Местом открытия наследства признается: ГК РФ Статья 1115. Место открытия наследства / КонсультантПлюс

Содержание

Статья 1115 ГК РФ. Место открытия наследства. Комментарии

Гражданский кодекс Российской Федерации:

Статья 1115 ГК РФ. Место открытия наследства

Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя (статья 20).

Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества — место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости.


Вернуться к оглавлению документа: Гражданский кодекс РФ часть 3 в действующей редакции

Комментарии к статье 1115 ГК РФ, судебная практика применения

Разъяснения Верховного Суда РФ

Некоторые разъяснения положений статьи 1115 ГК РФ о месте открытия наследства содержаться в п.п. 17, 18 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 «О судебной практике по делам о наследовании». В частности, указано следующее.

Место открытия наследства

Местом открытия наследства следует считать последнее место жительства наследодателя ко дню открытия наследства (пункт 1 статьи 20, часть первая статьи 1115 ГК РФ).

Место жительства наследодателя подтверждается его регистрацией по месту жительства или по месту пребывания

Место жительства наследодателя может подтверждаться документами, удостоверяющими его соответствующую регистрацию в органах регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации (пункт 1 статьи 20 и часть первая статьи 1115 ГК РФ, части 2 и 4 статьи 1 Жилищного кодекса Российской Федерации, далее — ЖК РФ, части вторая и третья статьи 2 и части вторая и четвертая статьи 3 Закона Российской Федерации от 25 июня 1993 года N 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»).

Установление судом факта места открытия наследства

В исключительных случаях факт места открытия наследства может быть установлен судом (пункт 9 части 1 статьи 264 ГПК РФ). При рассмотрении такого заявления суд учитывает длительность проживания наследодателя в конкретном месте на момент открытия наследства, нахождение в этом месте наследственного имущества и другие обстоятельства, свидетельствующие о преимущественном проживании наследодателя в этом месте.

Когда местом открытия наследства признается место нахождения имущества наследодателя?

В случае, если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или известно, но находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации в соответствии с правилами части второй статьи 1115 ГК РФ признается место нахождения на территории Российской Федерации: недвижимого имущества, входящего в состав наследственного имущества, находящегося в разных местах, или его наиболее ценной части, а при отсутствии недвижимого имущества — движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества при установлении места открытия наследства определяется исходя из его рыночной стоимости на момент открытия наследства, которая может подтверждаться любыми доказательствами, предусмотренными статьей 55 ГПК РФ.


В главе 2 «Определение в бесспорном порядке места открытия наследства» «Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав» утвержденных решением Федеральной нотариальной палаты от 25.03.2019, протокол N 03/19 содержатся следующие разъяснения:

Место открытия наследства

Место открытия наследства определяется нотариусом по последнему месту жительства наследодателя (п. 1 ст. 1115 ГК РФ).

Последнее место жительства — жилое помещение, в котором гражданин был зарегистрирован

В бесспорном порядке нотариус определяет последним местом жительства гражданина жилой дом, квартиру, комнату, жилое помещение специализированного жилищного фонда либо иное жилое помещение, в котором гражданин был зарегистрирован по месту жительства в соответствии с п. 1 ст. 20 ГК РФ, ст. 2 Закона Российской Федерации от 25.06.1993 N 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбора места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» и п. 47 Регламента. При этом следует иметь в виду, что п. 47 Регламента имеет открытый перечень документов, подтверждающих место жительства наследодателя. Предусмотренный указанным пунктом Регламента документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства, органами регистрационного учета граждан не выдается в связи с утратой силы Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденного приказом ФМС России от 11.09.2012 N 288. Учитывая изложенное, нотариусы для подтверждения места открытия наследства вправе использовать информацию о последнем месте жительства наследодателя по иным документам.

Чем определен порядок регистрации некоторых категорий граждан?

Порядок и место регистрации некоторых категорий граждан по месту жительства определен главой IV Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня лиц, ответственных за прием и передачу в органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.1995 N 713.

В соответствии с указанными Правилами, для цели определения места открытия наследства, местом жительства наследодателя определяется:

для военнослужащих — место регистрации по месту жительства при его наличии либо по месту дислокации воинской части;

для граждан, зарегистрированных в культовых зданиях — место нахождения культовых зданий;

для граждан, относящихся к коренному малочисленному народу Российской Федерации, ведущему кочевой и (или) полукочевой образ жизни и не имеющему места, где он постоянно или преимущественно проживает — адрес нахождения местной администрации соответствующего поселения;

для осужденных граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы — место их регистрации по месту жительства.

В каком случае место открытия наследства определяет нотариус, а в каком суд?

Устанавливая место открытия наследства в случае регистрации наследодателя на момент смерти в жилом помещении по месту пребывания, при сохранении регистрации по месту жительства по другому адресу, нотариус в бесспорном порядке определяет местом открытия наследства место регистрации по месту жительства.

Факт места открытия наследства по месту, где наследодатель был зарегистрирован по месту пребывания (или факт постоянного или преимущественного проживания наследодателя, где он был зарегистрирован по месту пребывания) должен быть установлен судом.

Определение места открытия наследства когда место жительства наследодателя неизвестно или когда наследство находится за пределами РФ

Устанавливая место открытия наследства в случае, когда место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно, нотариус руководствуется п. 2 ст. 1115 ГК РФ.

Если наследственное имущество находится за пределами территории Российской Федерации или умерший гражданин на дату открытия наследства проживал на территории иностранного государства, место открытия наследства определяется нотариусом в соответствии с международными договорами, заключенными Российской Федерацией, а при их отсутствии — положениями п. 1 ст. 1224 ГК РФ.

Если место открытия наследства не может быть определено нотариусом в бесспорном порядке, место открытия наследства устанавливается судом (п. 9 ч. 2 ст. 264 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, далее — ГПК РФ).

Ранее, разъяснения по указанным и иным вопросам содержались в разделе I. Открытие наследственного дела. Производство по наследственному делу утративших силу «Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав» (утверждены Решением Правления ФНП от 27 — 28.02.2007, Протокол N 02/07). В частности в «рекомендациях» содержались разъяснения по вопросам: «Что является последним местом жительства наследодателя?»; «Наследство открывается по месту жительства или по месту пребывания наследодателя?»; «Заведение нескольких наследственных дел»; «Последнее место жительства наследодателя – иностранное государство».


Рекомендуемые публикации

Установление факта места открытия наследства (наследодатель не проживал на момент смерти по месту регистрации)

Заявление об установлении факта принятия наследства и места открытия наследства

См. рубрику: «Наследование, наследство и наследники»

Ст. 1115 ГК РФ. Место открытия наследства

Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя (статья 20).

Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества — место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости.

См. все связанные документы >>>

Как следует из комментируемой статьи, по общему правилу местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. При этом сделана ссылка на ст. 20 ГК, согласно которой местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. Гражданин, сообщивший кредиторам, а также другим лицам сведения об ином месте своего жительства, несет риск вызванных этим последствий.

Местом жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей — родителей, усыновителей или опекунов.

Для отдельных категорий граждан место открытия наследства определяется в особом порядке.

Так, ст. 2 Закона РФ от 25 июня 1993 г. N 5242-1 «О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» помимо общего правила содержит специальную норму, регулирующую вопрос определения места жительства гражданина, относящегося к коренному малочисленному народу РФ, ведущему кочевой и (или) полукочевой образ жизни и не имеющего места, где он постоянно или преимущественно проживает. В частности, местом жительства (и соответственно — местом открытия наследства после смерти) такого лица может быть признано одно из поселений, находящихся в муниципальном районе, в границах которого проходят маршруты кочевий данного гражданина (см. также п. 26(1) Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и Перечня должностных лиц, ответственных за регистрацию, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 17 июля 1995 г. N 713).

В случае смерти военнослужащего (солдата, матроса, сержанта или старшины), проходившего срочную службу по призыву, местом открытия наследства является место постоянного проживания до призыва на службу (см. п. 23 указанных Правил регистрации граждан РФ). При этом необходимо учитывать, что в соответствии с пп. «б» п. 31 указанных Правил призыв на военную службу является основанием для снятия гражданина с регистрационного учета по месту жительства.

После смерти лица, проживающего на территории монастыря, храма или другого культового здания, местом открытия наследства считается место нахождения соответствующего здания, если наследодатель был зарегистрирован в нем по месту жительства (см. п. 25 Правил регистрации граждан РФ по месту жительства).

Местом открытия наследства после смерти лиц, находящихся в местах лишения свободы, признается последнее постоянное место жительства до взятия указанных лиц под стражу. Однако следует учитывать, что граждане, осужденные к лишению свободы, снимаются с регистрационного учета по месту жительства на основании вступившего в законную силу приговора суда (см. пп. «в» п. 31 Правил регистрации граждан РФ по месту жительства).

Местом открытия наследства после смерти лиц, обучающихся в высших учебных заведениях, учебных заведениях системы профессионально-технического образования и т.п., находившихся вне их постоянного места жительства, является место их жительства до поступления в соответствующее учебное заведение.

Наиболее ценная часть и ценность наследственного имущества являются оценочными понятиями, и в случае возникновения спора вопрос может быть решен в судебном порядке при помощи проведения экспертизы.

При этом местом открытия наследства является не определенная местность, а пределы данного города или населенного пункта. При определении места жительства учитывается регистрация по месту жительства. С местом жительства связано предположение, что гражданин всегда присутствует в определенном месте, хотя бы в данный момент этого фактически и не было.

Место смерти наследодателя и место открытия наследства могут не совпадать в случае смерти наследодателя вне места его постоянного жительства (командировка, служба в армии и т.д.), а также при отсутствии постоянного места жительства.

Точное определение места жительства имеет большое значение в обеспечении устойчивости наследственных правоотношений, т.к. именно по месту открытия наследства решается вопрос о применении права той или иной страны к конкретным наследственным отношениям. В отношении недвижимого имущества действует правило, по которому местом открытия имущества будет место, где это имущество зарегистрировано. Если основная часть наследства выражена в акциях или в доле, пае в капитале иного общества или товарищества, то наследство открывается по месту регистрации соответствующего юридического лица. Если в двух или более местах находятся равноценные части имущества, местом открытия наследства признается местонахождение части имущества, имеющей большее хозяйственное значение. Такого же правила придерживается нотариальная и судебная практика.

Кроме того, определение места открытия наследства необходимо для того, чтобы решить, какая нотариальная контора (нотариус) выдает свидетельство о праве на наследство и принимает меры к охране наследственного имущества в интересах наследников, отказополучателей, кредиторов или государства (ст. 64 Основ законодательства РФ о нотариате). При его неправильном определении возможна ситуация, когда на имущество одного наследодателя будет заведено несколько наследственных дел у разных нотариусов, что может привести к нарушению прав и законных интересов отдельных наследников.

В случаях, когда место жительства наследодателя неизвестно, включая случаи регистрации наследодателя только по месту пребывания, местом открытия наследства признается место нахождения наследственного имущества, определяемое по правилам части второй комментируемой статьи.

Согласно п. 18 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав (утвержденным решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 27 — 28 февраля 2007 г., Протокол N 02/07) в случае, если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или известно, но находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации в соответствии с правилами части второй ст. 1115 ГК РФ признается место нахождения на территории Российской Федерации: недвижимого имущества, входящего в состав наследственного имущества, находящегося в разных местах, или его наиболее ценной части, а при отсутствии недвижимого имущества — движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества при установлении места открытия наследства определяется исходя из его рыночной стоимости на момент открытия наследства, которая может подтверждаться любыми доказательствами, предусмотренными ст. 55 ГПК РФ.

Как отмечено в п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 «О судебной практике по делам о наследовании», в исключительных случаях факт места открытия наследства может быть установлен судом (п. 9 ч. 2 ст. 264 ГПК РФ). При рассмотрении такого заявления суд учитывает длительность проживания наследодателя в конкретном месте на момент открытия наследства, нахождение в этом месте наследственного имущества и другие обстоятельства, свидетельствующие о преимущественном проживании наследодателя в этом месте.

Место открытия наследства | ГК РФ

Статья на тему: Наследство

Открытием наследства называется юридический факт, с которым связано возникновения наследственного права и применение его норм к правам и обязанностям наследников. Для реализации права наследования важно не только время открытия наследства, но и место его открытия.

Почему этот фактор так важен?

Во-первых, по месту открытия наследства нотариус принимает заявление о принятии наследства и заявление об отказе от наследства.

Во-вторых, приращение наследственных долей или переход наследства к государству осуществляется именно по месту его открытия.

В-третьих, по месту открытия наследства кредиторы вправе предъявить иск в суд или претензии в нотариальную контору. Что касается предметов домашнего обихода, они переходят в собственность тех наследников, которые проживали совместно с наследодателем не менее года, а значит, право собственности на эти вещи тоже зависит от места открытия наследства.

Место открытия наследства – последнее место проживания наследодателя

Ст. 1115 Гражданского кодекса РФ содержит правила, согласно которым определяется место открытия наследства. Общее правило гласит, что местом открытия наследства считается последнее место проживания наследодателя. Но на практике это последнее место проживания бывает сложно определить. В таких случаях может понадобиться помощь юриста по наследству. Консультация специалиста поможет разложить по полочкам законодательные нормы, которые связаны с местом открытия наследства.

Почему бывает сложно определить последнее место жительства?

Согласно ст. 20 ГК РФ, место жительства – это место, где гражданин проживает постоянно либо преимущественно. При этом федеральный закон «О праве граждан РФ на свободу передвижения» гласит, что граждане могут выбирать место проживания в пределах Российской федерации самостоятельно. Местом жительства может быть жилой дом, квартира, служебное помещение, предназначенное для жилья, помещение в специализированном жилом фонде либо помещение, которое находится в собственности гражданина, а также помещение, в котором он проживает по договору аренды, найма, поднайма или на других законных основаниях.

Следовательно, место жительства – это помещение, которое признано жилым (соответствует всем прописанным в законодательстве стандартам жилых помещений), и которое являлось постоянным местом жительства наследодателя.

Место открытия наследства подтверждает нотариус. Для этого ему необходимы документы из органов регистрационного учета, подтверждающие последнюю регистрацию наследодателя по месту жительства. Не признается местом открытия наследства временное место жительства (военная служба, пребывание на лечении или в отпуске, в экспедиции, местах лишения свободы). Если наследодатель на момент смерти находился на лечении, в тюрьме, проходил военную службу или был в командировке, местом открытия наследства будет признано его последнее место регистрации по месту жительства, а не то место, где он пребывал, выполняя свои обязанности или реализуя свое право на отдых либо лечение.

По общему правилу, местом открытия наследства признается последнее постоянное место жительства наследодателя независимо от сроков его проживания в другом месте. Но если между наследниками возник спор, и наследодатель по каким-то причинам проживал вне постоянного места жительства длительное время, вопрос о месте открытия наследства решает суд. Если в вашей ситуации реализация наследственного права зависит от решения суда, вам просто необходима консультация юриста по гражданским делам.

Место открытия наследства – место нахождения наследства

Если последнее место жительства наследодателя неизвестно либо находится за пределами Российской Федерации, местом открытия наследства может являться место его нахождения. Если имущество наследодателя рассредоточено по разным местам, то местом открытия наследства считают место нахождения наиболее значимой части недвижимого имущества, а если недвижимости нет – место нахождения самой ценной части движимого имущества. Ценность имущества определяется его рыночной стоимостью на момент открытия наследства.

Если последнее место жительства наследодателя находится за пределами РФ, место открытия наследства может определяться как по ч. 2 ст. 1115 ГК (по месту нахождения имущества наследодателя), так и по п. 1 ст. 1224 ГК РФ (по последнему постоянному месту проживания наследодателя). Нотариус, заводя наследственные дела, во избежание споров обязан сообщить об открытии наследства в компетентные органы страны, в которой проживал наследодатель.

Возможно Вас заинтересует:

Другие статьи на тему: Наследство

Ст. 1115 ГК РФ

Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя (статья 20).

Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества — место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости.

  • 1.
    Решение от 10 декабря 2020 г. по делу № А66-12568/2020

    Арбитражный суд Тверской области (АС Тверской области)

    …дом 132, а также факт отсутствия у указанного лица наследников по закону или по завещанию. Соответственно, указанное имущество (квартиры) признается выморочным и в силу статьи 1115 ГК РФ является собственностью муниципального образования. В соответствии со статьей 210 ГК РФ собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором. …
  • 2.
    Решение № 2-554/2020 2-554/2020~М-533/2020 М-533/2020 от 24 ноября 2020 г. по делу № 2-554/2020

    Верещагинский районный суд (Пермский край) — Гражданские и административные

    …наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Согласно ст.1113 ГК РФ наследство открывается со смертью гражданина. В соответствии со ст. 1115 ГК РФ местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. Статьей 1141 ГК РФ установлено, что наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями …
  • 3.
    Решение № 2-321/2020 2-321/2020~М-351/2020 М-351/2020 от 23 ноября 2020 г. по делу № 2-321/2020

    Петровский районный суд (Тамбовская область) — Гражданские и административные

    …право собственности на принадлежавшее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или по закону. В соответствии со ст. ст. 1113 — 1115 ГК РФ наследство открывается со смертью гражданина. Днем открытия наследства является день смерти гражданина. В состав наследства согласно ст. 1112 ГК РФ входит принадлежавшее наследодателю на день …
  • 4.
    Решение № 2-4583/2020 от 23 ноября 2020 г. по делу № 2-4583/2020

    Люберецкий городской суд (Московская область) — Гражданские и административные

    …наследодателя. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления. Согласно ст. 1114 ГК РФ временем открытия наследства является момент смерти гражданина. В силу статьи 1115 ГК РФ, местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя (статья 20). Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за …
  • 5.
    Решение № 2-622/2020 2-622/2020~М-542/2020 М-542/2020 от 20 ноября 2020 г. по делу № 2-622/2020

    Щучанский районный суд (Курганская область) — Гражданские и административные

    …по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом. В соответствии со ст. 1113 ГК РФ наследство открывается со смертью гражданина.Согласно ст. 1115 ГК РФ местом открытия наследства является последнее место жительства наследователя. В соответствии со ст. 1154 ГК РФ наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня …
  • 6.
    Решение № 2-214/2020 2-214/2020~М-201/2020 М-201/2020 от 19 ноября 2020 г. по делу № 2-214/2020

    Большеуковский районный суд (Омская область) — Гражданские и административные

    …состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности (ст. 1112 ГК РФ). Согласно ст. 1115 ГК РФ местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. В соответствии со ст. 1111 ГК РФ, наследование осуществляется по завещанию и по закону. Наследование по закону …
  • 7.
    Решение № 2-522/2020 2-522/2020~М-532/2020 М-532/2020 от 18 ноября 2020 г. по делу № 2-522/2020

    Бурейский районный суд (Амурская область) — Гражданские и административные

    …смерти гражданина право собственности на принадлежащее ему имущество переходит по наследству другим лицам; что наследование осуществляется по завещанию и по закону. Статьями 1113, 1114 и 1115 ГК РФ предусмотрено, что наследство открывается со смертью гражданина. Днем открытия наследства является день смерти гражданина. Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. Копией Актовой записи …
  • 8.
    Решение № 2-396/2020 2-396/2020~М-456/2020 М-456/2020 от 16 ноября 2020 г. по делу № 2-396/2020

    Петровский районный суд (Тамбовская область) — Гражданские и административные

    …право собственности на принадлежавшее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или по закону. В соответствии со ст. ст. 1113 — 1115 ГК РФ наследство открывается со смертью гражданина. Днем открытия наследства является день смерти гражданина. В состав наследства согласно ст. 1112 ГК РФ входит принадлежавшее наследодателю на день …
  • 9.
    Решение № 2-2371/2020 2-2371/2020~М-1919/2020 М-1919/2020 от 16 ноября 2020 г. по делу № 2-2371/2020

    Канский городской суд (Красноярский край) — Гражданские и административные

    …последствия, что и смерть гражданина. Временем открытия наследства является момент смерти гражданина. Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя (статья 20) (ст.ст. 1113 – 1115 ГК РФ). В силу норм ст. 1116 ГК РФ, к наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя …
  • 10.
    Решение № 2-2119/2019 2-418/2020 2-418/2020(2-2119/2019;)~М-1609/2019 М-1609/2019 от 16 ноября 2020 г. по делу № 2-2119/2019

    Березовский районный суд (Красноярский край) — Гражданские и административные

    …в том числе имущественные права и обязанности. На основании п. 1 ст. 1114 ГК РФ днем открытия наследства является день смерти гражданина. Пунктом 1 ст. 1115 ГК РФ установлено, что местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя (ст. 20, местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает). В силу п. …
  • Статья 1115. Место открытия наследства. Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя (статья 20).

    Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества — место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости.
    Комментарий к статье 1115
    Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя, т.е. место, где он постоянно или преимущественно проживал. Это могут быть жилой дом, квартира, служебное жилое помещение, специализированные дома (общежитие, гостиница, приют и др.), а также любое жилое помещение, в котором гражданин постоянно или преимущественно проживал в качестве собственника, по договору найма (поднайма), договору аренды либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством. Место жительства следует отличать от места пребывания, которым являются гостиница, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, туристическая база, больница, другое подобное учреждение, где гражданин проживал временно.
    Временное место жительства, независимо от его продолжительности (срочная военная служба, учеба, командировка, экспедиция, нахождение в местах лишения свободы и т.д.), не признается местом открытия наследства. В подобных случаях местом открытия наследства признается постоянное или преимущественное место жительства гражданина до призыва его на срочную службу, поступления в учебное заведение и т.д.
    Местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей — родителей, усыновителей или опекунов.
    Правильное определение места открытия наследства крайне важно, так как свидетельства о праве на наследство выдаются, как правило, именно по последнему месту жительства наследодателей. В противном случае возможна ситуация, когда будет заведено несколько наследственных дел у разных нотариусов на имущество одного наследодателя, что может привести к нарушению прав и законных интересов отдельных наследников и, как следствие, к возникновению споров в судах. Определение места открытия наследства связано также с такими вопросами, как подача заявления о принятии наследства и отказ от него, предъявление претензий кредиторов, охрана наследственного имущества и др.
    Место открытия наследства может быть подтверждено справкой жилищно — эксплуатационной организации, органов внутренних дел, адресного бюро и др. В связи с отменой прописки и введением института регистрации в справке должно быть четко сформулировано, что гражданин был зарегистрирован для постоянного проживания по такому-то адресу. Свидетельские показания в подтверждение места открытия наследства нотариусом не принимаются.
    Если наследники располагают сведениями о месте жительства наследодателя, но не могут документально это подтвердить нотариусу, им следует обратиться в суд для установления факта места открытия наследства.
    Если последнее место жительства наследодателя, имущество которого находится на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами (независимо от гражданства наследодателя), местом открытия наследства признается место нахождения входящего в состав наследства имущества.
    Если указанное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения недвижимого имущества или его наиболее ценной части, а при отсутствии недвижимого имущества — место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. При этом закон устанавливает, что ценность этого имущества должна быть определена, исходя из его рыночной стоимости.
    Местом открытия наследства после граждан Российской Федерации, временно проживавших за границей и умерших там, является их постоянное последнее место жительства в Российской Федерации до выезда за границу.
    При выдаче свидетельства о праве на наследство на имущество, находящееся на территории России, после смерти иностранного гражданина нотариусу следует также руководствоваться правилами о компетентности по делам о наследовании и правом, подлежащим применению к отношениям по наследованию (см. комментарий к ст. 1162 ГК).

    О соотношении ст. 1224 и ч. 2 ст. 1115 ГК. Место открытия наследства в отношениях, осложнённых иностранным элементом

    Решил написать о соотношении ст. 1224 и ч. 2 ст. 1115 ГК. То есть об определении места открытия наследства в случаях, когда наследственное правоотношение осложнено иностранным элементом, причём элемент этот заключается в том, что последнее место жительства умершего гражданина находилось на территории зарубежного государства. 
    Мне нравится эта коллизия. 

    Место открытия наследства — хотя при первом приближении так может не показаться — это важнейшая категория для наследственного права, потому что только по месту открытия наследства заводится наследственное дело (способом принятия наследства по умолчанию признается принятие путем подачи по месту открытия наследства нотариусу заявления наследника о принятии наследства — ст. 1152). Если нотариус отказывает в открытии наследственного дела ввиду того, что заявление подано не по месту открытия наследства, его отказ можно обжаловать в порядке особого производства (гл. 37 ГПК), но если возникнет спор о праве, то на основании п. 3 ст. 263 ГПК дело оставляется судом без рассмотрения, и его можно рассматривать в порядке искового производства. Нужно ли это нотариусу? Вряд ли. Но еще менее нужно это наследнику. Если он не сумеет добиться открытия наследственного дела, ему просто не удастся принять наследство. 

    Схематично воспроизвожу содержание той и другой нормы. 

    1) Ст. 1224, коллизионная ex officio норма российского МЧП, подчиняет, согласно применяемой в России раздельной доктрине наследственно-правового статута, наследственные правоотношения по поводу недвижимого имущества праву страны нахождения (lex rei sitae), а по поводу движимого — праву страны последнего места жительства наследодателя (lex domicilii на момент смерти). 

    2) Ст. 1115 определяет местом открытия наследства, в случае, когда гражданин имел место жительства в иностранном государстве, место на территории России, где (и если) находится его имущество или его наиболее ценная часть. 

    Одной из версий толкования соотношения ст. 1224 и ст. 1115 ГК, причём возможно первой версией и вне всякого сомнения более применимой российскими нотариусами, является версия «ст. 1115 это не только материальная норма, но и специальное, по отношению к ст. 1224, коллизионное правило»: то есть независимо от итогов отыскания компетентного правопорядка по коллизионной формуле ст. 1224, и, соответственно, независимо от дальнейшего определения места открытия наследства в положениях этого компетентного правопорядка, 
    в силу императивного указания ст. 1115 будет применяться правило, согласно которому местом открытия наследства после смерти гражданина, чье последнее место жительство было за рубежом, следует считать место нахождения имущества или наиболее его ценной части на территории России. Другими словами, неважно, что предусматривает право страны место проживания; тот факт, что наследуемое имущество находится на территории России, предопределяет в силу имплицитной императивной и односторонней коллизионной привязки применение lex rei sitae, то есть российского права, а именно положений ст. 1115, суть которых в том, что местом открытия наследства будет место нахождения имущества. И такое толкование выглядит вполне здравым. Ведь в условиях, когда гражданин имел последнее место жительства в зарубежном государстве, по умолчанию невозможно допускать разрешение вопроса о месте открытия наследства в российском ГК: ст. 1224 указывает, что этот вопрос может решаться только на основании положений права этого зарубежного государства.

    Cледовательно, если, несмотря на бесспорную некомпетентность российского правопорядка разрешать этот вопрос, он всё же российским правопорядком разрешается, это не может, вероятно, подразумевать чего-либо иного, кроме как придания ст. 1115 силы специального правила, согласно которому в указанных обстоятельствах действует односторонняя привязка к российскому праву. 

    Вообразить противоположную версию толкования соотношения ст. 1115 и ст. 1224 — а именно полагать, что ст. 1115 является обычной нормой материального права, которая применима только тогда, когда согласно ст. 1224 компетентным правопорядком будет российское частное право, можно, вероятно, только тогда, когда таковым оно избрано как lex rei sitae — по месту нахождения недвижимой вещи. И в самом деле, ст. 1224 может определять компетентным правопорядком российский даже и в том случае, когда гражданин имел последнее место жительство в ином правопорядке, только если в России находится его недвижимое имущество, поскольку определить применимое право в завещании, реализуя автономию воли, невозможно, во всяком случае если действительность такого одностороннего определения права будет квалифицироваться на основании российского права (ст. 1210 не допускает автономии воли путем односторонних действий, да и кодексы других стран ограничивают его, усматривая в этом способ обхода закона). Однако ст. 1115 ведь говорит не только о месте открытия наследства применительно к недвижимому имуществу. 

    С другой же стороны, кажется очень странным, что ст. 1115 может пониматься как коллизионная норма. И в самом деле, место коллизионных норм — не в положениях наследственного законодательства. Однако в действительности таксономический аргумент не работает в полной мере. Дело в том, что нормы российского МЧП сосредоточены не только в гл. 66, 67 и 68 ГК. Для начала, они есть и в КТМ, они есть и в Семейном кодексе. Более того, невозможно даже сказать, что нормы ГК имеют приоритет перед коллизионными правилами КТМ или СК, поскольку правило lex posterior тут неприменимо: два последних кодекса являются равными по юридической силе федеральными кодифицирующими законами (не поможет и правило абз. 2 п. 2 ст. 3 ГК — нельзя сказать, что коллизионные нормы разрешают вопросы гражданского права; коллизионные нормы, строго говоря, это нормы публичного права). Есть нормы МЧП и в других федеральных законах. Положения ст. 63 Воздушного кодекса «Иностранные авиационные предприятия, международные эксплуатационные агентства и иностранные индивидуальные предприниматели вправе осуществлять коммерческую деятельность в области гражданской авиации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации» — строго говоря, норма МЧП. Или нормы ФЗ «О правовом положении иностранных граждан», начиная со ст. 4, устанавливающей принцип национального режима.

    Таким образом, система российского МЧП таксономически дискретна; она не образует иерархии. Не создаёт иерархической системы и ст. 1186 — системообразующая норма российского МЧП такова, что она вполне допускает появление норм МЧП и в других федеральных законах, и в других главах Кодекса: «Право, подлежащее применению к гражданско-правовым отношениям с участием иностранных граждан или иностранных юридических лиц либо гражданско-правовым отношениям, осложненным иным иностранным элементом, в том числе в случаях, когда объект гражданских прав находится за границей, определяется на основании международных договоров Российской Федерации, настоящего Кодекса, других законов (пункт 2 статьи 3) и обычаев, признаваемых в Российской Федерации» — мы не видим указаний на то, что нормы МЧП в ГК должны быть расположены только в главах 66, 67 и 68. В этом смысле довольно сложно утверждать, что ст. 1115 не является коллизионной нормой в силу какого-либо таксономического правила — отсутствия компетенции, соответствующего делегирования и т.п. 

    Да, в условиях, когда есть решение о праве, применимом к наследственным правоотношениям, в ст. 1224, интерпретация ст. 1115 как специальной коллизионной нормы не может не восприниматься как системная дисфункция, но возможно, это восприятие опровергается не менее странными, но действительно существующими свойствами (принципами это язык не повернется назвать) организации российского МЧП. 

    С практической же стороны применение ст. 1115 — это большая головная боль для российских нотариусов, но писать об этом у меня уже совсем нет времени, хотя собственно это тоже вопрос МЧП. Но нельзя не повторить, что если выход из описанной выше головоломной коллизии искать в нравственности (что разумеется неправильно само по себе), тогда тем более следует предпочесть первое толкование ст. 1115, то есть понимание её не только как материальной, но и коллизионной нормы российского права: такое правопонимание позволяет российским нотариусам открывать наследственное дело в Российской Федерации по месту нахождения имущества, что крайне важно для удовлетворения чаяний наследников. Представьте себя наследником, обратившимся с заявлением о принятии наследства по месту нахождения движимого имущества в России (например, денежных средств в кредитных учреждениях, инвестиционных фондах или страховых компаниях, ценных бумаг в ДУ или долей в корпоративных активах), и получающим отказ в открытии наследственного дела на том основании, что последнее место наследодателя находилось в условном королевстве Лесото, а потому именно лесотосс… лесотолез…ское право должно ответить на вопрос о том, что следует считать местом открытия наследства. How does this sound? И нотариус такой говорит: вот если право Лесото укажет нам на то, что местом открытия наследства является место нахождения имущества наследодателя, тогда всё в порядке, я приму заявление и открою наследственное дело, и вы получите ваши деньги в банках, паи в ПИФе, доли в обществах и ценные бумаги в ДУ. Правда, и в этом случае это произойдёт не на основании ст. 1115 ГК, а на основании соответствующей нормы наследственного права Лесото. 

    А если вдруг наследственное право Лесото предписывает, что местом открытия наследства следует считать последнее место жительства гражданина независимо от места нахождения его имущества, то нет проблем, нет ни-ка-ких проблем, просто покупайте билет на самолёт до Мапуту или Йоханнесбурга, а оттуда на автобус до Масеру. Разве это сложно? Найдите там нотариуса и вступайте там в наследство.

    Кемеровская областная научная библиотека имени В.Д.Фёдорова

    Здравствуйте,у нас с братом умерли родители в 1996г.У них остались денежные вклады на сберкнижках.Завещание на нас сделать неуспели.Имеем ли мы право вступить в наследство этими деньгами в настоящее время,куда для этого обращатся и какие нужны документы?. Родители жили в посёлке Чулым Тяжинского района.Я живу в Кемерово,брат в посёлке Чулым

    Здравствуйте!

    Согласно ст. 1115 Гражданского Кодекса РФ местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя.

    Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества — место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости.)

     Следовательно, местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя, т.е. поселок Чулым Тяжинского района.

    Что касается способа принятия наследства и к кому обратиться, то об этом говорит ст.1153 ГК РФ.

     

    Статья 1153 ГК РФ. Способы принятия наследства

    1. Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство.

    Если заявление наследника передается нотариусу другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия (пункт 7 статьи 1125) или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности в соответствии с пунктом 3 статьи 185 настоящего Кодекса.

    Принятие наследства через представителя возможно, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на принятие наследства. Для принятия наследства законным представителем доверенность не требуется.

    2. Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности если наследник:

    вступил во владение или в управление наследственным имуществом;

    принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;

    произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;

    оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

    Ответ дан 11.10.2011 оператором Савельева Анна Павловна

    Что такое наследование? | Факты

    Наследование — это процесс, посредством которого генетическая информация передается от родителя к ребенку. Вот почему члены одной семьи, как правило, имеют схожие характеристики.

    • На самом деле у нас два генома каждый
    • Мы получаем по одной копии нашего генома от каждого из наших родителей
    • Наследование описывает, как генетический материал передается от родителя к ребенку.

    Как наследуется генетический материал?

    • Большинство наших клеток содержат два набора из 23 хромосом (они диплоидные).
    • Исключением из этого правила являются половые клетки (яйцеклетка и сперма), также известные как гаметы, каждая из которых имеет только один набор хромосом (они гаплоидны).
    • Однако при половом размножении сперматозоид соединяется с яйцеклеткой, образуя первую клетку нового организма в процессе, называемом оплодотворением.
    • Эта клетка (оплодотворенная яйцеклетка) имеет два набора из 23 хромосом (диплоидных) и полный набор инструкций, необходимых для создания большего количества клеток и, в конечном итоге, всего человека.
    • Каждая клетка нового человека содержит генетический материал от двух родителей.
    • Эта передача генетического материала очевидна, если вы изучите характеристики членов одной семьи, от среднего роста до цвета волос и цвета глаз до формы носа и ушей, поскольку они обычно похожи.
    • Если есть мутация в генетическом материале, она также может передаваться от родителя к ребенку.
    • Вот почему болезни могут передаваться по наследству.

    Как определяется пол?

    • Пол человека определяется половыми хромосомами, называемыми Х-хромосомой и Y-хромосомой.
    • У самок две X-хромосомы (XX).
    • Самцы имеют Х-хромосому и Y-хромосому (XY).
    • Женские гаметы (яйца) всегда несут Х-хромосому.
    • Мужские гаметы (сперматозоиды) могут нести либо X, либо Y.
    • Когда яйцеклетка соединяется со спермой, содержащей X-хромосому, в результате получается девочка.
    • Когда яйцеклетка соединяется со спермой, содержащей Y-хромосому, в результате получается мальчик.

    Что такое генотип?

    • Генотип — это описание уникального генетического состава человека.Его можно использовать для описания всего генома или только отдельного гена и его аллелей.
    • Генотип человека влияет на его фенотип.
    • Например, если мы говорим о генотипе цвета глаз, мы можем сказать, что у человека есть один аллель карих глаз (B) и один аллель голубого глаза (b).
    • В результате фенотип особи будет иметь карие глаза.
    • Это потому, что аллель карих глаз является доминантным, а аллель голубых глаз — рецессивным (см. Изображение ниже).

    Иллюстрация, демонстрирующая наследование доминантных и рецессивных аллелей цвета глаз.
    Изображение предоставлено: Genome Research Limited

    Что такое фенотип?

    • Фенотип — это описание физических характеристик организма. Например, если мы говорим о цвете глаз, фенотип человека может означать голубые, карие или зеленые глаза.
    • На большинство фенотипов влияет генотип человека, хотя окружающая среда также может играть роль (природа или воспитание).

    Что такое менделевское наследование?

    • Простейшая форма наследования была обнаружена в работе австрийского монаха Грегора Менделя в 1865 году.
    • За годы экспериментов с обычным горохом Грегор Мендель смог описать способ передачи генетических характеристик. из поколения в поколение.
    • Грегор использовал горох в своих экспериментах в первую очередь потому, что он мог легко контролировать их оплодотворение, перенося пыльцу с растения на растение с помощью крошечной кисточки.
    • Иногда он переносил пыльцу с цветов одного растения (самоопыление) или с цветов другого растения (перекрестное оплодотворение).
    • В одном эксперименте он скрестил удобрение гладких растений желтого гороха с морщинистым зеленым горошком:
      • Каждая горошинка, полученная в результате этого первого скрещивания, первого поколения (F1), была гладкой и желтой.
      • Однако, когда два гладких желтых горошка этого первого поколения были скрещены для получения второго поколения (F2), результат был на 75 процентов гладким желтым горошком и на 25 процентов морщинистым зеленым горошком (3: 1).
      • Этот результат показывает, что гены гладкого желтого горошка являются доминирующими, в то время как гены морщинистого зеленого горошка рецессивны.
    • Результаты этого и последующих экспериментов привели Грегора Менделя к трем ключевым принципам наследования:
    1. Наследование каждого признака определяется «факторами» (теперь известными как гены), которые передаются потомкам. .
    2. Люди наследуют по одному «фактору» от каждого родителя для каждого признака.
    3. Признак может не проявляться у человека, но все же может быть передан следующему поколению.
    • Генетические признаки, соответствующие этим принципам наследования, называются менделевскими.

    Грегор Мендель
    Изображение предоставлено: Принципы наследственности Менделя: защита Уильяма Бейтсона

    Эта страница последний раз обновлялась 21.07.2021

    Estate Определение

    Что такое поместье?

    Имущество — это все, что составляет чистую стоимость физического лица, включая всю землю и недвижимость, имущество, финансовые ценные бумаги, денежные средства и другие активы, которыми физическое лицо владеет или в которых имеет контрольный пакет акций.

    Ключевые выводы

    • Имущество — это экономическая оценка всех инвестиций, активов и интересов человека.
    • Недвижимость включает личные вещи, физические и нематериальные активы, землю и недвижимость, инвестиции, предметы коллекционирования и мебель.
    • Имущественное планирование относится к управлению передачей активов бенефициарам в случае смерти человека.
    • Налоги на наследство могут взиматься со стоимости имущества на момент смерти.

    Знакомство с недвижимостью

    Слово имение в просторечии используется для обозначения всей земли и улучшений на обширной собственности, часто какой-либо ферме или усадьбе, или историческом доме известной семьи. Однако в финансовом и юридическом смысле этого термина под недвижимостью понимается все ценное, чем владеет человек — недвижимость, коллекции произведений искусства, антиквариат, инвестиции, страхование и любые другие активы и права, — а также используется в качестве всеобъемлющий способ обозначить чистую стоимость активов человека.Юридически имущество человека относится к совокупным активам человека за вычетом любых обязательств.

    Стоимость движимого имущества имеет особое значение в двух случаях: если физическое лицо объявляет о банкротстве и если оно умирает. Когда индивидуальный должник объявляет о банкротстве, его имущество оценивается, чтобы определить, какой из его долгов он может разумно рассчитывать на выплату. Процедура банкротства включает в себя такую ​​же строгую юридическую оценку имущества, которая имеет место и в случае смерти человека.

    Имущество наиболее актуально после смерти человека. Планирование недвижимости — это акт управления разделом и наследованием вашего личного имущества, и, возможно, он представляет собой наиболее важное финансовое планирование в жизни человека. Как правило, физическое лицо составляет завещание, в котором объясняются намерения наследодателя по распределению своего имущества после его смерти. Лицо, получающее активы по наследству, называется бенефициаром.

    Как управляют недвижимостью

    Практически во всех случаях имения делятся между членами семьи умершего.Такая передача богатства от одного поколения семьи к другому имеет тенденцию закреплять доход в определенных социальных классах или семьях. Наследование составляет огромную долю общего богатства в Соединенных Штатах и ​​во всем мире и частично отвечает за устойчивое неравенство доходов (хотя, конечно, есть много других факторов).

    Частично в ответ на стагнацию движения богатства в результате наследования, большинство правительств требует от тех, кто находится в очереди на наследство, уплачивать налог на наследство (налог на наследство) на наследство.Этот налог может быть очень большим, иногда от получателя требуется продать часть унаследованных активов для оплаты налогового счета.

    В США, если большая часть имущества оставлена ​​супругу или благотворительной организации, налог на наследство обычно отменяется.

    Как правило, рекомендуется как физическому лицу, составляющему завещание, так и бенефициарам наследственного имущества пользоваться услугами поверенных по недвижимости. Налоги на наследство печально известны своей сложностью и непомерностью, а использование адвоката помогает обеспечить правильную уплату налогов на наследство.В конце проекта можно предпринять несколько мер, чтобы минимизировать сумму налога, которую получатели должны будут заплатить, например, создание трастов.

    Составление завещания

    Завещание — это юридический документ, содержащий инструкции о том, как обращаться с собственностью человека и опекой над несовершеннолетними детьми, если таковые имеются, после смерти. Человек выражает свои пожелания в документе и называет доверительного управляющего или исполнителя, которому они доверяют выполнение заявленных намерений.В завещании также указывается, следует ли создавать доверие после смерти.

    В зависимости от намерений владельца недвижимости траст может вступить в силу в течение его жизни (живой траст) или после смерти человека (завещательный траст).

    Подлинность завещания определяется в судебном порядке, известном как завещание. Завещание — это первый шаг в управлении имуществом умершего человека и распределении активов между бенефициарами. Когда человек умирает, хранитель завещания должен передать завещание в суд по наследству или исполнителю, указанному в завещании, в течение 30 дней (в большинстве штатов) после смерти наследодателя.Однако это может варьироваться в зависимости от штата, например, Флорида требует, чтобы завещание было подано в течение 10 дней с момента уведомления о смерти.

    Процесс завещания — это процедура под надзором суда, в которой подлинность оставленного завещания подтверждается и принимается как истинное последнее завещание умершего. Суд официально назначает исполнителя, указанного в завещании, что, в свою очередь, дает исполнителю законные полномочия действовать от имени умершего.

    Что такое вариант гена и как возникают варианты ?: MedlinePlus Genetics

    Вариант гена — это постоянное изменение последовательности ДНК, составляющей ген.Этот тип генетического изменения раньше был известен как генная мутация, но поскольку изменения в ДНК не всегда вызывают заболевание, считается, что вариант гена — более точный термин. Варианты могут влиять на один или несколько строительных блоков ДНК (нуклеотидов) в гене.

    Варианты генов могут быть унаследованы от родителя или возникать в течение жизни человека:

    • Унаследованные (или наследственные) варианты передаются от родителя к ребенку и присутствуют на протяжении всей жизни человека практически в каждой клетке тела.Эти варианты также называются вариантами зародышевой линии, потому что они присутствуют в яйцеклетках или сперматозоидах родителей, которые также называются зародышевыми клетками. Когда яйцеклетка и сперматозоид объединяются, оплодотворенная яйцеклетка содержит ДНК обоих родителей. Любые варианты, которые присутствуют в этой ДНК, будут присутствовать в клетках ребенка, вырастающего из оплодотворенной яйцеклетки.
    • Ненаследственные варианты встречаются в определенный период жизни человека и присутствуют только в определенных клетках, а не во всех клетках организма.Поскольку ненаследственные варианты обычно встречаются в соматических клетках (клетках, отличных от сперматозоидов и яйцеклеток), их часто называют соматическими вариантами. Эти варианты нельзя передать следующему поколению. Ненаследственные варианты могут быть вызваны факторами окружающей среды, такими как ультрафиолетовое излучение солнца, или могут возникать в случае ошибки, когда ДНК копирует себя во время деления клетки.

    Некоторые генетические изменения описаны как новые (de novo) варианты; эти варианты распознаются в дочернем элементе, но не распознаются ни одним из родителей.В некоторых случаях вариант встречается в яйцеклетке или сперматозоиде родителей, но не присутствует ни в одной из их других клеток. В других случаях вариант встречается в оплодотворенной яйцеклетке вскоре после объединения яйцеклетки и сперматозоидов. (Часто невозможно точно сказать, когда возник вариант de novo.) По мере деления оплодотворенной яйцеклетки каждая полученная клетка в растущем эмбрионе будет иметь вариант. Варианты de novo — одно из объяснений генетических нарушений, при которых у пораженного ребенка есть вариант в каждой клетке тела, а у родителей нет, и семейный анамнез заболевания отсутствует.

    Варианты, приобретенные в процессе развития, могут привести к ситуации, называемой мозаицизмом, при которой набор клеток в организме имеет другой генетический состав, чем другие. При мозаицизме генетические изменения не присутствуют в родительской яйцеклетке или сперматозоидах или в оплодотворенной яйцеклетке, но происходят позже, в любое время от эмбрионального развития до взрослого возраста. По мере роста и деления клетки, возникающие из клетки с измененным геном, будут иметь вариант, а другие клетки — нет. Когда часть соматических клеток имеет вариант гена, а другие нет, это называется соматическим мозаицизмом.В зависимости от варианта и количества пораженных клеток соматический мозаицизм может вызывать или не вызывать проблемы со здоровьем. Когда одна часть яйцеклеток или сперматозоидов имеет вариант, а другие нет, это называется мозаицизмом зародышевой линии. В этой ситуации здоровый родитель может передать своему ребенку генетическое заболевание.

    Большинство вариантов не приводят к развитию болезни, а те, которые действительно случаются, редко встречаются в общей популяции. Некоторые варианты встречаются в популяции достаточно часто, чтобы считаться общей генетической вариацией.Несколько таких вариантов отвечают за различия между людьми, такие как цвет глаз, цвет волос и группа крови. Хотя многие из этих распространенных вариаций ДНК не оказывают отрицательного воздействия на здоровье человека, некоторые из них могут влиять на риск развития определенных заболеваний.

    Когда бенефициары во Флориде несут ответственность за уплату налога на наследство

    Есть несколько штатов, которые взимают налоги с имущества умершего, обычно называемые налогом на наследство (или налогом на смерть). Хорошая новость заключается в том, что Флориды не имеет отдельного налога на наследство штата .Более того, наследники и бенефициары во Флориде не платят подоходный налог с любых денежных средств, полученных от имущества, потому что унаследованное имущество не считается доходом для целей федерального подоходного налога (а во Флориде нет отдельного подоходного налога) .

    Пример: мама умирает и оставляет вам дом стоимостью 200 000 долларов. Квитанция о получении дома — это , а не дохода для целей подоходного налога. Унаследованные активы просто не входят в систему подоходного налога.

    Однако есть некоторые налоговые правила, о которых вам следует знать.

    Федеральные налоги на имущество

    Как уже упоминалось, во Флориде нет отдельного налога на наследство («смерть»). Однако федеральное правительство вводит налог на недвижимость, который применяется к резидентам всех штатов. Федеральный налог на имущество применяется только в том случае, если стоимость всего имущества превышает 11,7 миллиона долларов (2021 год), и уплаченный налог выплачивается из имущества / траста, а не бенефициарами. При таком высоком уровне налога на недвижимость (который удваивается до 23,4 миллиона долларов для супружеской пары), очень немногим людям / имениям нужно беспокоиться о федеральном налоге на недвижимость.

    Возможные проблемы с налогами на наследство

    Как уже упоминалось, налог на наследство является проблемой только для людей, умирающих на сумму более 11,7 миллиона долларов (2021 год). Отдельные наследники, как правило, не несут ответственности за налоги, поскольку обязанность по сбору и уплате налога на наследство является обязанностью исполнителя или правопреемника. С 2021 года штаты, которые вводят налог на наследство, включают Миннесоту, Пенсильванию, Нью-Джерси, Небраску, Мэриленд и Айову. Вот ссылка на те штаты, в которых налог на наследство превышает федеральный налог на имущество.

    Некоторые другие ситуации, в которых бенефициарам Флориды, возможно, придется платить налоги на наследство в той или иной форме, включают:

    • Списание средств с пенсионных счетов. Хотя налоги не применяются к наследованию или передаче IRA, 401K, аннуитета или других квалифицированных планов, подоходный налог может взиматься, когда деньги с этих счетов снимаются после смерти владельца счета. Обоснование этого состоит в том, что, поскольку умершее лицо должно было бы подлежать налогообложению при выходе, получатель также несет ответственность за уплату этих подоходных налогов.Кроме того, выплаты, полученные по некоторым пенсионным планам и инвестиционным счетам, могут облагаться налогом. Перед снятием денег со счетов такого типа в случае смерти близкого человека рекомендуется поговорить с адвокатом или бухгалтером. Обратите внимание, что снятие средств с IRA Roth не облагается налогом в случае смерти кого-либо.
    • Получение дохода от недвижимости. Если бенефициар получает имущество, приносящее доход, может взиматься налог на доход, полученный до передачи имущества.Например, если умерший владел многоквартирным домом, и арендаторы платили арендную плату бенефициарам в течение периода урегулирования завещания или доверительного управления, то наследникам, возможно, придется платить подоходный налог с этого дохода от аренды.
    • Само наследство не является доходом. Хотя имущество может приносить доход в течение периода урегулирования, получение наследства не облагается налогом для бенефициара. Например, мама оставляет вам 20 000 долларов на страхование жизни. 20 000 долларов — это , а не налогооблагаемого дохода для вас.Однако, если по страхованию жизни был доход до того, как он был распределен, доход по полису будет облагаться налогом в пользу бенефициара. Любой доход, вероятно, будет минимальным, если полис заявлен быстро.
    • Продажа имущества, полученного в наследство. Как уже упоминалось, подоходный налог не применяется к собственности, полученной непосредственно от недвижимости или траста. Однако, если вы продаете имущество, унаследованное вами, полученные вами средства могут облагаться федеральным подоходным налогом, если стоимость актива выросла после смерти умершего.Например, если вы унаследуете акции стоимостью 20 долларов на дату смерти и продадите их за 25 долларов, вам придется заплатить подоходный налог с прибыли в 5 долларов. Если вы владели имуществом в течение одного года после смерти, прибыль от собственности может быть приростом капитала. Хорошо, что подоходный налог будет основываться только на увеличении стоимости собственности с даты смерти умершего, если таковая имеется. Само по себе наследство для вас не доход!
    • Наследование от негражданина США. Могут возникнуть налоговые осложнения, если умерший не является гражданином США или если один из бенефициаров не является гражданином США.Если человек не является постоянным жителем США, но владеет недвижимостью во Флориде, это имущество может облагаться налогом в случае смерти, а супруги, не являющиеся гражданами США, могут не иметь права наследовать без налогов. Эта область становится довольно сложной.

    Завещание не является частью налога на наследство

    Многие путают процесс завещания с федеральным налогом на недвижимость. Когда кто-то умирает с активами на свое личное имя, процесс завещания используется для урегулирования имущества умершего путем оплаты оставшихся счетов и распределения активов между наследниками.Если вы хотите узнать больше о процессе завещания, пожалуйста, загрузите наше бесплатное руководство по завещанию Флориды.

    Что такое наследство?

    Завещание — это процесс распределения имущественных активов между бенефициарами после того, как позаботятся о счетах умершего. Когда кто-то во Флориде умирает с активами на свое личное имя, активы должны пройти через завещание. На этой веб-странице у нас есть дополнительная информация о процессе завещания.

    Цитоплазматическое наследование — обзор

    1.2.7.1. Спецификация судьбы PGC

    Зародышевая линия — это первая отдельная клеточная линия, установленная в эмбрионе Drosophila , когда полюсные клетки или PGCs формируются в задней части эмбриона во время восьмого ядерного цикла (Рис. 5). PGCs определяются уникальным механизмом, который включает цитоплазматическое наследование РНК и белков, которые локализуются в задней зародышевой плазме во время оогенеза.

    Существование морфологически различных типов цитоплазмы в задней части яйца было признано более 100 лет назад (обзор: Mahowald, 1992, 2001).Важность зародышевой плазмы в спецификации PGC была впервые описана у жуков Leptinotarsa ​​ и Calligrapha , где экспериментальное удаление цитоплазмы заднего ооцита привело к отсутствию у личинок половых клеток (Hegner, 1908, 1911). У Drosophila цитоплазматической трансплантации плазмы заднего полюса в переднюю часть яйцеклетки-реципиента достаточно, чтобы индуцировать эктопические полюсные клетки, которые способны формировать половые клетки при имплантации заднему хозяину (Illmensee and Mahowald, 1974).Эти важные эксперименты твердо установили роль зародышевой плазмы как морфогенетической детерминанты судьбы PGC.

    Зародышевая плазма содержит специализированные органеллы, называемые полярными гранулами в Drosophila — электронно-плотные волокнистые тела РНК и белка, обнаруженные только в цитоплазме заднего ооцита (или раннего эмбриона) или в зародышевых клетках (обзор: Mahowald, 2001). Считается, что полярные гранулы хранят и регулируют трансляцию материнской мРНК, необходимой для определения эмбриональных зародышевых клеток (см. Ниже).Некоторые из мутаций материнского эффекта, которые блокируют образование PGC, а именно capu , spir , osk , stau , valois ( vls ), tudor ( tud ) и vasa ( vas ), приводят к исчезновению полярных гранул, подтверждая прямое участие соответствующих генных продуктов в спецификации PGC. Хотя в большинстве случаев молекулярные механизмы, с помощью которых компоненты полярных гранул регулируют судьбу PGC, остаются неясными, некоторые компоненты полярных гранул, по-видимому, играют прямую роль в определении клона PGC.

    Конструирование полярных гранул начинается с задней локализации первых компонентов полярных гранул, мРНК osk и Stau, и завершается на поздних этапах оогенеза с добавлением мРНК с поздней локализацией, таких как (обзор: Mahowald, 2001). . Критическая роль osk в формировании PGCs была продемонстрирована экспериментами, в которых химерная мРНК, содержащая кодирующую область osk , слитую с 3’UTR bcd , была эктопически локализована в передней части ооцита.Таким образом, на переднем полюсе продуцировался высокий уровень локализованной активности osk , достаточный для управления сборкой эктопических полярных гранул, что приводило к образованию функциональных PGC в передней части (Ephrussi and Lehmann, 1992), напоминающих продуцируемые путем переноса задней цитоплазмы (Illmensee, Mahowald, 1974). Формирование индуцированных osk эктопических PGCs зависит от функции vas и tud , но не capu , spir или stau .Это указывает на то, что osk , vas и tud имеют центральное значение для образования PGC, и что др. Три гена действуют опосредованно, возможно через участие в локализации Osk. Более поздняя работа подтвердила, что Stau действует непосредственно в транспорте и заднем закреплении мРНК osk . Как обсуждалось в разделе 1.2.6.4, capu и spir кодируют актин-связывающие белки, и мутации в этих генах влияют на несколько процессов локализации.После образования Osk фосфорилируется с помощью киназы Par-1, чтобы стабилизировать его в задней части (Bullock and Ish-Horowicz, 2002; Riechmann et al ., 2002).

    Vas также является ключевым компонентом полярных гранул. мРНК vas в изобилии и равномерно распределена в цитоплазме питательных клеток и ооцита, но белок Vas накапливается на заднем полюсе ооцита, начиная с ранней стадии 10 (Hay et al. ., 1990; Lasko and Ashburner, 1990). Osk необходим для накопления в задней части Vas, а Osk и Vas могут напрямую взаимодействовать, что указывает на прямую функцию Osk в закреплении Vas в задней части (Breitwieser et al ., 1996). Vas достигает заднего полюса по механизму, отличному от Osk, который зависит от второго взаимодействующего с Vas протеина, Gustavus (Gus) (Styhler et al ., 2002). Vas стабилизируется в плазме полюса за счет ассоциации с ферментом деубиквитинирования Fat facets (Faf), который также локализуется в заднем полюсе в зависимости от Osk (Fischer-Vize et al ., 1992; Liu et al ., 2003 ).

    Vas представляет собой DEAD-бокс-РНК-геликазу, относящуюся к фактору трансляции eIF4A.У мутантов vas -null уровни белка Grk снижены (Styhler et al ., 1998; Tomancak et al ., 1998). Поскольку Vas может также взаимодействовать с общим фактором трансляции, dIF2 / eIF5B (Carrera et al , 2000), он является кандидатом в активатор трансляции grk и, как следствие, по крайней мере, с одной из мРНК полярных гранул (обзор : Джонстон и Ласко, 2001). Однако прямая роль Vas в регуляции трансляции не была полностью установлена ​​для какой-либо мРНК, равно как и не идентифицированы какие-либо специфические последовательности или структуры Vas-связывающей РНК.До своей локализации в задней части, Vas накапливается в пунктированных перинуклеарных структурах RNP, называемых nuage (французское слово «облако»), около ядерных пор медсестер. Другие компоненты полярных гранул, такие как Tud и Aub, колокализуются с Vas в nuage (Harris and Macdonald, 2001). До своего собственного накопления в полярных гранулах Aub участвует в опосредованной РНК-интерференцией репрессии трансляции нелокализованной мРНК osk , потенциально участвуя в этом процессе nuage (Kennerdell et al ., 2002; Финдли и др. , 2003). Таким образом, nuage вполне может быть местом, где мРНК собираются с белками, которые контролируют их локализацию и трансляцию, что является критическим шагом в сборке механизмов контроля транспорта и трансляции (раздел 1.2.6.3).

    Менее известно о третьем центральном гене, участвующем в спецификации зародышевых клеток, tud . PGC не образуются у мутантов tud , хотя некоторые небольшие полярные гранулы наблюдались в возможно гипоморфных аллелях (Amikura et al ., 2001). Tud содержит 11 повторяющихся копий домена с неизвестной функцией, называемого доменом Tudor. Два родственных белка мыши, Mouse Tudor Repeat-1 (MTR-1), который является вероятным ортологом Tudor, и белок Survival of Motor Neuron (SMN), вовлечены в прямые межбелковые взаимодействия с белками Sm, компонентами малых ядерных рибонуклеопротеидов (мяРНП), которые участвуют в сплайсинге РНК (Selenko et al ., 2001; Chuma et al ., 2003, и ссылки в них).SnRNPs собираются в цитоплазме, но обычно транспортируются и ограничиваются ядром (Will and Luhrmann, 2001). В клетках зародышевой линии других организмов белки Sm колокализуются с ортологом vasa . Это происходит в перинуклеарном ядре питательных клеток Panorpa (Баталова, Парфенов, 2003), в P-гранулах C. elegans (Barbee et al., ., 2002) и у мыши Mtr-1 в хроматоиде. тельца, большие РНК и белковые комплексы, которые, вероятно, представляют собой nuage мышей (Chuma et al ., 2003). О распределении белков Sm в кормящих клетках и ооцитах Drosophila не сообщалось. Накопление белков Sm в цитоплазме необычно и может отражать ассоциацию с молчащими трансляциями мРНК во время оогенеза.

    У многих видов, включая Drosophila , зародышевая плазма отличается не только наличием полярных гранул, но и высокой концентрацией митохондрий. Отдельные митохондрии часто тесно соседствуют с полярными гранулами (Mahowald, 1992, 2001).Неожиданно оказалось, что две митохондриальные рибосомные РНК, mtlrRNA и mtsrRNA , транспортируются из митохондрий и локализуются на поверхности полярных гранул (Kobayashi et al ., 1993; Kashikawa et al ., 1999). Хотя эти РНК нелегко поддаются генетическим исследованиям, несколько линий доказательств подтверждают их функцию в спецификации зародышевых клеток. Например, облучение полюсной плазмы УФ-светом инактивирует ее (Geigy, 1931), и эта инактивация снимается путем инъекции mtlrRNA (Kobayashi and Okada, 1989).Кроме того, инъекция в полюсную плазму рибозима, который специфически расщепляет mtlrRNA , значительно снижает последующее образование PGC (Kobayashi et al ., 1993; Iida and Kobayashi, 1998). Накопление mtlrRNA на полярных гранулах значительно снижено у мутантов tud , что позволяет предположить, что Tud может опосредовать транспорт митохондриальных рибосомных РНК к полярным гранулам (Amikura et al ., 2001).

    Состоятельные могут столкнуться с налоговой ставкой до 61% на унаследованное имущество по плану Байдена

    Состоятельные семьи могут столкнуться с совокупными ставками налога на унаследованное имущество до 61% в соответствии с налоговым планом президента Джо Байдена, согласно недавнему анализу и налоговым бухгалтерам .

    В рамках своего плана «Американские семьи» Байден предлагает почти вдвое увеличить максимальную ставку налога на прирост капитала и отменить налоговые льготы по подорожавшим активам, известные как «повышение базиса». Согласно анализу, проведенному Налоговым фондом, сочетание налога на наследство, новой более высокой ставки прироста капитала и отмены повышения базовой ставки может привести к повышению общей эффективной маржинальной ставки до 61%.

    По данным исследовательской группы налоговой политики, эта ставка будет самой высокой за почти столетие.

    «Это большое число», — сказал Брэд Спронг, партнер КПМГ и руководитель налоговой службы частных предприятий. «Вот почему мы говорим нашим клиентам быть умными и начать готовиться прямо сейчас».

    Неясно, может ли план Байдена принять Конгресс, даже с изменениями. Многие умеренные демократы, вероятно, выступят против его предложения о повышении ставки прироста капитала до 39,6%, а также против плана по отмене повышения. Более того, лишь небольшая часть самых богатых налогоплательщиков когда-либо столкнется со ставкой в ​​61%.Многие другие попытаются избежать этого с помощью налогового и имущественного планирования.

    Тем не менее, бухгалтеры говорят, что многие богатые семьи начинают учитывать совокупное воздействие нескольких частей плана Байдена, которые могут составить исторически высокие налоговые ставки.

    Согласно анализу, проведенному Скоттом Ходжем и Гарретом Уотсоном из Налогового фонда, семьи, владеющие бизнесом или большим количеством акций и желающие передать активы наследникам, могут столкнуться с резким изменением налогов. Возьмем, к примеру, предпринимателя, который несколько десятилетий назад начал бизнес, который сейчас стоит 100 миллионов долларов.При нынешнем налоговом режиме бизнес перейдет к семье без налога на прирост капитала. Вместо этого стоимость бизнеса будет «увеличена» или скорректирована до его текущей стоимости, и наследники будут платить прирост капитала только в том случае, если они позже продадут по более высокой оценке.

    Согласно плану Байдена, семья должна была немедленно выплатить налог на прирост капитала в размере 42,96 миллиона долларов после смерти, что отражает ставку прироста капитала в размере 39,6%, плюс чистый налог на инвестиционный доход в размере 3,8% за вычетом освобождения в размере 1 миллиона долларов, согласно налогу. Фонд.

    Кроме того, если налог на наследство останется неизменным, семья также столкнется с налогом на наследство в размере 40% от оставшейся стоимости активов в размере 57,04 миллиона долларов. Включая льготы, налог на наследство составит 18,13 миллиона долларов.

    Суммарные обязательства по налогу на наследство и налогу на прирост капитала составят 61,10 миллиона долларов, что отражает совокупную эффективную налоговую ставку чуть более 61% на первоначальный актив в размере 100 миллионов долларов, согласно данным Tax Foundation. Ставка может быть еще выше, если включить в нее потенциальный прирост капитала штата и налоги на недвижимость.

    Введение налога на наследство и налога на прирост капитала в случае смерти очень необычно, если не беспрецедентно, считают налоговые эксперты. По их словам, если повышение будет отменено, Конгресс, скорее всего, отменит или пересмотрит налог на наследство.

    «Конгресс исторически понимал, что взимать налог на прирост капитала и налог на наследство с одних и тех же активов — это плохая политика», — говорится в сообщении Tax Foundation.

    Sprong рекомендовал клиентам начать моделирование своих платежей и активов, чтобы попытаться минимизировать налог.Он и другие также рекомендуют делать как можно больше подарков членам семьи раньше, на случай, если ставки вырастут.

    «Мы помогаем клиентам проводить много моделирования и определять наилучшее время для признания выгод», — сказал Спронг.

    Основы права — Правила наследования при отсутствии наследства

    Хотя переживший супруг обычно занимает первое место в соответствии с сегодняшними законами, в общем праве супруг не является наследником. Соответственно, имущество умершего перешло к его потомкам или, если таковые не было, то к родственникам по совместительству.После того, как будет достигнут последний в линии кровных родственников, поместье будет выкуплено у государства. Оставшийся в живых супруг имел право только на получение вдовствующего процента (если он вдова) или наследственного имущества (в случае вдовца) в имуществе умершего.

    В качестве вдовы вдова имела право на пожизненную долю только в одной трети земли, которой ее муж владел в течение брака за простую плату или за плату. Curtesy был правом мужа на пожизненный интерес, если у него были дети, во всех землях его покойной жены, удерживаемых на уплате пошлины или за вознаграждение.В настоящее время в большинстве юрисдикций приданое и любезность были заменены определенным типом выборного положения о доле.

    Согласно формуле выборной доли, оставшийся в живых супруг может выбрать, заставить ли наследство передать определенную долю наследства (часто такую ​​же, как предусмотрено законом о завещании) оставшемуся супругу или принять положения, содержащиеся в завещание супруга. Хотя оставшийся в живых супруг часто имеет право на право выбора на оставшуюся без завещания долю имущества, фактическая сумма, полученная при распределении, часто зависит от количества и характера оставшихся в живых родственников.

    Например, в некоторых юрисдикциях, если оставшийся в живых супруг является ближайшим оставшимся родственником, несмотря на наличие других родственников, оставшийся в живых супруг получит все имущество. В других штатах любые живые родители также будут иметь право на часть имущества, часто разделяя имущество 50 на 50 между пережившим супругом и оставшимся в живых родителем (ями). Например:

    ПРИМЕР: Теду было 34 года, когда он умер без завещания в прошлом месяце. Его пережила 28-летняя жена Линда.Кроме того, у Теда был брат-близнец Тернер, который холост и не имеет детей, и оба его родителя живы. В большинстве юрисдикций Линда, как оставшаяся в живых супруга, унаследует все имущество Теда. В юрисдикциях, признающих наследство от родителей, Линда, скорее всего, получит только половину наследства. Другая половина досталась родителям Теда.

    Сумма распределения также меняется в зависимости от того, участвуют ли дети.

    Если есть оставшиеся в живых супруга и потомки («проблема»), порядок распределения может усложниться.В большинстве штатов оставшийся в живых супруг будет иметь право только на часть имущества, варьирующуюся от одной трети до половины; остаток достанется потомкам. Например:

    ПРИМЕР: Теду было 34 года, когда он умер без завещания в прошлом месяце. Его пережили его 28-летняя жена Линда и их шестимесячная дочь Александрия. Кроме того, у Теда был брат-близнец Тернер, который холост и не имеет детей, и оба его родителя живы. В большинстве штатов Линда, как оставшаяся в живых супруга, забирала бы меньше, чем все имущество, например, одну треть или половину состояния; остаток пойдет в Александрию.Например, в Нью-Йорке Линда получит 50 000 долларов и половину остатка, а остаток перейдет в Александрию. N. Y. Est. Закон о полномочиях и трастах § 4-1.1 (a) (1).

    В некоторых штатах оставшийся в живых супруг наследует все имущество, если все оставшиеся в живых потомки умершего также являются потомками оставшегося в живых супруга. Например:

    Теду было 34 года, когда он умер без завещания в прошлом месяце. Его пережили его 28-летняя жена Линда и их шестимесячная дочь Александрия.Кроме того, у Теда был брат-близнец Тернер, который холост и не имеет детей, и оба родителя Теда все еще живы. Линда, как оставшаяся в живых супруга, получит все поместье, поскольку Александрия является потомком Теда и Линды.

    В других юрисдикциях оставшийся в живых супруг наследует только половину имущества, если у умершего остались потомки от более раннего брака. Например:

    Теду было 34 года, когда он умер без завещания в прошлом месяце. Его пережили его 28-летняя вторая жена Линда и их шестимесячная дочь Александрия.Кроме того, у Теда было двое детей от более раннего брака. Во многих юрисдикциях Линда, как оставшаяся в живых супруга, брала бы меньше, чем все имущество, например, одну треть или половину состояния; остаток достался трем детям Теда, Александрии от его нынешней жены и двум детям от предыдущего брака.

    Как показано в примерах, законы о завещании могут сильно различаться в том, как они определяют, кто имеет право наследовать имущество умершего. Сложность этих схем, безусловно, является еще одной причиной того, почему так важно заниматься имущественным планированием, а не оставлять эти решения на усмотрение государственных нормативных схем.

    Выкуп в пользу государства

    Штаты также различаются по количеству отношений, в которых их уставы будут искать наследников до их прекращения. Некоторые доходят только до бабушек и дедушек и их проблем. На диаграмме I ниже линия будет начинаться с бабушек и дедушек, двигаясь рядом с дядями / тетями, ищущими оставшихся в живых наследников. По мере того, как человек продвигается дальше по очереди в порядке преемственности по закону, отношения с умершим становятся более отдаленными. Многие штаты ограничивают вопрос о бабушках и дедушках, которые могут рассматриваться.Например, в Нью-Йорке закон распространяется на правнуков бабушек и дедушек. В диаграмме I это будут двоюродные братья и сестры после удаления (двенадцатая степень родства). N. Y. Est. Закон о полномочиях и доверительном управлении § 4-1.1 (a) (7).

    Как только этот самый дальний класс родственников исчерпан (т.е. никто из этих групп не сможет получить собственность), имущество умершего перейдет (выкупится) к государству. Например:

    Себастьяну было 98 лет, когда он умер без завещания в прошлом месяце.Его жена Донна умерла 20 лет назад, и у них никогда не было детей. Кроме того, его родители умерли много лет назад, а его единственная сестра Фелиция умерла 10 лет назад. Она никогда не была замужем, и у нее не было детей. Других родственников в семье Себастьяна нет. Поскольку у Себастьяна нет других ближайших родственников, его имущество перейдет в собственность государства.

    Раздел акций

    После распределения доли наследственного имущества оставшейся в живых супруге в законах о завещании также содержатся положения о том, как должно делиться имущество, если имеется более одного потомка (дети и / или внуки), которые имеют право наследовать от наследства. имущество.Опять же, методы различаются в зависимости от штата. Как правило, широко используются два метода получения акций: на душу населения и на распределение на душу населения.

    При распределении на душу населения каждый потомок получает равную долю активов.


    Например:

    В таблице II А умирает без завещания, в результате чего внуки L, M и N и правнуки X и Y остаются единственными выжившими родственниками. При распределении на душу населения каждая партия получит 1/5 наследства, поскольку их пять.

    При распределении по типам каждый потомок получает долю активов на праве представительства. Другими словами, доля потомка определяется долей, на которую имел бы право предок этого человека. Например:

    В таблице II A умирает без завещания, в результате чего внуки L, M и N и правнуки X и Y остаются единственными выжившими родственниками. При разбивке по категориям мы сначала смотрим на то, на какую долю будет иметь право поколение с живыми родственниками, а именно, внуки L, M, N и O.Если бы все они были еще живы, каждый имел бы право на 1/4 имущества, поскольку их четверо. L, M и N по-прежнему имеют право на получение своей 1/4 доли. Однако, поскольку внук O умер, его выпускники X и Y заберут долю O (1/4) и разделят ее 50/50. Таким образом, X и Y будут иметь право на 1/8 (1/4 * ½) имущества.

    В большинстве штатов применяется другое деление, если все живущие потомки принадлежат к одному поколению. В этом случае применяется распределение на душу населения, а не на каждое движение, и каждая сторона имеет равные доли в наследстве.См. In re Martin’s Estate, 120 A. 862 (Vt. 1923).


    Например:

    В таблице III A умирает без завещания, оставив внуков J, K и L его ближайшими родственниками. Поскольку внуки принадлежат к одному поколению, каждый имеет право на 1/3 наследства.

    Эффективным способом определения схемы распределения в конкретном штате является схема метода статута, как показано на диаграммах II и III.

    Особое внимание к сводным братьям и сестрам, не состоящим в браке и усыновленным детям

    Как и в случае других положений о завещании, штаты также различаются в отношении того, как они относятся к родственникам, у которых есть только один общий предок, более известный как полукровка или сводные братья и сестры .В большинстве штатов сводные братья и сестры наследуются так же, как полные братья и сестры. Например:

    Когда Джеральдо был женат на своей первой жене Ванде, у них родился сын Чарли. Впоследствии, когда Джеральдо был женат на своей второй жене Тине, у них родились сын Фред и дочь Элизабет. Поскольку у Чарли только один общий родитель с Фредом и Элизабет, он их сводный брат. Фред умирает без завещания. В большинстве штатов Чарли и Элизабет разделили бы имущество Фреда поровну, хотя они были только сводным братом и сестрой, тогда как Фред был полноправным братом Элизабет.

    В тех штатах, которые не признают эту точку зрения, сводные братья и сестры будут иметь право только на половину доли вместо всей доли в имуществе.

    Законы о завещании также содержат особые правила для определения того, как внебрачные дети или внебрачные дети наследуют наследство. Исторически сложилось так, что по общему праву незаконнорожденные дети считались ничьими детьми и не имели права наследовать от кого-либо. Кроме того, от них могла унаследоваться только их проблема.

    Сегодня это зависит от того, наследство от матери или отца. Учитывая большую уверенность в материнстве, почти все штаты разрешают внебрачному ребенку наследовать от матери и ее семьи. Кроме того, эти родственники по материнской линии также могут наследовать от внебрачного ребенка. Например:

    Роман Синтии с ее женатым начальником Джеффри привел к рождению ее дочери Лилли. Джеффри и его жена выросли детьми. Когда Лилли было три года, Синтия умерла от рака.Нет никаких сомнений в том, что Лилли — ребенок Синтии. Таким образом, она имеет право наследовать свое имущество.

    В большинстве штатов ребенок, не состоящий в браке, автоматически не считается ребенком отца. Скорее, он должен был бы узаконить ребенка, женившись на его матери или, по крайней мере, признав, что ребенок его. [Примечание. В случае заключения брака последующее расторжение брака не повлияет на способность ребенка наследовать. Ребенок сохраняет те же права наследования, что и ребенок, рожденный в браке.] Например:

    Роман Синтии с ее женатым начальником Джеффри привел к рождению ее дочери Лилли. У Джеффри и его жены было трое взрослых детей. Когда Лилли было три года, жена Джеффри умерла от рака. Впоследствии Синтия и Джеффри поженились. Если Джеффри умрет, оставшись без завещания, Лилли, а также взрослые дети Джеффри получат право на долю его состояния.

    Хотя штаты имеют право принимать свои собственные законы о завещании, любые схемы, которые полностью запрещают наследование внебрачным детям, вероятно, будут считаться неконституционными как нарушение пункта о равной защите Четырнадцатой поправки.См., Например, Trimble v. Gordon , 43 U.S. 762 (1977). Тем не менее, установление строгих процедур доказательства отцовства, скорее всего, пройдет конституционную проверку. Например, во многих штатах требуется, чтобы установление отцовства производилось при жизни отца, чтобы ребенок имел право наследовать имущество отца, не состоящего в браке. См., Например, Lalli v. Lalli, 439 U.S. 259 (1978).

    Усыновленные дети также рассматриваются по-разному в соответствии с различными законами о завещании.Во всех штатах усыновленный ребенок является ребенком приемных родителей, что дает ему право наследовать от приемных родителей. В то же время в большинстве штатов приемный ребенок лишается права наследования от своих естественных родителей. Например:

    Роман Синтии с ее женатым начальником Джеффри привел к рождению ее дочери Лилли. Синтия решила отдать дочь на усыновление. В большинстве штатов Лилли больше не сможет унаследовать от Синтии (ее биологической матери) или ее биологической семьи.Вместо этого она будет иметь право унаследовать от своей приемной семьи.

    Исключением из строгого применения правила являются случаи, когда ребенок усыновлен супругом естественного родителя. Например:

    У Синтии был роман со своим женатым начальником Джеффри. У Джеффри и его жены Хелен было трое детей. Позже Хелен умерла от рака. Впоследствии Синтия и Джеффри поженились, и Синтия усыновила троих детей Джеффри. Несмотря на это усыновление, трое детей Джеффри по-прежнему будут иметь право унаследовать от семьи Хелен.

    Аванс

    «Аванс» — это подарок, сделанный лицом, не имеющим завещания, в течение его жизни родственнику с намерением, чтобы он был применен в отношении любой доли в имуществе лица, не оставившего завещания, право на которое впоследствии может иметь получатель. При вычислении распределения наследства сумма аванса должна быть сначала добавлена ​​обратно в имущество. Затем рассчитывается доля каждого бенефициара в наследстве. Наконец, аванс вычитается из доли бенефициара в имуществе до фактического распределения этому лицу.Например:

    У Пола трое сыновей: Эд, Марк и Джо. Эд и Марк оба успешны в своей карьере хирургов. Джо самый молодой и борющийся актер. Чтобы помочь Джо оплатить аренду в Нью-Йорке, Пол дал Джо 6000 долларов, четко указав, что эта сумма является авансовым наследством. Когда Пол умирает без завещания, он оставляет чистое состояние в размере 39 000 долларов. Перед тем, как определить сумму наследства, необходимо вернуть подарок Джо в 6000 долларов, в результате чего получится наследство в размере 45 000 долларов. Тогда каждый брат будет иметь право унаследовать 15 000 долларов от имущества своего отца.Однако Джо уже получил 6000 долларов. Соответственно, эта сумма должна быть вычтена из его доли в размере 15 000 долларов, в результате чего Джо останется чистое наследство в размере 9 000 долларов.

    Отказ от права

    Наследник может принять решение об отказе от права на наследование по закону (часто по причинам экономии налогов). Вместо этого наследство переходит непосредственно к следующему наследнику в очереди. Например:

    У Пола трое сыновей: Эд, Марк и Джо. Эд и Марк женаты, у каждого по двое детей и они успешны в своей карьере хирургов.Джо — самый молодой, холостяк и борющийся актер, живущий в Нью-Йорке. Когда Пол умирает без завещания, он оставляет чистое состояние в размере 150 000 долларов. Тогда каждый брат будет иметь право унаследовать 50 000 долларов от имущества своего отца. Однако и Эд, и Марк не хотят напрямую наследовать деньги. Вместо этого они предпочли бы, чтобы это досталось их детям. Если бы они забрали наследство и затем передали его своим детям, они, вероятно, должны были бы уплатить налог на дарение. Вместо этого они решают отказаться от наследства; вместо этого их дети разделят 50 000 долларов.Джо, конечно же, по-прежнему будет иметь право на свою долю в 50 000 долларов.

    Для эффективного отказа от наследства в большинстве штатов требуется, чтобы отказ был оформлен в письменной форме, подписан лицом, отказывающимся от наследства, описал рассматриваемое имущество и был подан в суд по наследству не более чем через девять месяцев после смерти умершего.

    Например:

    В таблице III A умирает без завещания, оставив внуков J, K и L его ближайшими родственниками. Поскольку внуки принадлежат к одному поколению, каждый имеет право на 1/3 наследства.

    Эффективным способом определения схемы распределения в конкретном штате является схема метода статута, как показано на диаграммах II и III.

    Оставить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.