Местом открытия наследства является место жительства: ГК РФ Статья 1115. Место открытия наследства \ КонсультантПлюс

Раздел 2. Определение в бесспорном порядке места открытия наследства \ КонсультантПлюс

Раздел 2. Определение в бесспорном порядке места

открытия наследства

2.1. Место открытия наследства определяется нотариусом по последнему месту жительства наследодателя (п. 1 ст. 1115 ГК РФ).

В бесспорном порядке нотариус определяет последним местом жительства гражданина жилой дом, квартиру, комнату, жилое помещение специализированного жилищного фонда либо иное жилое помещение, в котором гражданин был зарегистрирован по месту жительства в соответствии с п. 1 ст. 20 ГК РФ, ст. 2 Закона Российской Федерации от 25.06.1993 N 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбора места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» и п. 47 Регламента. При этом следует иметь в виду, что п. 47 Регламента имеет открытый перечень документов, подтверждающих место жительства наследодателя. Предусмотренный указанным пунктом Регламента документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства, органами регистрационного учета граждан не выдается в связи с утратой силы Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденного приказом ФМС России от 11. 09.2012 N 288. Учитывая изложенное, нотариусы для подтверждения места открытия наследства вправе использовать информацию о последнем месте жительства наследодателя по иным документам.

Порядок и место регистрации некоторых категорий граждан по месту жительства определен главой IV Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня лиц, ответственных за прием и передачу в органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.1995 N 713.

В соответствии с указанными Правилами, для цели определения места открытия наследства, местом жительства наследодателя определяется:

для военнослужащих — место регистрации по месту жительства при его наличии либо по месту дислокации воинской части;

для граждан, зарегистрированных в культовых зданиях — место нахождения культовых зданий;

для граждан, относящихся к коренному малочисленному народу Российской Федерации, ведущему кочевой и (или) полукочевой образ жизни и не имеющему места, где он постоянно или преимущественно проживает — адрес нахождения местной администрации соответствующего поселения;

для осужденных граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы — место их регистрации по месту жительства.

2.2. Устанавливая место открытия наследства в случае регистрации наследодателя на момент смерти в жилом помещении по месту пребывания, при сохранении регистрации по месту жительства по другому адресу, нотариус в бесспорном порядке определяет местом открытия наследства место регистрации по месту жительства.

Факт места открытия наследства по месту, где наследодатель был зарегистрирован по месту пребывания (или факт постоянного или преимущественного проживания наследодателя, где он был зарегистрирован по месту пребывания) должен быть установлен судом.

2.3. Устанавливая место открытия наследства в случае, когда место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно, нотариус руководствуется п. 2 ст. 1115 ГК РФ.

Если наследственное имущество находится за пределами территории Российской Федерации или умерший гражданин на дату открытия наследства проживал на территории иностранного государства, место открытия наследства определяется нотариусом в соответствии с международными договорами, заключенными Российской Федерацией, а при их отсутствии — положениями п. 1 ст. 1224 ГК РФ.

Если место открытия наследства не может быть определено нотариусом в бесспорном порядке, место открытия наследства устанавливается судом (п. 9 ч. 2 ст. 264 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, далее — ГПК РФ).

Ст. 1115 ГК РФ. Место открытия наследства


Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя (статья 20).

Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества — место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости.

См. все связанные документы >>>

< Статья 1114. Время открытия наследства

Статья 1116. Лица, которые могут призываться к наследованию >

Как следует из комментируемой статьи, по общему правилу местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. При этом сделана ссылка на ст. 20 ГК, согласно которой местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. Гражданин, сообщивший кредиторам, а также другим лицам сведения об ином месте своего жительства, несет риск вызванных этим последствий.

Местом жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей — родителей, усыновителей или опекунов.

Для отдельных категорий граждан место открытия наследства определяется в особом порядке.

Так, ст. 2 Закона РФ от 25 июня 1993 г.

N 5242-1 «О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» помимо общего правила содержит специальную норму, регулирующую вопрос определения места жительства гражданина, относящегося к коренному малочисленному народу РФ, ведущему кочевой и (или) полукочевой образ жизни и не имеющего места, где он постоянно или преимущественно проживает. В частности, местом жительства (и соответственно — местом открытия наследства после смерти) такого лица может быть признано одно из поселений, находящихся в муниципальном районе, в границах которого проходят маршруты кочевий данного гражданина (см. также п. 26(1) Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и Перечня должностных лиц, ответственных за регистрацию, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 17 июля 1995 г. N 713).

В случае смерти военнослужащего (солдата, матроса, сержанта или старшины), проходившего срочную службу по призыву, местом открытия наследства является место постоянного проживания до призыва на службу (см.

п. 23 указанных Правил регистрации граждан РФ). При этом необходимо учитывать, что в соответствии с пп. «б» п. 31 указанных Правил призыв на военную службу является основанием для снятия гражданина с регистрационного учета по месту жительства.

После смерти лица, проживающего на территории монастыря, храма или другого культового здания, местом открытия наследства считается место нахождения соответствующего здания, если наследодатель был зарегистрирован в нем по месту жительства (см. п. 25 Правил регистрации граждан РФ по месту жительства).

Местом открытия наследства после смерти лиц, находящихся в местах лишения свободы, признается последнее постоянное место жительства до взятия указанных лиц под стражу. Однако следует учитывать, что граждане, осужденные к лишению свободы, снимаются с регистрационного учета по месту жительства на основании вступившего в законную силу приговора суда (см. пп. «в» п. 31 Правил регистрации граждан РФ по месту жительства).

Местом открытия наследства после смерти лиц, обучающихся в высших учебных заведениях, учебных заведениях системы профессионально-технического образования и т. п., находившихся вне их постоянного места жительства, является место их жительства до поступления в соответствующее учебное заведение.

Наиболее ценная часть и ценность наследственного имущества являются оценочными понятиями, и в случае возникновения спора вопрос может быть решен в судебном порядке при помощи проведения экспертизы.

При этом местом открытия наследства является не определенная местность, а пределы данного города или населенного пункта. При определении места жительства учитывается регистрация по месту жительства. С местом жительства связано предположение, что гражданин всегда присутствует в определенном месте, хотя бы в данный момент этого фактически и не было.

Место смерти наследодателя и место открытия наследства могут не совпадать в случае смерти наследодателя вне места его постоянного жительства (командировка, служба в армии и т.д.), а также при отсутствии постоянного места жительства.

Точное определение места жительства имеет большое значение в обеспечении устойчивости наследственных правоотношений, т. к. именно по месту открытия наследства решается вопрос о применении права той или иной страны к конкретным наследственным отношениям. В отношении недвижимого имущества действует правило, по которому местом открытия имущества будет место, где это имущество зарегистрировано. Если основная часть наследства выражена в акциях или в доле, пае в капитале иного общества или товарищества, то наследство открывается по месту регистрации соответствующего юридического лица. Если в двух или более местах находятся равноценные части имущества, местом открытия наследства признается местонахождение части имущества, имеющей большее хозяйственное значение. Такого же правила придерживается нотариальная и судебная практика.

Кроме того, определение места открытия наследства необходимо для того, чтобы решить, какая нотариальная контора (нотариус) выдает свидетельство о праве на наследство и принимает меры к охране наследственного имущества в интересах наследников, отказополучателей, кредиторов или государства (ст. 64 Основ законодательства РФ о нотариате). При его неправильном определении возможна ситуация, когда на имущество одного наследодателя будет заведено несколько наследственных дел у разных нотариусов, что может привести к нарушению прав и законных интересов отдельных наследников.

В случаях, когда место жительства наследодателя неизвестно, включая случаи регистрации наследодателя только по месту пребывания, местом открытия наследства признается место нахождения наследственного имущества, определяемое по правилам части второй комментируемой статьи.

Согласно п. 18 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав (утвержденным решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 27 — 28 февраля 2007 г., Протокол N 02/07) в случае, если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или известно, но находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации в соответствии с правилами части второй ст.

1115 ГК РФ признается место нахождения на территории Российской Федерации: недвижимого имущества, входящего в состав наследственного имущества, находящегося в разных местах, или его наиболее ценной части, а при отсутствии недвижимого имущества — движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества при установлении места открытия наследства определяется исходя из его рыночной стоимости на момент открытия наследства, которая может подтверждаться любыми доказательствами, предусмотренными ст. 55 ГПК РФ.

Как отмечено в п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 «О судебной практике по делам о наследовании», в исключительных случаях факт места открытия наследства может быть установлен судом (п. 9 ч. 2 ст. 264 ГПК РФ). При рассмотрении такого заявления суд учитывает длительность проживания наследодателя в конкретном месте на момент открытия наследства, нахождение в этом месте наследственного имущества и другие обстоятельства, свидетельствующие о преимущественном проживании наследодателя в этом месте.

Задайте вопрос юристу:

+7 (499) 703-46-71 — для жителей Москвы и Московской области
+7 (812) 309-95-68 — для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Права наследования: имеют ли ваши ближайшие родственники право претендовать на часть вашего имущества?

Права наследования: имеют ли ваши ближайшие родственники право претендовать на часть вашего имущества? Бретт Сембер, J.D.

Бретт Сембер, J.D.
, обновлено 02 марта 2023 г. ·  4 минуты чтения

Большинство людей предполагают, что их близкие родственники унаследуют только то, что им осталось по завещанию. Законы о наследовании более сложны, чем это, и есть некоторые неожиданные права наследования, которые вы, возможно, не ожидаете.

Без завещания

Если вы умрете без завещания, ваше имущество будет разделено между вашими ближайшими родственниками в соответствии с законами вашего штата о завещании. Как правило, это делит ваши активы между супругом и детьми. Если у вас нет супруга или детей, оно делится между внуками, родителями или другими более дальними родственниками.

Совместное имущество

Закон о наследовании особенно сложен, когда речь идет о том, на что имеет право ваш супруг. Если вы проживаете в штате с совместной собственностью (Аризона, Калифорния, Айдахо, Луизиана, Невада, Нью-Мексико, Техас, Вашингтон и Висконсин; Аляска также включается, если вы и ваш супруг подписываете соглашение о создании совместной собственности), любое заработанное или полученное имущество во время вашего брака является совместной собственностью. Имущество, которое каждый из вас принес в брак или получил в дар или по наследству во время брака, не включается и остается отдельным. Каждый из супругов владеет половиной общего имущества брака. Когда вы умираете, вы можете указать в своем завещании, кому достанется ваша половина общего имущества, но вы не можете отдать половину, которой владеет ваш супруг. Это может затруднить наследование дома, принадлежащего в браке. Если дом является совместной собственностью, вы не можете полностью передать его своему ребенку или кому-либо другому по вашему выбору. Вы можете оставить только свою половину собственности. Обратите внимание, что вы и ваш супруг можете заключить письменное соглашение, касающееся владения и распределения вашей совместной собственности, которое может заменить собой закон о наследовании совместной собственности.

Избирательное право вашего супруга/супруги

В большинстве штатов, не входящих в состав общинной собственности, действуют законы, запрещающие полное лишение супруга наследства по завещанию. При определении того, что является наследованием для супруга в этих штатах, важно понимать супружеское право избрания или избирательное право. Этот закон гласит, что независимо от того, что написано в вашем завещании, ваш супруг имеет право наследовать одну треть или половину (в зависимости от штата, а иногда и от продолжительности брака) всего вашего имущества. Чтобы воспользоваться этим правом, ваш супруг должен обратиться в суд по наследственным делам для обеспечения соблюдения закона. Если ваш супруг этого не сделает, ваша воля будет исполнена так, как она написана. Обратите внимание, что эти законы в большинстве штатов применяются только к активам, переданным по завещанию. Вы можете передавать свою собственность другими способами, такими как доверительное управление, оплата счетов на случай смерти и подарки при жизни, чтобы избежать избирательного права.

Изменение завещания после развода

Если вы и ваш супруг развелись, но не удосужились изменить завещание, большинство штатов аннулируют любое положение в завещании, оставляя вещи вашему бывшему. Это верно не для всех штатов, поэтому важно изменить свое завещание после развода. Вы по-прежнему можете оставить вещи своему бывшему после развода, но лучше написать новое завещание, в котором будет разъяснено это.

Права детей

Дети не имеют права избирать по завещанию. Если вы лишите своего ребенка наследства, его или ее единственный вариант — оспорить завещание, отказаться от него и унаследовать часть вашего имущества в соответствии с законами штата об отсутствии завещания. Есть исключение: если вы пишете свое завещание, а затем имеете ребенка или детей, родившихся или усыновленных после даты составления завещания, многие штаты предполагают, что вы хотели, чтобы с вашими «после рождения детьми» (как их называют) обращались так же, как вы обращались с детьми, названными в вашем завещании. Таким образом, в этой ситуации с множественным наследованием, если вы оставили все свое имущество для раздела между двумя живыми сыновьями (чтобы они получили по 50% каждый), а затем у вас есть дочь после подписания завещания, все трое детей получат 33% . Это же правило иногда применяется и к внукам после рождения. В одном штате, Флориде, действует закон, запрещающий главе семьи оставлять дом кому-либо, кроме супруга или несовершеннолетнего ребенка, если они живы, поэтому дети там получают некоторую защиту.

Налоги на наследство

Налог на наследство взимается независимо от того, как передается имущество — по завещанию, по закону или по праву избрания. Налоги на наследство применяются к любым активам, проходящим через наследство, а налог на наследство применяется к поместьям на сумму более 5,43 миллиона долларов в качестве федерального налога. Каждый штат устанавливает свой собственный налог на имущество штата, а во многих штатах его нет.

Законы о наследовании сложны, и важно понимать правила вашего штата, когда вы составляете завещание или планируете свое имущество. Тщательное планирование позволит вам гарантировать, что ваши активы будут переданы людям, которым вы собираетесь их получить.

LegalZoom поможет вам составить последнее завещание онлайн, выполнив три простых шага. С завещанием LegalZoom вы получаете персонализированный документ, соответствующий вашему штату, и расширенные положения для защиты вашей семьи.

Обеспечьте защиту своих близких и имущества НАЧАТЬ ПЛАН МОЕЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Об авторе

Brette Sember, J. D.

Бретт Сембер, доктор юридических наук, занималась юридической практикой в ​​Нью-Йорке, включая развод, посредничество, семейное право, усыновление, наследство и недвижимость,… Читать далее

Похожие темы

Эта часть сайта предназначена только для информационных целей. Содержание не юридическая консультация. Заявления и мнения являются выражением автора, не LegalZoom, и не были оценены LegalZoom на точность, полноты или изменения в законе.

Некоторые аспекты наследования — статья Ирины Низкой для Юридической газеты

В соответствии с Гражданским кодексом Украины наследованием является переход прав и обязанностей (наследства) от умершего физического лица (наследодателя) к другим лицам (наследникам) . Следует отметить, что наследодателем может быть только физическое лицо, а наследниками могут быть помимо физических и юридических лиц, но только по завещанию. Для установления факта смерти физического лица нотариусу необходимо получить свидетельство о смерти от наследнику, выданному органом регистрации актов гражданского состояния.

Нотариус открывает наследственное дело с целью оформления перехода наследства к наследникам. Наследственное дело об имуществе и имущественных правах наследодателя может быть открыто только одно и открывается по месту открытия наследства. Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. Если место жительства наследодателя неизвестно, местом открытия наследства является местонахождение недвижимого имущества или его основной части, а при отсутствии недвижимого имущества — местонахождение основной части движимого имущества. Заявление, сообщение, телеграмма и т.п. от физического или юридического лица могут быть основанием для открытия производства по наследственному делу нотариусом.

Для открытия наследственного дела нотариусу представляются документы, подтверждающие момент и место открытия наследства.

  • В подтверждение момента открытия наследства (это день смерти лица или день, с которого оно объявлено умершим), свидетельство о смерти наследодателя или выписка из государственного реестра Актов граждан о соответствующей записи о смерти представляется нотариусу.
  • В подтверждение места открытия наследства справка из органа местного самоуправления, жилищно-эксплуатационной организации, правления жилищного кооператива о регистрации места жительства наследодателя, домовая книга, в которой содержится запись о регистрации место жительства наследодателя представляется нотариусу.

Наследственное дело может быть открыто в любое время в течение срока, установленного для принятия или отказа от наследства. То есть момент открытия наследства и момент открытия наследственного дела могут не совпадать. Также отсутствует обязанность физических и юридических лиц обращаться к нотариусу для открытия наследственного дела.

Наследники вправе передать наследственное дело другому нотариусу, но в пределах того же нотариального округа по истечении установленного законодательством срока для принятия наследства и при наличии следующих оснований:

  • прекращение нотариальной деятельности частного нотариуса (до передачи архива частного нотариуса в соответствующий государственный нотариальный архив)
  • приостановление нотариальной деятельности частного нотариуса;
  • временная блокировка доступа нотариуса к Государственному реестру прав на недвижимое имущество;
  • аннулирование доступа нотариуса к Государственному реестру прав на недвижимое имущество;
  • о ликвидации государственной нотариальной конторы (до передачи архива конторы в соответствующий государственный нотариальный архив).

Для этого нотариусу, который ведет незавершенное наследственное дело или оставляет за собой оконченное наследственное дело, подается заявление о передаче наследственного дела от всех наследников. Такое заявление могут подать и представители наследников.

Для принятия наследства или отказа от принятия наследства устанавливается шестимесячный срок, который начинается с момента открытия наследства. Если наследник в течение шести месяцев не подал в нотариальную контору заявление о принятии наследства, он считается не принявшим наследство. Суд может определить наследнику, пропустившему срок для принятия наследства по уважительной причине, дополнительный срок, достаточный для подачи заявления о принятии наследства.

Заявления о принятии наследства или об отказе от него могут быть поданы наследником лично в письменной форме по месту открытия наследства (в этом случае подлинность подписи такого лица на заявлении нотариальному удостоверению не подлежит) либо по почте (в этом случае подлинность подписи такого лица на заявлении подлежит нотариальному удостоверению). Наследник, проживавший совместно с наследодателем на момент открытия наследства, считается принявшим наследство, если в течение 6 месяцев не было заявлено об отказе.

В данном аспекте существуют определенные спорные моменты, например, если наследник, постоянно проживающий с наследодателем, но определенный, даже значительный период до смерти наследодателя, выехал по месту жительства наследодателя в длительную командировку будет ли этот наследник считаться принявшим наследство, не предприняв при этом никаких действий? Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел считает, что да — лицо в этом случае считается принявшим наследство в соответствии с Гражданским кодексом Украины.

Заявление об отказе от принятия наследства, а также заявление о принятии наследства не может быть изложено с каким-либо условием или с оговорками. Принятие наследства или отказ от его принятия может иметь место в отношении всего наследуемого имущества. Наследник не вправе принять часть наследства и отказаться от другой части наследства.

По истечении 6-месячного срока для принятия или отказа в принятии наследства доля в наследстве не может быть увеличена на том основании, что один из наследников отказывается от наследства в пользу других наследников. В таких случаях лицо, принявшее наследство, вправе распорядиться всем или частью имущества, полученного в порядке наследования, путем отчуждения его другому наследнику по договору купли-продажи, дарения, мены и т. п.

Личное присутствие наследника для получения свидетельства о праве на наследство не является обязательным. Свидетельство о праве на наследство может быть выдано нотариусом представителю наследника при условии представления соответствующих документов о полномочиях законного представителя или представителя наследника по доверенности, которая предусматривает полномочия представителя для получения такого сертификата. Выдача свидетельства о праве на наследство, право собственности на которое подлежит государственной регистрации, осуществляется нотариусом после представления документов, удостоверяющих право собственности наследодателя на такое имущество (свидетельство, государственный акт).

Если недвижимое имущество является частью наследства, нотариус получает информацию из Государственного реестра прав на недвижимое имущество путем прямого доступа к нему. Если недвижимое имущество было оформлено до 2012 года (до действия ЕГРЮЛ) и сведения о нем не были переданы в ГРР по заявлению собственника (наследодателя), то наследникам необходимо предоставить в нотариальные оригиналы правоустанавливающих документов для оформления свидетельства о праве на наследство. Если правоустанавливающий документ, необходимый нотариусу на имущество, поврежден, испорчен или утерян, а получение дубликата невозможно в связи с отсутствием соответствующих документов в органах, их выдавших, или у их правопреемников, либо в архивных учреждениях, этот вопрос решается в судебном порядке.

В настоящее время процедура приобретения права собственности на наследственное имущество происходит по упрощенной процедуре: нотариус, выдавший свидетельство, в частности, о недвижимом имуществе, незамедлительно вносит его в Государственный реестр прав на недвижимое имущество, тем самым регистрируя право собственности наследника , что не требует дополнительных регистрационных действий в других государственных или местных органах и учреждениях.

Часто возникает вопрос о том, как быть наследникам в случае, когда имущество наследодателя, входящее в наследственную массу, было оформлено в брак на другого супруга, находящегося в живых, поскольку по общему правилу имущество, нажитое супругов во время брака принадлежит жене и мужу на праве совместной собственности? Здесь в законе сказано следующее: второй супруг, оставшийся в живых, должен обратиться к нотариусу за выдачей свидетельства о праве собственности на долю в совместном имуществе супругов. Нотариус, в свою очередь, уведомляет других наследников о включении в наследство доли совместного имущества супругов, и если другие наследники не имеют возражений относительно доли другого супруга, находящегося в живых, нотариус выдает ему свидетельство о праве собственности. доли в совместном имуществе супругов.

На практике вышеуказанное заявление часто не подается к нотариусу, поэтому другие наследники либо не знают о составе совместного имущества супругов, либо не имеют возможности доказать наличие совместного имущества супругов в нотариальном порядке, поскольку правоустанавливающие документы находятся у второго супруга, которого нотариус не имеет права принуждать к предоставлению этих документов.

В таких случаях наследники могут защитить свои нарушенные права только в судебном порядке, обратившись с заявлением о признании права собственности на наследственное имущество. Через суд наследники уже имеют право требовать правоустанавливающие документы для подтверждения своих требований.

Срок исковой давности по таким делам устанавливается сроком на три года и начинает исчисляться со дня, когда лицо узнало или могло узнать о нарушении своего права или о лице, его нарушившем.

 

В соответствии с Гражданским кодексом Украины наследованием является переход прав и обязанностей (наследства) от умершего физического лица (наследодателя) к другим лицам (наследникам).

Следует отметить, что наследодателем может быть только физическое лицо, а наследниками могут быть кроме физических и юридических лиц, но только по завещанию.

Для установления факта смерти физического лица нотариусу необходимо получить свидетельство о смерти наследника, выданное органом регистрации актов гражданского состояния.

Нотариус открывает наследственное дело с целью оформления перехода наследства к наследникам. Наследственное дело об имуществе и имущественных правах наследодателя может быть открыто только одно и открывается по месту открытия наследства.

Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. Если место жительства наследодателя неизвестно, местом открытия наследства является местонахождение недвижимого имущества или его основной части, а при отсутствии недвижимого имущества — местонахождение основной части движимого имущества.

Заявление, сообщение, телеграмма и т.п. от физического или юридического лица могут быть основанием для открытия нотариусом производства по наследственному делу.

Для открытия наследственного дела нотариусу представляются документы, подтверждающие момент и место открытия наследства.

• В подтверждение момента открытия наследства (это день смерти лица или день, с которого оно объявлено умершим), свидетельство о смерти наследодателя или выписка из государственного реестра Актов граждан о соответствующей записи о смерти представляется нотариусу.

• В подтверждение места открытия наследства справка из органа местного самоуправления, жилищно-эксплуатационной организации, правления жилищного кооператива о регистрации места жительства наследодателя, домовая книга, в которой есть запись о регистрация места жительства наследодателя подается нотариусу.

Наследственное дело может быть возбуждено в любое время в течение срока, установленного для принятия или отказа от наследства. То есть момент открытия наследства и момент открытия наследственного дела могут не совпадать. Также отсутствует обязанность физических и юридических лиц обращаться к нотариусу для открытия наследственного дела.

Наследники вправе передать наследственное дело другому нотариусу, но в пределах того же нотариального округа по истечении установленного законодательством срока для принятия наследства и при наличии следующих оснований:

1) прекращение нотариальной деятельности частного нотариуса (до передачи архива частного нотариуса в соответствующий государственный нотариальный архив)

2) приостановление нотариальной деятельности частного нотариуса;

3) временное блокирование доступа нотариуса к Государственному реестру прав на недвижимое имущество;

4) аннулирование доступа нотариусом к Государственному реестру прав на недвижимое имущество;

5) ликвидация государственной нотариальной конторы (до передачи архива конторы в соответствующий государственный нотариальный архив).

Для этого нотариусу, который ведет незавершенное наследственное дело или оставляет за собой оконченное наследственное дело, подается заявление о передаче наследственного дела от всех наследников. Такое заявление могут подать и представители наследников.

Для принятия наследства или отказа от принятия наследства устанавливается шестимесячный срок, который начинается с момента открытия наследства. Если наследник в течение шести месяцев не подал в нотариальную контору заявление о принятии наследства, он считается не принявшим наследство. Суд может определить наследнику, пропустившему срок для принятия наследства по уважительной причине, дополнительный срок, достаточный для подачи заявления о принятии наследства.

Заявления о принятии наследства или об отказе от него могут быть поданы наследником лично в письменной форме по месту открытия наследства (в этом случае подлинность подписи такого лица на заявлении нотариальному удостоверению не подлежит) либо по почте (в этом случае подлинность подписи такого лица на заявлении подлежит нотариальному удостоверению).

Наследник, проживавший совместно с наследодателем на момент открытия наследства, считается принявшим наследство, если в течение 6 месяцев не было заявлено об отказе.

В данном аспекте существуют определенные спорные моменты, например, если наследник, постоянно проживающий с наследодателем, но определенный, даже значительный период до смерти наследодателя, выехал по месту жительства наследодателя в длительную командировку будет ли этот наследник считаться принявшим наследство, не предприняв при этом никаких действий? Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел считает, что да — лицо в этом случае считается принявшим наследство в соответствии с Гражданским кодексом Украины.

Заявление об отказе от принятия наследства, а также заявление о принятии наследства не может быть изложено с каким-либо условием или с оговорками.

Принятие наследства или отказ от его принятия может иметь место в отношении всего наследуемого имущества. Наследник не вправе принять часть наследства и отказаться от другой части наследства.

По истечении 6-месячного срока для принятия или отказа в принятии наследства доля в наследстве не может быть увеличена на том основании, что один из наследников отказывается от наследства в пользу других наследников. В таких случаях лицо, принявшее наследство, вправе распорядиться всем или частью имущества, полученного в порядке наследования, путем отчуждения его другому наследнику по договору купли-продажи, дарения, мены и т. п.

Личное присутствие наследника для получения свидетельства о праве на наследство не является обязательным. Свидетельство о праве на наследство может быть выдано нотариусом представителю наследника при условии представления соответствующих документов о полномочиях законного представителя или представителя наследника по доверенности, которая предусматривает полномочия представителя для получения такого сертификата.

Выдача свидетельства о праве на наследство, право собственности на которое подлежит государственной регистрации, осуществляется нотариусом после представления документов, удостоверяющих право собственности наследодателя на такое имущество (свидетельство, государственный акт) .

Если недвижимое имущество является частью наследства, нотариус получает информацию из Государственного реестра прав на недвижимое имущество путем прямого доступа к нему.

Если недвижимое имущество было оформлено до 2012 года (до действия ГРИП) и сведения о нем не были переданы в ГРР по заявлению собственника (наследодателя), то наследникам необходимо предоставить к нотариусу оригиналы правоустанавливающих документов для оформления свидетельства о праве на наследство.

Если правоустанавливающий документ, необходимый нотариусу на имущество, поврежден, испорчен или утерян и невозможно получить дубликат в связи с отсутствием соответствующих документов в органах, их выдавших, или у их правопреемников, либо в архивных учреждениях, этот вопрос решается в суде.

В настоящее время процедура приобретения права собственности на наследственное имущество происходит по упрощенной процедуре: нотариус, выдавший свидетельство, в частности, о недвижимом имуществе, сразу же вносит его в Государственный реестр прав на недвижимое имущество, тем самым регистрируя право собственности наследника , что не требует дополнительных регистрационных действий в других государственных или местных органах и учреждениях.

Часто возникает вопрос о том, как быть наследникам в случае, когда имущество наследодателя, входящее в наследственную массу, оформлено в брак на другого супруга, находящегося в живых, поскольку по общему правилу имущество, нажитое супругов во время брака принадлежит жене и мужу на праве совместной собственности? Здесь в законе сказано следующее: второй супруг, оставшийся в живых, должен обратиться к нотариусу за выдачей свидетельства о праве собственности на долю в совместном имуществе супругов. Нотариус, в свою очередь, уведомляет других наследников о включении в наследство доли совместного имущества супругов, и если другие наследники не имеют возражений относительно доли другого супруга, находящегося в живых, нотариус выдает ему свидетельство о праве собственности. доли в совместном имуществе супругов.

На практике вышеуказанное заявление часто не подается к нотариусу, поэтому другие наследники либо не знают о составе совместного имущества супругов, либо не имеют возможности доказать наличие совместного имущества супругов в нотариальном порядке, поскольку правоустанавливающие документы находятся у второго супруга, которого нотариус не имеет права принуждать к предоставлению этих документов.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *