (абз. 2 п. 2 ст. 17, ст. ст. 27, 29, 43), Законе о правовой охране программ (п. 2 ст. 1, ст. 6, п. 2 ст. 11), Патентном законе (п. 3 ст. 7, п. 6 ст. 10) и Законе о правовой охране топологий ИМС (п. 4 ст. 4, п. 2 ст. 6).

———————————

Закон РФ от 9 июля 1993 г. N 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. N 32. Ст. 1242.

Закон РФ от 23 сентября 1992 г. N 3523-1 «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных».

Патентный закон РФ от 23 сентября 1992 г. N 3517-1 // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. N 42. Ст. 2319.

Закон РФ от 23 сентября 1992 г. N 3526-1 «О правовой охране топологий интегральных микросхем» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. N 42. Ст. 2328.

Нужно отметить, что нормы о наследовании в сфере интеллектуальной собственности и раньше не включались в разделы кодифицированных актов, касающихся общих положений наследственного права. Например, в разделе VII «Наследственное право» ГК 1964 г. отсутствовали специальные нормы о наследовании авторского, изобретательского и других подобных прав, за исключением ч. 4 ст. 552 о невозможности перехода авторского права по наследству к государству. При этом положения о наследовании соответствующих прав содержались в ст. ст. 481, 496 и 497 раздела IV «Авторское право», в ст. 518 раздела V «Право на открытие» и в ст. 525 раздела VI «Право на изобретение, рационализаторское предложение и промышленный образец» ГК 1964 г.

В ОГЗ 1991 г. вопросы наследования авторских и смежных прав также рассматривались не в разделе VI «Наследственное право», а в п. 6 ст. 135, ст. 137 и п. 5 ст. 141 раздела IV «Авторское право», а вопросы наследования изобретательских прав — в ст. 144 раздела V «Право на изобретение и другие результаты творчества, используемые в производстве».

Общие положения наследования по закону в Российской Федерации

Автор: Дмитриева Александра Николаевна

Рубрика: Юриспруденция

Опубликовано в Молодой учёный №19 (123) октябрь-1 2016 г.

Дата публикации: 03.10.2016 2016-10-03

Статья просмотрена: 1090 раз

Скачать электронную версию

Скачать Часть 3 (pdf)

Библиографическое описание:

Дмитриева, А.

Н. Общие положения наследования по закону в Российской Федерации / А. Н. Дмитриева. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 19 (123). — С. 241-243. — URL: https://moluch.ru/archive/123/34030/ (дата обращения: 31.12.2022).



Институт наследования существует с далеких времен, но наиболее широкое развитее он получил в римском частном праве. На сегодняшний день, наследование по закону является одним из наиболее востребованных на практике подотраслей гражданского права. Как известно, институт наследования регулирует отношения связанные с переходом имущественных прав и обязанностей. Актуальность темы заключается в том, что роль наследственного права и наследственных правоотношений в последние несколько лет заметно возросла. Это непосредственно связано с глобальными изменениями в социальной, экономической и политической сферах.

Рассматривая вопрос о наследовании по закону, необходимо осмыслить понятия, лежащие в его основе. Так, под наследованием, следует понимать переход прав и обязанностей умершего лица, непосредственно являющимся наследодателем, к его наследникам в установленном законом порядке.

Одной из главных опор при определении наследственного права служит статья 35 Конституции Российской Федерации, которая говорит нам о том, что: «Право наследования гарантируется». Следующей фундаментальной ступенью служит раздел V Гражданского Кодекса Российской Федерации. В ст. 1111 ГК РФ сказано, что наследование в Российской Федерации осуществляется как по закону, так и по завещанию.

В ст. 1 ГК РФ обозначены принципы частного права, а именно — неприкосновенность собственности, недопустимость произвольного вмешательства в частные дела, с которым перекликается такой элемент метода гражданского права как автономия воли. Т. е. граждане (физические лица) приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своих интересах. В этом случае, относительно наследования по закону действует своего рода остаточный принцип, т.

е. он имеет место, когда и насколько оно не изменено завещанием. Все остальные случаи наследования по закону сводятся к отсутствию наследников по завещанию, в том числе и отсутствию у них права наследовать, отстранению их от наследования, что говориться в ст. 1117 ГК РФ, непринятию ими наследства, их отказу от наследства (ст. 1141, 1157 ГК РФ), а так же праву на обязательную долю в наследстве (ст. 1149 ГК РФ), наследованию выморочного имущества (ст. 1151 ГК РФ) и к наследственной трансмиссии (ст. 1156 ГК РФ).

В ст. 1113 ГК РФ говорит нам о том, что наследство в Российской Федерации открывается со смертью наследодателя. В случаях, когда наследодатель объявляется умершим, открытие наследства — день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим (ст. 1114 ГК РФ). Важно отметить, что граждане, умершие в один и тот же день, в целях наследственного правопреемства считаются умершими одновременно и не наследуют друг после друга. В связи с этим, в ст. 1114 ГК РФ так же говориться, что в таких случаях, к наследованию призываются наследники каждого из них.

Таким образом, смерть гражданина (наследодателя) нормативно признается юридическим фактом, с которым закон связывает возникновение наследственных правоотношений. Время открытия наследства должно быть подтверждено свидетельством о смерти, которое выдается органами загса, либо извещением или иным документом о гибели, выданным органом Министерства обороны Российской Федерации или другим компетентным органом [1].

Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя (ст. 1115 ГК РФ). На практике, часто случается, что человек проживал в одном месте, но его имущество находилось в другом месте, а смерть наступила в третьем. В таких случаях закон четко определяет, что местом открытия наследства признается последнее постоянное место жительства наследодателя, а если оно не известно — место нахождения имущества или его основной части (ст. 1115 ГК РФ). Заявление об установлении места открытия наследства подается в суд по месту жительства заявителя.

В новой редакции Гражданского Кодекса Российской Федерации установлено восемь основных очередей наследников по закону. Наследники каждой последующей очереди наследуют при отсутствии наследников предшествующих очередей.

Рассматривая первую очередь наследников по закону, можно понять, что к ней относят наиболее близких родственников наследодателя. К ним относятся: супруг, дети и родители наследодателя. Важно отметить, что к числу наследников первой очереди законодатель относит не только детей по крови, но и усыновленных детей.

Вторая очередь наследников по закону включает в себя: полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя, а так же его бабушек и дедушек как со стороны матери, так и со стороны отца.

Третья очередь включает в себя полнородных и неполнородных братьев и сестер родителей (т. е. дяди и тети) наследодателя, четвертая — прадедушки и прабабушки наследодателя как со стороны дедушки, так и со стороны бабушки, пятая — двоюродные внуки (внучки) и двоюродные дедушки (бабушки), шестая — двоюродные правнуки (правнучки), двоюродные племянники (племянницы) и двоюродные дяди (тети), седьмая — пасынки (падчерицы) и отчим (мачеха) наследодателя.

К числу наследников по закону в качестве так называемой плавающей, или скользящей, очереди относятся нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти, а при определенных обстоятельствах часть этой группы наследников наследуют как наследники восьмой очереди [2].

В ст. 1146 ГК РФ сказано, что внуки и их потомки, племянники и племянницы, двоюродные братья и сестры наследодателя являются наследниками по праву представления. Наследованием по праву представления является особый порядок призвания к наследованию наследников по закону. Наследники призываются к наследованию по праву представления при условии, что их предок, который был бы призван к наследованию по закону после смерти наследодателя, умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем (ст. 1146 ГК РФ).

В российском законодательстве наследование «по праву представления» происходит только по прямой нисходящей линии, поэтому правила п. 2 ст. 1146 ГК РФ, устраняющие от наследования по праву представления потомков наследника, лишенного наследодателем наследства (п.

1 ст. 1119 ГК РФ), не должны распространяться на его родственников по восходящей линии. Однако на этот счет существует и другая точка зрения. Наследниками по праву представления могут выступать только наследники первых трех очередей и не могут быть потомки племянников (племянниц) и двоюродных братьев (сестер) наследодателя. В то же время дети последних (двоюродные племянники и племянницы) наследуют в шестую очередь; дети родных племянников и племянниц (двоюродные внуки и внучки) — в пятую очередь, а их дети (двоюродные правнуки и правнучки) — в шестую очередь.

В наследственном праве России впервые к наследованию по закону в качестве наследников седьмой очереди призывается такая особая категория свойственников, как пасынки и падчерицы, отчим и мачеха наследодателя, независимо от того, обязаны ли они были согласно ст. 97 СК РФ его содержать. При этом брачные отношения между отцом (матерью) и мачехой (отчимом) ребенка должны иметь место на момент смерти отчима (мачехи). В то же время пасынки и падчерицы могут наследовать после отчима (мачехи) и в случае их усыновления или в качестве иждивенцев уже как наследники первой или плавающей очереди соответственно.

Принятие наследства происходит в одностороннем порядке. Оно заключается в желании наследника вступить в права наследства.

Принятие наследства — это одностороннее действие наследника (акт воли), означающее его желание вступить в права наследства. Существует 2 способа принятия наследства: 1 способ — путем фактического вступления во владение наследственным имуществом, т. е. фактическое принятие наследства. п. 2 ст. 1153 ГК РФ говорит нам о том, что под фактическим принятие наследства следует понимать любые действия наследника по пользованию, управлению, распоряжению и поддержанию в надлежащем состоянии наследственного имущества. Наследник фактически вступивший во владение наследственным имуществом должен предоставить доказательства о том, что в момент смерти наследодателя проживал совместно с наследодателем. Доказать это возможно путем предоставления справки из жилищно-коммунального органа, или же справкой из налогового органа о том, что наследник забрал имущество наследодателя в течении 6 месяцев и что он оплачивал необходимые налоги.

В случаях, когда предоставление документов во владение наследственным имуществом невозможно, факт принятия наследства подлежит установлению в судебном порядке, что регулируется п. 9 ст. 264 ГПК РФ.

Вторым способом принятия наследства выступает заявительский порядок, т. е. юридическое принятие наследства. Юридическое принятие наследства, как правило, происходит путем подачи заявления по месту открытия наследства нотариусу о принятии наследства или же выдаче свидетельства о праве на наследство. Заявление о принятии наследства составляется в письменной форме и направляется нотариусу по месту постоянного жительства наследодателя.

Как известно, по общему правилу наследство может быть принято не позднее 6 месяцев со дня открытия наследства, а так же в течении 6 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда по объявлении гражданина умершим. В случаях, когда наследник отказывается от наследства или же по ряду оснований установленных ст. 1117 ГК РФ наследник был отстранен от принятия наследства, наследство должно быть принято в течении 6 месяцев со дня возникновения права наследования. Не ранее чем через шесть и не позднее чем через девять месяцев со дня открытия наследства или вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим при возникновении права наследования только вследствие непринятия наследства другим наследником (пункт 3 статьи 1154 ГК РФ).

Возможно принятие наследства по истечении установленного срока. Оно допустимо в судебном порядке и по заявлению наследника при наличии уважительных причин пропуска и при условии обращения в суд в течение шести месяцев после отпадения причин пропуска этого срока (п. 1 ст. 1155 ГК РФ).

Приятие наследства по истечении установленного срока возможно так же и без обращения в суд. В данном случае необходимо условие согласия в письменной форме на это всех остальных наследников, принявших наследство (п. 2 ст. 1155 ГК РФ). Выданные ранее свидетельства о праве на наследство признаются судом недействительными или аннулируются нотариусом.

Литература:

  1. Асяева М. В. Наследование по закону и порядок призвания к наследованию по российскому и зарубежному законодательству. // Юридические науки. — 2015. — № 31–1.
  2. Корнеева И. Л. Наследственное право Российской Федерации: Учебное пособие. М.: Юристъ, 2013. С. 250.
  3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ) // Российская газета. 1993. № 237; СЗ РФ. 2009. № 1. Ст. 2. СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.
  4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (в ред. от 09.03.2016) // СЗ РФ.2001. № 49. Ст. 4552; 2016. № 5. Ст. 345.
  5. Волгаев М. В., Ростовцева Н. В. Принятие наследства: доктрина и практика // Наследственное право. 2015. № 4. С. 23.
  6. Кабатов В. А. Новое в наследственном праве России // Государство и право. 2012. № 7.

Основные термины (генерируются автоматически): ГК РФ, принятие наследства, наследование, Российская Федерация, наследник, наследственное имущество, наследство, законная сила решения суда, место открытия наследства, Гражданский Кодекс.

Похожие статьи

Основания призвания к

наследованию при способе принятия

Согласно статье 1152 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ), «принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось»…

Наследование по завещанию и по закону | Статья в журнале…

ГК РФ, наследство, наследник, место открытия наследства, наследование, наследственное имущество, завещание граждан, Российская Федерация, место жительства, имущество умершего.

Вопросы применения ст. 1149

Гражданского кодекса Российской

Нормы части третьей Гражданского Кодекса РФ (далее — ГК РФ) применяются к наследственным правоотношениям

из личных бесед с наследниками, что отражается в заявлениях о принятии наследства (или о выдаче свидетельства о праве на наследство)

Права пережившего супруга при

наследовании по закону

Несмотря на то, что Гражданский Кодекс РФ предусматривает отдельные нормы, регулирующие данный вопрос

В первую очередь, необходимо отметить, что наследником может являться только тот супруг, с которым на момент открытия наследства, были. ..

Наследование в нотариальной практике | Статья в журнале…

переживший супруг, принятие наследства, нотариус, ГК РФ, место открытия наследства, наследник, наследственное имущество, супружеская доля, выдача свидетельства, установленный срок.

Наследование по завещанию в Российской Федерации

Как отмечается в литературе, к общим положениям института наследования по завещанию можно отнести следующие: завещания составляются до открытия наследства, и до этого момента они удерживают в себе правовую силу воли завещателя…

Новеллы доверительного управления

наследственным. ..

Согласно ст. 1173 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) нотариус в качестве учредителя доверительного управления наследственным имуществом заключает договор доверительного управления таким имуществом.

Порядок

принятия наследства и порядок получения…

принятие наследства, наследник, наследство, наследственное имущество, выдача свидетельства, получение свидетельства, место открытия наследства, заявление наследника, совершение наследником

Наследование выморочного имущества в международном. ..

При наследовании выморочного имущества отказ от наследства не допускается.

Основные термины (генерируются автоматически): выморочное имущество, Российская Федерация, наследник, наследство, принятие наследства, правовая помощь, собственность

Похожие статьи

Основания призвания к

наследованию при способе принятия

Согласно статье 1152 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ), «принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось». ..

Наследование по завещанию и по закону | Статья в журнале…

ГК РФ, наследство, наследник, место открытия наследства, наследование, наследственное имущество, завещание граждан, Российская Федерация, место жительства, имущество умершего.

Вопросы применения ст. 1149

Гражданского кодекса Российской

Нормы части третьей Гражданского Кодекса РФ (далее — ГК РФ) применяются к наследственным правоотношениям

из личных бесед с наследниками, что отражается в заявлениях о принятии наследства (или о выдаче свидетельства о праве на наследство)

Права пережившего супруга при

наследовании по закону

Несмотря на то, что Гражданский Кодекс РФ предусматривает отдельные нормы, регулирующие данный вопрос

В первую очередь, необходимо отметить, что наследником может являться только тот супруг, с которым на момент открытия наследства, были. ..

Наследование в нотариальной практике | Статья в журнале…

переживший супруг, принятие наследства, нотариус, ГК РФ, место открытия наследства, наследник, наследственное имущество, супружеская доля, выдача свидетельства, установленный срок.

Наследование по завещанию в Российской Федерации

Как отмечается в литературе, к общим положениям института наследования по завещанию можно отнести следующие: завещания составляются до открытия наследства, и до этого момента они удерживают в себе правовую силу воли завещателя…

Новеллы доверительного управления

наследственным. ..

Согласно ст. 1173 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) нотариус в качестве учредителя доверительного управления наследственным имуществом заключает договор доверительного управления таким имуществом.

Порядок

принятия наследства и порядок получения…

принятие наследства, наследник, наследство, наследственное имущество, выдача свидетельства, получение свидетельства, место открытия наследства, заявление наследника, совершение наследником

Наследование выморочного имущества в международном. ..

При наследовании выморочного имущества отказ от наследства не допускается.

Основные термины (генерируются автоматически): выморочное имущество, Российская Федерация, наследник, наследство, принятие наследства, правовая помощь, собственность

Земля, которая хочет забыть — Российское наследственное право и практика

Российское наследственное право является частью гражданско-правовой системы. Таким образом, специалисты в области гражданского права найдут знакомыми многие понятия, включая универсальное правопреемство и принудительное наследование. В российском законодательстве нет разделения между юридическим и бенефициарным титулом. Практика составления завещаний не является широко распространенной, и нынешняя административная практика представляет собой серьезное препятствие в вопросах трансграничного наследования.

Принципы наследственного права изложены в Части Третьей ГК РФ . Если не указано иное, ссылки даются на Гражданского кодекса .

Общие принципы

Универсальное правопреемство

Общий принцип – универсальное правопреемство. Наследники немедленно и одновременно переходят на место умершего по всем правам и обязанностям, а также собственности на активы, существующие на момент смерти (статья 1110(1)).

Передача наследства наследникам

Хотя право собственности переходит к наследникам автоматически после смерти, наследникам необходимо «принять» свои доли для приобретения наследства (статья 1152). Принятие имеет обратную силу до даты смерти (статья 1154(4)) и должно быть безоговорочным.

Принятие может быть в письменной форме нотариусу. Однако в соответствии со статьей 1153(2) опровержимая презумпция принятия вытекает из поведения.

Сроки

Полномочия и обязанности душеприказчика действуют до тех пор, пока это необходимо для распределения имущества. Обязанности нотариуса (включая охрану имущества) обычно длятся всего шесть месяцев со дня смерти. Все претенденты на имущество должны, как правило, выступить и принять или отказаться от своих долей в течение шести месяцев.

Обязательства умершего

Наследники несут солидарную ответственность по обязательствам умершего (статья 1175) в пределах стоимости принятых ими долей.

Соответствующие сроки исковой давности по требованиям кредиторов не приостанавливаются в процессе правопреемства (статья 1175(2)). Требования кредиторов могут быть предъявлены наследникам, душеприказчику или наследодателю. Если они предъявляются к наследству, они откладываются до тех пор, пока наследники не примут свое наследство. Требование кредитора не препятствует и не задерживает передачу наследства наследникам, при условии, что суд усмотрит отсрочку передачи наследства.

Наследники могут избежать ответственности, отказавшись от наследства в течение шести месяцев.

Наследование по закону

Раздел имущества

Правила завещания регулируют порядок раздела имущества между родственниками умершего. Наследники по закону включают детей, супруга, родителей и нетрудоспособных иждивенцев умершего и делятся на восемь уровней очередности в зависимости от близости семьи и кровных связей. Наследники старшей очередности наследуют обязательные минимальные доли в наследстве умершего преимущественно перед наследниками низшей очереди.

Администрация

Нотариус (обычно инструктируемый в связи с выдачей свидетельства о праве) будет иметь право выполнять определенные действия, связанные с управлением имуществом.

Наследование по завещанию

Формальности

Оригинал любого завещания должен быть заверен нотариусом (статья 1124(1)) и зарегистрирован в Нотариальном реестре. Оригинал завещания должен храниться у нотариуса, а заверенная копия должна быть передана завещателю. Особый порядок удостоверения применяется к завещаниям, написанным в виде «закрытых завещаний» или в форме «завещательного распоряжения» (это завещательное распоряжение банку о перечислении денежных средств конкретному лицу (статья 1128)). Различные формы завещаний могут использоваться в сочетании или отменяться последним завещанием.

Принудительное наследство

Российское законодательство жестко защищает права нетрудоспособных и зависимых наследников (например, несовершеннолетних детей). Он включает положения о принудительном наследовании, которые дают им право на обязательную минимальную долю (не менее 50 процентов от того, что они получили бы при отсутствии завещания) в наследстве, независимо от желания умершего. Имущество, оставленное по завещанию, может быть использовано для погашения обязательных паев. Суд может по своему усмотрению уменьшить обязательные доли в очень ограниченном числе случаев (например, если в противном случае наследник по завещанию был бы лишен своего дома).

Завещательное обязательство

Завещатель может возложить на наследника или наследников обязательство передать конкретную вещь или имущество указанному лицу, разрешить этому лицу использовать эту вещь или имущество для оказания услуг или периодических выплаты этому лицу в пределах стоимости наследственного имущества (статья 1137).

Душеприказчик

Душеприказчик может быть назначен в завещании. Их обязанности и полномочия будут зависеть от положений завещания (статья 1135(1)). Статья 1135(2) устанавливает обязанности судебного исполнителя при отсутствии конкретных положений в завещании.

Душеприказчик может действовать от своего имени (он может предъявлять иски, связанные с исполнением завещания), но не владеет имуществом. Наследники вправе призвать душеприказчика к ответственности в отношении управления наследственным имуществом.

Назначение исполнителей происходит редко. Некоторые комментаторы считают, что наследникам лучше предъявлять иск о небрежности к нотариусу, чем к душеприказчику, поскольку обязанности нотариуса более четко определены в действующем законодательстве.

При отсутствии исполнителя

Администратор или исполнитель не могут быть назначены после смерти.

Наследники несут ответственность за управление имуществом, хотя на практике им необходимо проинструктировать нотариуса.

Все наследники, действующие совместно, или один по доверенности, могут взыскать имущество умершего лица с третьих лиц с использованием нотариального свидетельства о праве. Затем они делят активы между собой на принципах совместной собственности. В случаях, когда, например, наследника лишили наследства, он будет иметь претензии к другим наследникам.

«Составление завещаний не является широко распространенным явлением, и существующая административная практика представляет собой серьезное препятствие»

Роль нотариуса

Свидетельство о праве

Наследники (по закону или по завещанию) могут получить нотариальное свидетельство о своем праве на (долю) наследственного имущества. Нотариальное свидетельство о праве не является строго обязательным с юридической точки зрения, но на практике требуется для доступа или перерегистрации определенных активов (банковских счетов, недвижимости, акций и т. д.).

По сравнению с гражданскими исполнителями нотариусы имеют довольно ограниченный круг обязанностей и ограниченную ответственность. Нотариус действует только на основании представленных им документов.

Однако в процессе выдачи свидетельств о праве нотариус должен, по сути, проверять действительность любого завещания, толковать завещание и принимать меры для установления наследников (будь то по завещанию или по закону) и информировать их о их потенциальное право (статья 61 Основ Закона о нотариате 1993 N 4462-И).

Российское законодательство предусматривает, что нотариус должен предпринять определенные дополнительные действия в связи с управлением наследственным имуществом. Это применимо независимо от того, есть ли завещание или душеприказчик.

Охрана имущества

Статья 64 Основ Закона о нотариате 1993 г. N 4462-I устанавливает также обязанность по охране имущества, если это необходимо для защиты интересов наследников. Это также могут сделать наследники или душеприказчик. В статьях 1171-1172 изложены меры, которые могут быть предприняты, включая составление описи и запрос информации у банков и других сторон. Это не закрытый список.

Организация управления определенными активами

Активы, требующие управления, а не просто хранения (например, акции), должны управляться либо исполнителем (если таковой имеется), либо доверенным лицом. Доверенное лицо назначается по договору с нотариусом или душеприказчиком для управления имуществом в интересах наследников.

Суд

Если представленных документов недостаточно для нотариуса, чтобы выдать свидетельство о праве, или есть какое-либо нарушение или спор, дело должно быть передано в суд (судебное разбирательство распространено, особенно потому, что немногие составляют завещания).

Международные вопросы

В соответствии с Гражданского кодекса , право наследования определяется по последнему месту постоянного жительства умершего. В отношении недвижимого имущества применяется право страны, в которой находится недвижимое имущество. Законом, регулирующим действительность завещания или дееспособность наследодателя, является право постоянного места жительства наследодателя на момент совершения завещания (статья 1224).

Юрисдикция зависит от последнего известного места жительства умершего (если оно находится в Российской Федерации) или, если умерший имел активы в России, но проживал за границей, от местонахождения таких активов. Если активы расположены в разных местах, местонахождение недвижимого имущества или, если таковое отсутствует, большей части движимого имущества с точки зрения стоимости будет определять юрисдикцию (статья 1115). На практике только местный нотариус в соответствующем районе (либо по зарегистрированному месту жительства умершего, либо, в некоторых случаях, по месту нахождения активов) сможет выдать свидетельство о праве и управлять процессом наследования.

Это резюме было подготовлено с помощью Айшат Гайдаровой, юриста с российской квалификацией, и Делии Мейлановой, адвоката-стажера из Великобритании.

Альтернатива трастам в российском законодательстве?

Комментарий управляющего партнера Галины Павловой к статье в Юридическом журнале, посвященной созданию наследственных фондов в России.

С 1 сентября 2018 г. вступил в силу Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 259-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации», который позволяет гражданам распоряжаться созданием наследственного фонда в порядке завещания с целью управления массой наследства. Предполагается, что новый правовой механизм должен создать основу для безболезненного наследования бизнеса в российских условиях, став альтернативой тресту как инструменту доверительного управления имуществом.

Мы попросили экспертов оценить это заведение, проанализировать его преимущества и недостатки. Каково значение его введения в российский правопорядок и будет ли он востребован в России?

Галина Павлова , Управляющий партнер Юридической фирмы «Павлова и партнеры», кандидат юридических наук:

— До вступления в силу положения о наследственном фонде шла дискуссия о том, что эта новая форма наследования не не соответствуют в полной мере смыслу, вложенному в саму идею создания такого фонда, так как фонд может быть зарегистрирован только после смерти родоначальника; процедура управления, предусмотренная предком pro vita, может оказаться недействующей, и изменить ее практически невозможно и т. д.

Конечно, с такой критикой надо согласиться, но надо отметить, что начало уже положено, и мы начинаем формировать институт планирования наследования. Недавно получил письмо, часть которого позволю себе процитировать:
«Наш клиент поставил перед нами задачу организовать для него наследственный фонд, а также перевести туда принадлежащие ему активы, которые находятся в разных странах, но большая их часть находится в России». И вот первый практический вопрос. Как документы, выданные нотариусом, будут признаваться за границей? Судя по всему, в большинстве случаев это будет невозможно без судебной процедуры признания в той или иной стране.

В какой-то степени вопрос не нов и не неожиданн. Получить в наследство имущество, находящееся за границей, достаточно сложно, даже при наличии двусторонних договоров об оказании юридической помощи. Вероятно, без инструментов международного регулирования будет не менее сложно передать это имущество в наследственный фонд, а также осуществлять деятельность такого фонда с его признанием за рубежом.

Недостаточное участие Российской Федерации в международных конвенциях, регулирующих взаимодействие стран в части завещаний и завещательных отношений (по разным причинам — политическим, экономическим), конечно, не повлияет на практическую реализацию нововведений в ГК РФ. РФ в лучшем виде.

Следующим вопросом, волнующим практикующих юристов, является вопрос о супружеской доле. Если фонд создается без учета супружеской доли, может ли оставшийся в живых супруг защитить свои права? Например, можно создать наследственный фонд по решению суда (если нотариус уклоняется от этой обязанности). По решению суда также может быть осуществлена ​​ликвидация наследственного фонда — по искам органов государственного управления, а также в связи с началом периода, до истечения которого фонд должен был осуществлять деятельность, началом обстоятельств, указанных в условиях управления наследственным фондом, либо невозможности образования органов фонда. Кроме того, возможно обжалование действий нотариуса, нарушившего распоряжения родоначальника относительно учреждения наследственного фонда и условий его управления.

Но возможность обжалования передачи имущества, части имущества в наследственный фонд не предусмотрена. Понятно, что сохраняется возможность обжалования самого завещания, но в случае с наследственным фондом все будет намного сложнее, так как на основе имущества формируется уставный капитал и т. д. Из-за имущества, подлежащего передачи наследственного фонда, есть вероятность, что проблемы возникнут у третьих лиц, а не только у оставшихся в живых супругов. Наследственный фонд создается на основании завещания гражданина и на основе его имущества. При «стандартном» наследовании нотариус перед выдачей свидетельства о праве на наследство проверяет формирование наследственной массы, удостоверяется в ее принадлежности предку. Имущество, указанное в завещании, но к моменту смерти не принадлежащее наследодателю, не подлежит наследованию. Формирование имущества, подлежащего передаче в наследственный фонд, будет происходить по воле наследодателя в процессе оформления завещания и других необходимых документов (устав фонда, формирование органов управления и т.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *