Наследство после смерти брата или сестры: как вступить в права наследования имущества умерших полнородных или неполнородных детей от общих родителей
Краткое содержание
Как известно, братья и сестры являются близкими родственниками. В случае смерти кого-либо из них, оставшиеся в живых братья и сестры, наследуют имущество умерших по закону, в качестве представителей второй очереди или по завещанию. Если правопреемники были нетрудоспособны и находились у своих братьев или сестер на иждивении, они получают наследственное имущество наравне с преемниками призываемой очереди, и даже в случае наличия завещания. Для наследования за указанными близкими родственниками, правопреемникам необходимо формально или фактически принять наследство в установленный для того срок. Принимая его, они должны учитывать полагающуюся им долю, которая определяется при разделе наследства и зависит от оснований правопреемства, а также от вида наследственного имущества. Следует учитывать, что наследование — это право наследников, а не их обязанность, ввиду чего, они могут отказываться от наследственной массы, в том числе и в пользу братьев. В случаях, когда братья и сестры умирают в один день, они считаются умершими одновременно, ввиду чего, друг за другом они наследовать не могут.
Кто имеет право на наследство брата и сестры
Наследование имущества, принадлежащего до смерти брату или сестре, осуществляется по общим правилам правопреемства, установленным Разделом 5 ГК РФ. Право на наследство указанных родственников получают те лица, которые в установленном законом порядке призываются к наследованию.
К сведению
Законодатель различает два основания призвания к наследованию – по завещанию (ст. 1118 ГК) и по закону (ст. 1141 ГК). В зависимости от применяемого основания, круг лиц, обладающих правом на принятие имущества, принадлежащего умершему брату и сестре, может в корне отличаться.
Рассмотрим особенности указанных порядков призвания к наследованию за братом или сестрой более подробно:
- Если брат или сестра составили перед смертью завещание, правом на получение принадлежащей им наследственной массы обладают лица, указанные в нем. Согласно ст. 1116, ст. 1119 ГК, такими правопреемниками могут выступать любые физ. и юр. лица, а также муниципальные образования, субъекты федерации и государство. Круг таких правопреемников ограничивается исключительно волей брата или сестры.
- Если же завещание составлено не было, в судебном порядке оно признано недействительным или указанное в нем имущество охватывает не всю наследственную массу, правом на получение наследства (или его части) за братом или сестрой наделяются наследники по закону (ст. 1141 ГК).
- Указанные лица поделены законодателем на 8 категорий наследников, в зависимости от степени родства, определяемой по числу рождений, отделяющих умершего от такого родственника.
Каждая из категорий получает право наследовать за братом или сестрой только при условии отсутствия предыдущей очереди.
- В первую очередь право на имущество умершего получают дети, супруги и родители брата или сестры (ст. 1142 ГК). В случае отсутствия таковых, к наследованию призываются родные и неполнородные братья и сестры умершего, а также их дедушки и бабушки (ст. 1143 ГК). Если и эта категория отсутствует, право наследования получают дядя и тетя брата (ст. 1144 ГК), а при их отсутствии – наследники следующих очередей (ст. 1145 ГК).
- Особой категорией наследников, всегда получающей наследство после смерти брата с сестрой, являются их нетрудоспособные иждивенцы (ст. 1148 ГК). Они призываются к наследованию наравне с призываемой очередью и могут получать обязательную долю, даже при наличии завещания.
Как вступить в наследство после смерти брата или сестры
Родные и неполнородные брат или сестра являются родственниками по боковой восходящей линии второй степени родства. Указанная степень родства влияет на возможность наследования за ними лишь по закону, в качестве правопреемников второй очереди наследования (ст. 1143 ГК). В случае наличия завещания, правопреемство после смерти такого кровного родственника осуществляется лишь в том случае, если он прямо указал на то в завещании.
Положения ст. 1153 ГК определяют способы, при помощи которых потенциальный преемник может реализовать свои наследственные права. Среди них различают формальный и фактический способ принятия наследства.
Формальный способ принятия
Он реализуется правопреемником путем подачи нотариусу, осуществляющему деятельность в округе по месту открытия наследства (последнему месту проживания умершего или месту нахождения его имущества) или другому уполномоченному должностному лицу, одного из двух заявлений – о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на него (п. 1 ст. 1153 ГК).
Указанные заявления могут быть поданы нотариусу лично, по почте, другим лицом по просьбе или через представителя. В случае подачи по почте или другим лицом, подлинность подписи заявителя удостоверяется нотариусом перед отправкой заявления. При принятии наследства через представителя, он должен быть уполномочен соответствующей доверенностью.
Фактический способ принятия
Согласно п. 2 ст. 1153 ГК, фактическое принятие предполагает физическое овладение наследственным имуществом и отношение к нему как к своей собственности. Пока в суде не будет доказано иное, преемник считается фактически принявшим наследство, если он:
- владеет и управляет имуществом;
- охраняет его от внешних посягательств;
- содержит его за свой счет;
- оплачивает долги брата или сестры.
На основании фактического принятия, по истечении установленного для того срока (ст. 1163 ГК), преемник также вправе получить свидетельство о праве на наследство. Для этого он обязан привести нотариусу доказательства фактического принятия наследственного имущества.
Получение указанного свидетельства при фактическом принятии наследства не является обязательным. Однако такая процедура будет необходима в случае фактического принятия недвижимости – свидетельство о праве на наследство потребуется для проведения государственной регистрации.
Раздел наследства после смерти брата или сестры
Возможность и порядок раздела наследственной массы брата или сестры их правопреемниками, прямо зависит от оснований призвания к наследованию, наличия выраженной наследодателем воли на то, а также от категорий имущества, входящих в наследственную массу.
Так, в случае вступления в права наследования по закону, доли каждого из преемников призываемой к наследованию очереди, согласно п. 2 ст. 1141 ГК, являются равными.
Исключение составляют наследники, призываемые в порядке представления (ст. 1146 ГК). Доли таких наследников формируются за счет части, подлежащей выделению представляемому ими основному, но умершему наследнику.
Следует учитывать и другие особенности, в частности то, что:
- В случае оформления завещания, доли каждого из правопреемников будут соответствовать указанной в нем воле завещателя. В случае завещания нескольким наследникам одной неделимой вещи в долях, то она считается завещанной в долях, в соответствии с их стоимостью (п. 2 ст. 1122 ГК). Поскольку раздел такой вещи невозможен, порядок пользования ей определяется исходя из назначения завещанный частей. При наличии спора, вопрос пользования разрешается судом.
- Если такие доли или завещанные каждому из наследников виды имущества не указаны, то раздел завещанного между преемниками осуществляется в равных долях (п. 1 ст. 1122 ГК). В случаях, когда завещание распространяется не на всю наследственную массу, то раздел завещанной части осуществляется по воле наследодателя, а оставшаяся часть имущество делится в равных долях, между наследниками по закону.
- В случае призвания к наследованию обязательных наследников (ст.
1149 ГК), то раздел осуществляется по особым правилам. Такие преемники, независимо от наличия завещания получают не менее половины того, что они получили бы при наследовании по закону в общем порядке. Обязательная доля выделяется из не завещанной части имущества, а при ее недостаточности – из завещанной части, что неизбежно уменьшает доли других призываемых к наследованию лиц.
- Наследство после смерти брата с сестрой, находящееся в общей долевой собственности преемников, может быть разделено ими по заключенному ими соглашению (ст. 1165 ГК).
- В случае наследования неделимой вещи, раздел которой в натуре недопустим, законодатель допускает возможность возникновения у одного из преемников преимущественного права на ее получение в счет полагающейся ему доли (ст. 1168 ГК). Указанное право возникает в случае общего с наследодателем владения такой вещью, использования ее или проживания в ней. При реализации такого права, преемник обязан компенсировать стоимость другим наследникам.
Как отказаться от наследства в пользу брата
Положениями ст. 1157 ГК, законодатель предусматривает возможность правопреемников отказаться от принятия наследства, в том числе и в пользу других лиц. Такая процедура осуществима в пределах срока, предусмотренного ст. 1154 ГК для принятия наследственного имущества. Более того, законодатель допускает отказ от наследства, даже после его формального или фактического принятия.
Внимание
Согласно п. 1 ст. 1159 ГК, для отказа от наследства в пользу брата, преемнику необходимо подать соответствующее заявление об отказе, нотариусу по месту открытия наследства. Если у какого-либо нотариуса уже открыто наследственное дело в отношении такой наследственной массы, то заявление об отказе от наследства в пользу брата, подается такому нотариусу.
Положения ст. 1158 ГК определяют некоторые условия, лишь при наличии которых допускается отказ от наследства в пользу брата, в частности:
- Брат должен входить в число наследников умершего по закону или по завещанию, в том числе по праву представления или по наследственной трансмиссии.
Отказ в пользу каких-либо других лиц недопустим.
- Брат, в пользу которого совершается отказ, не должен быть лишен наследства завещанием или признан недостойным наследником. Отказ от наследственного имущества в пользу таких лиц недействителен.
- Доля в наследстве, переходящая в порядке отказа в пользу брата, не должна быть обязательной долей. Поскольку правом на обязательную долю обладают исключительные наследники, направленный отказ от нее противоречил бы самой сути такой доли.
- У наследника, отказывающегося от правопреемства в пользу брата, не должно быть подназначенных наследников. При их наличии, направленный отказ недопустим.
- Отказ должен быть совершен без каких-либо оговорок и условий.
- Отказ от части полагающейся доли в наследстве недопустим. Исключения возможны в случаях, когда преемник призывается по нескольким основаниям – по одному или нескольким из них допустим направленный отказ.
Пример
Гражданин Б был призван к наследованию имущества своего умершего отца, как единственный наследник первой очереди. Б, зная что у него есть малоимущий неполнородный брат по матери, решил совершить в пользу него направленный отказ от части своего наследства. В частности, Б решил передать своему брату частный дом своего отца.
Однако, нотариус, оформлявший наследство разъяснил Б, что согласно п. 3 ст. 1158 ГК, отказ от части наследства недопустим – возможен лишь отказ от всей причитающейся наследственной доли. Более того, направленный отказ, согласно п. 1 ст. 1158 ГК, допускался только в пользу других наследников по завещанию или по закону. Поскольку его неполнородный брат в их число не входил, отказ от наследства в его пользу был недопустим.
У вас остались вопросы?
Наши консультанты помогут вам!
Схема работы
Вы задаете вопрос юристу
Юрист анализирует ваш вопрос
Юрист связывается с вами
Ваш вопрос решен!
Наши преимущества
- Гарантированная анонимность
- Возможность обсудить любые вопросы о наследстве
- Бесплатное обращение
Быстрый ответ
15 мин
Средняя скорость ответа
22
Количество консультаций за сегодня
162752
Количество консультаций всего
Ответы консультанта на вопросы пользователей
Наследство после смерти брата или сестры
Показать еще вопрос или Получить консультацию
Срок выдачи свидетельства о праве на наследство — Юридическая консультация
Евгений Канашин (Белгород) 14. 06.2022 Рубрика: Наследство
После смерти отца осталась квартира. Наследниками являемся мама, я и сестра. Мама подала заявление на вступление в наследство семь месяцев назад. Я сразу же отказался от своей доли в пользу мамы. Сестра живет в Испании. Уведомлена по телефону о необходимости приехать и написать отказ в пользу мамы или вступить в право наследования. Не сделала ни того, ни другого. Полгода прошло 22 апреля. Срок выдачи свидетельства о вступлении в наследство продлили сначала на два месяца, затем еще на один. Обосновывают это тем, что не нашли сестру, отправив письмо-уведомление по месту ее прописки по Московскому адресу (не получили ответа ни от сестры, ни от почты, что оно не доставлено). Это правомерно? Сколько раз можно продлевать выдачу свидетельства о вступлении в наследство?
Наследник, Нотариус
Алексей Руслин
Консультаций: 62
Согласно п. 27 ч. 1 ст. 35 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11. 02.1993 № 4462-I (далее – Основы законодательства о нотариате) выдача свидетельства о праве на наследство – это нотариальное действие, и совершаться оно должно нотариусом не как придется, а в соответствии с регламентированными законом правилами совершения нотариальных действий. В частности, нотариус не вправе произвольно «продлить» срок выдачи свидетельства; при наличии предусмотренных законом оснований совершение нотариального действия по выдаче свидетельства о праве на наследство может быть отложено или приостановлено (п. 13.10 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утвержденных решением Правления ФНП от 25.03.2019, протокол № 03/19).
В соответствии со ст. 41 Основ законодательства о нотариате основаниями для отложения совершения нотариального действия могут быть:
1) необходимость истребования дополнительных сведений от физических и юридических лиц;
2) направление документов на экспертизу;
3) необходимость направления в соответствии с законом запроса заинтересованным лицам об отсутствии у них возражений против совершения этих действий.
При этом срок отложения совершения нотариального действия не может превышать месяца со дня вынесения постановления об отложении совершения нотариального действия. Кроме этого, на срок не более 10 дней может быть отложено совершение нотариального действия по заявлению заинтересованного лица, оспаривающего в суде право или факт, за удостоверением которого обратилось другое заинтересованное лицо. В случае если от суда будет получено сообщение о поступлении заявления заинтересованного лица, оспаривающего такие право или факт, совершение нотариального действия приостанавливается до разрешения дела судом.
Представляется, однако, что в ситуации, описанной в вопросе, оснований для отложения (и тем более для приостановления) выдачи свидетельства о праве на наследство нет. Ни о направлении каких-либо документов на экспертизу, ни об обращении кого-либо из заинтересованных лиц в суд говорить здесь не приходится в принципе. Равным образом в данной ситуации речь не идет и о направлении сестре автора вопроса нотариального запроса об отсутствии возражений против выдачи свидетельства о праве на наследство (поскольку такое условие выдачи свидетельства не предусмотрено законом). Поэтому, очевидно, в качестве обоснования отложения совершения нотариального действия нотариус ссылается на необходимость истребования дополнительных сведений (абз. 2 ч. 1 ст. 41 Основ законодательства о нотариате).
Насколько такую ссылку можно назвать обоснованной в рассматриваемом случае? О правомерности действий нотариуса можно было бы говорить, если бы эти дополнительные сведения, им истребованные, относились к числу тех, которые должны быть в силу закона проверены при выдаче свидетельства, т.е. сведения о факте смерти наследодателя, времени и месте открытия наследства, наличии отношений, являющихся основанием для призвания к наследованию по закону лиц, подавших заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство (или о наличии завещания в случае наследования по завещанию), составе и месте нахождения наследственного имущества (ст. 72, 73 Основ законодательства о нотариате). Однако в данном случае нотариус обосновывает отложение совершения нотариального действия тем, что «не нашли сестру».
В соответствии со ст. 61 Основ законодательства о нотариате нотариус, получивший сообщение об открывшемся наследстве, обязан известить об этом тех наследников, место жительства или работы которых ему известно. Во что бы то ни стало «найти» наследника – такой обязанности у нотариуса нет; если по известному нотариусу месту жительства наследника направлено письмо с извещением об открывшемся наследстве, то упомянутую выше обязанность нотариуса следует считать исполненной. Дальнейшую «судьбу» направленного нотариусом заказного письма можно проследить на интернет-сайте АО «Почта России» в разделе «Отслеживание отправлений» (в нотариальной практике в настоящее время нередки случаи приобщения к материалам наследственного дела отчетов об отслеживании отправлений с определенным почтовым идентификатором, распечатанных с данного интернет-сайта).
Во что бы то ни стало добиться от наследника определенного ответа также не является обязанностью нотариуса. В соответствии с п. 5.2 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав принятие наследства – это право наследника. Наследник также вправе не принимать наследство или отказаться от него. И если принятие наследства или отказ от наследства предполагают совершение наследником определенных активных действий (подачу нотариусу соответствующего заявления), то непринятие наследства – это как раз результат того, что наследник себя никак не проявляет в течение установленного законом шестимесячного срока (в частности, не обращается к нотариусу с заявлением о принятии наследства или об отказе от него).
Нельзя забывать и о том, что риск неполучения поступившей корреспонденции несет адресат (абз. 3 п. 67 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»). Если нотариус направил наследнику извещение об открывшемся наследстве, это извещение было доставлено в отделение связи, а наследник данное извещение не получил, то возможные неблагоприятные последствия этого возлагаются именно на наследника, а не на нотариуса.
Исходя из сказанного выше, ни информация о конкретном волеизъявлении сестры автора вопроса как наследницы (о принятии ею наследства или об отказе от него), ни информация о получении ею направленного нотариусом извещения об открывшемся наследстве не являются теми «дополнительными сведениями», о которых говорится в абз. 2 ч. 1 ст. 41 Основ законодательства о нотариате. Отсутствие таких сведений в наследственном деле с точки зрения закона не может служить основанием неоднократного отложения совершения нотариального действия по выдаче свидетельства о праве на наследство принявшему наследство наследнику.
В создавшейся ситуации можно порекомендовать заинтересованному лицу испросить у нотариуса изложения в письменной форме причин отказа в совершении нотариального действия (а многократное отложение его совершения, по сути, равнозначно отказу, поскольку по смыслу закона после отложения нотариальное действие должно либо быть совершено, либо нотариус должен отказать в его совершении) в порядке ст. 48 Основ законодательства о нотариате. После получения письменного постановления нотариуса оно может быть обжаловано в судебном порядке (ст. 49 Основ законодательства о нотариате).
Сказали спасибо:
Руководство по законам и правам о наследовании братьев и сестер
Юристы РМО / 29 мая 2020 г.
Законы и права наследования братьев и сестер четко определены в Калифорнии и большинстве штатов США в законах о завещании. Если человек умирает без завещания, его оставшийся в живых супруг, сожитель и дети имеют приоритет в наследовании. Если в живых нет ни супруга, ни домашнего партнера, ни детей, то их оставшиеся в живых родители являются следующими в очереди. Оставшиеся в живых братья и сестры наследуют активы только в том случае, если нет оставшихся в живых супругов, сожителей, детей, внуков или родителей.
Каковы законы и права наследования братьев и сестер?
В Калифорнии и большинстве штатов братьям и сестрам не отдается приоритет в порядке наследования. Если завещания нет, штаты следуют законам о наследовании по закону о завещании. Эти законы о наследовании основаны на кодексах завещаний, которым обычно несколько десятилетий или столетий. В результате возникает некоторая путаница. Давайте проясним эту путаницу.
Во-первых, что такое правопреемство или отсутствие завещания?
Правопреемство без завещания относится к кодексу наследства штата или закону о наследовании, который предписывает, как имущество умершего должно быть распределено (унаследовано) после его смерти, если умерший не оставил последнюю волю и завещание и не создал траст. В каждом штате действуют свои собственные законы о завещании, однако они, как правило, очень похожи. Наследование по завещанию обычно присуждает активы умершего (наследство) оставшемуся в живых супругу, сожителю, биологическим детям и усыновленным детям в первую очередь.
Если нет оставшихся в живых супругов, сожителей, биологических детей или усыновленных детей, то порядок наследования без завещания и распределения переходят к другим оставшимся в живых родственникам наследодателя.
Когда братья и сестры получают наследство?
Как правило, если ваш брат или сестра умирает без завещания, вы унаследуете имущество только в том случае, если у вашего брата или сестры нет живого супруга, сожителя, ребенка, усыновленного ребенка, внука или родителя. Если это так, то оставшиеся в живых братья и сестры получают равное распределение наследства.
У моего брата было завещание, но в нем не было моего имени. Могу ли я еще получить наследство?
Если ваш умерший брат или сестра оставили завещание, в котором ваше имя не указано, маловероятно, что вы получите наследство. Однако, если в завещании указаны только наследники и бенефициары, которые сами все умерли, то вы можете иметь право на наследство в соответствии с законами о завещании.
Когда племянницам и племянникам предоставляется наследство?
Если нет выживших братьев и сестер, то оставшиеся в живых племянницы и племянники этих братьев и сестер получают наследство поровну между оставшимися в живых племянницами и племянниками. Опять же, только если нет в живых супруга, детей и т.д.
Сводные братья и сестры никогда не наследуют, если только они не были усыновлены родителем умершего, и в этом случае они считаются равными родным братьям и сестрам и получают свою долю имущества умершего вместе с этими родными братьями и сестрами.
Все ли братья и сестры имеют одинаковые права?
При отсутствии завещания все братья и сестры имеют равные права на наследство. Однако, если один из братьев и сестер считает, что они должны получить более крупную долю, они могут добиваться получения части имущества другими способами. Мы успешно вернули большую часть наследства без завещания по следующим причинам:
- Лицо уделяло значительно больше внимания умершему, и ему была обещана большая доля имущества
- Физическое лицо заплатило значительно больше услуг умершему и имеет право на компенсацию
- Физическое лицо оказало умершему уникальные услуги, за которые причитается компенсация
Если вы брат или сестра и считаете, что заслуживаете более значительного наследства, чем другие братья и сестры, свяжитесь с нами в любое время, чтобы задать свои вопросы. Консультация всегда бесплатная.
Имеют ли сводные братья и сестры, сводные братья и сестры одинаковые права?
Нет. Неполнородные братья и сестры имеют те же права на получение завещания, что и полнородные братья и сестры. И наоборот, как указано выше, сводные братья и сводные сестры не имеют права на оставление завещания.
Что мне делать, если я считаю, что имею право на долю имущества моего брата или сестры?
Свяжитесь с адвокатом по наследственным делам, как только ваш брат или сестра скончаются, чтобы можно было определить, какими правами вы можете обладать. Чем раньше вы обратитесь за помощью, тем выше ваши шансы быстрее получить большую часть законного наследства.
Нужен ли мне ближайший адвокат по наследственным спорам?
Мы рекомендуем найти опытного адвоката по наследственным спорам, знакомого с окружным судом по наследственным делам в округе, где проживал умерший. Например, если умерший жил в округе Ориндж, мы рекомендуем работать с адвокатом по наследственным спорам в округе Ориндж. Адвокат по наследственным делам округа Ориндж, как правило, лучше знаком с Верховным судом округа Ориндж, чем с поверенным из другого штата.
Есть вопросы? Свяжитесь с нами в любое время.
[email protected] или позвоните по телефону (424) 320-9444
Подробнее
Руководство по растрате и краже семейного доверительного фонда
Руководство по неправомерному влиянию и приемным родителям
Могу ли я оспорить волю своих родителей в Калифорнии?
Как оспорить траст, не выходя из дома
Руководство доверительного управляющего по претензиям, связанным с самостоятельными сделками
Может ли доверительный управляющий также быть бенефициаром?
О компании RMO Lawyers, LLP
RMO LLP обслуживает клиентов в Лос-Анджелесе, Санта-Монике, округе Ориндж, Сан-Диего, Канзас-Сити, Майами, а также в общинах по всей Калифорнии, Флориде, Миссури и Канзасе. Наш основатель, Скотт Э. Ран, был назван «100 лучших судебных разбирательств по вопросам трастов и недвижимости» по версии SuperLawyers, «Литигатор года по трастам и имуществу» и «Лучшие юристы Америки по судебным разбирательствам — трастам и имуществу».
Моя сестра умерла без завещания — что теперь?
15 июня 2020 г.
Завещание позволяет человеку заранее решить, кто будет управлять его имуществом и кто получит его имущество после его смерти. Всем канадцам гарантируется завещательная свобода, а это означает, что мы свободны выбирать, кому будет выгодно наше имущество: членам семьи, друзьям, домашним животным, благотворительным организациям или нашей любимой спортивной команде. (Обратите внимание, что большинство провинций налагают некоторые ограничения на свободу завещания, а именно требование оказывать поддержку иждивенцам. Завещателю также запрещено просить своего душеприказчика сделать что-то незаконное.) Несмотря на многие преимущества наличия завещания, около половины всех канадцев никогда не доберутся до этого и умрут «без завещания» (что означает, что у них нет воли). Что происходит тогда?
Вопреки распространенному мнению, правительство не конфискует все ваши активы, если вы умрете без завещания. Тем не менее, правительство каждой провинции устанавливает правила в отношении того, кто будет управлять вашим имуществом и кто унаследует ваше имущество при отсутствии завещания. В Онтарио правила сохранения завещания изложены в Части II Закона о реформе законодательства о наследовании (« SLRA ») и Закона о поместьях .
Раздел 29 закона Estates устанавливает, кому отдается приоритет в управлении имуществом:
– Женатый или гражданский супруг умершего; затем
– Ближайшие родственники покойного:
– Дети или внуки умершего;
– Родители умершего; затем
– Братья и сестры умершего.
Если у умершего нет супруга или ближайшего родственника, или никто не желает выступать в качестве душеприказчика, то в качестве крайней меры эту роль возьмет на себя Государственный опекун и попечитель Онтарио.
Как и в случае с любым имуществом, душеприказчик должен сначала оплатить все долги и обязательства умершего (включая налоги и расходы на похороны). Все, что остается после выплаты всех долгов, называется «остатком». Часть II из SLRA устанавливает, кто может унаследовать остаток имущества.
Если умершая была в законном браке на момент ее смерти, то ее супругу гарантируется «льготная доля» имущества (текущая стоимость «льготной доли» составляет 200 000,00 долларов США).
Если у умершей не было детей, то остаток остатка получает ее супруг. Однако если у умершего были дети (или внуки, если дети умершего умерли первыми), то остаток остатка после выплаты преимущественной доли супругу делится следующим образом:
Супруга и один ребенок
– Супруг(а) и ребенок делят остаток остатка поровну между собой
Супруг(а) и двое+ детей
– Супруга получает 1/3 остатка
– Оставшиеся 2/3 остатка дети делят между собой поровну.
Следует отметить, что только состоящих в браке супругов имеют право на наследование по закону. Гражданские супруги ничего не получают от имущества своего партнера по закону.
Если умершая была , а не законным браком на момент смерти, то ее имущество поровну распределяется между ее ближайшими «ближайшими родственниками». Перечислены в порядке приоритета, ближайшие родственники включают:
– Дети умершего (или, если дети умершего умерли до нее, то ее внуки или правнуки).
– Если детей/внуков нет, то оставшимся в живых родителям умершего или родителю.
– Если нет родителей, то братьям и сестрам умершего.
– Если нет братьев и сестер, то племянницам и племянникам умершего.
— Если нет племянниц и племянников, то поровну среди «ближайших родственников равной степени кровного родства». Чтобы помочь определить, кто является «ближайшим» ближайшим родственником, в SLRA говорится: « степеней родства рассчитываются путем подсчета в восходящем направлении от умершего до ближайшего общего предка, а затем в нисходящем направлении до родственника и родства умершего.
— Если нет кровных родственников, то Короне (т. Е. Правительство унаследует остаток имущества только в том случае, если кровные отношения не могут быть обнаружены).
Закон о завещании в Онтарио следует презумпции, согласно которой большинство людей хотят помочь своим ближайшим родственникам в случае их смерти. Однако правила Онтарио об отсутствии завещания приносят пользу только женатым супругам и кровным родственникам. В нем не учитываются гражданские супруги, приемные дети и другие люди, с которыми у умершей могли быть близкие и любящие отношения в течение ее жизни. Если умершая оказывала этим людям финансовую поддержку до своей смерти, то имущество может столкнуться с иждивенческим требованием о поддержке, что связывает управление имуществом в судебном процессе.
Кроме того, одно из преимуществ завещания заключается в том, что оно непосредственно передает власть названному управляющему имуществом. Хотя доверительный управляющий может быть не в состоянии завершить управление имуществом без предварительного получения завещания, он, по крайней мере, сможет предпринять предварительные шаги, такие как организация похорон и сбор информации об имуществе.
При отсутствии завещания взаимодействие с учреждениями (например, банками, похоронными бюро, арендодателями) может быть намного сложнее – членам семьи может быть сложнее собрать информацию об имуществе и долгах умершего без предварительного подтверждения своего права на доступ эта информация. Это часто означает, что активы умершего полностью замораживаются до получения завещания.
Наконец, само заявление о завещании усложняется там, где нет завещания; как правило, увеличивается количество форм, которые необходимо заполнить, и членов семьи, с которыми необходимо проконсультироваться перед заполнением заявки.