Аренда помещений судебная практика: :: Судебная практика

Содержание

законодательство и судебная практика 2023

«Бухгалтерский учет», N 15, 2002

Форма и государственная регистрация договора аренды

Согласно ст.651 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) письменная форма для договора аренды зданий и сооружений является обязательной. В противном случае несоблюдение формы договора влечет его недействительность.

В соответствии с п.2 ст.651 ГК РФ договор аренды зданий и сооружений, заключенный на срок не менее одного года, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации.

Информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 01.06.2000 N 53 «О государственной регистрации договоров аренды нежилых помещений» было разъяснено, что к договорам аренды нежилых помещений применяются правила п.2 ст.651 ГК РФ. Это означает, что договор аренды нежилых помещений, заключенный на срок менее года, не подлежит государственной регистрации, и соответственно договор аренды нежилых помещений, заключенный на год и более, должен быть зарегистрирован.

Практика свидетельствует, что стороны данного договора не всегда придерживаются требования о государственной регистрации, что приводит к различным правовым последствиям.

В связи с этим приведем следующие примеры из судебной практики.

Пример 1. Договор субаренды, заключенный на срок более одного года, подлежит государственной регистрации (Постановление Федерального Арбитражного суда Московского округа от 23.01.2002 по делу N КГ-А40/8280-01).

Между арендодателем и арендатором был заключен договор аренды нежилых помещений сроком на 4 года. Часть нежилого помещения арендатор сдал в субаренду другой организации. Решением арбитражного суда в 2000 г. первоначальный договор аренды был расторгнут. Поскольку досрочное прекращение договора аренды влечет прекращение договора субаренды (п.1 ст.618 ГК РФ), субарендатор обратился с иском в арбитражный суд о понуждении арендодателя заключить с ним договор на аренду нежилого помещения, находившегося в его пользовании в соответствии с договором субаренды, на условиях, соответствующих условиям прекращенного договора аренды.

Решением арбитражного суда первой инстанции в иске отказано на том основании, что договор субаренды является незаключенным, поскольку он не прошел государственную регистрацию. Арбитражный суд кассационной инстанции не нашел законных оснований для отмены решения суда по жалобе субарендатора, указав следующее.

Согласно ст.651 ГК РФ договор аренды здания или сооружения, заключенный на срок не менее года, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации. В соответствии с абз.3 п.2 ст.615 ГК РФ к договорам субаренды применяются правила о договорах аренды, если иное не установлено законом или иными правовыми актами. Данный же договор субаренды был заключен сторонами на срок более одного года и соответственно подлежал госрегистрации. Таким образом, по мнению суда, субарендатор использовал нежилые помещения без законных оснований, а поэтому у него не могло возникнуть права на заключение договора аренды в соответствии со ст.618 ГК РФ.

Пример 2. Срок действия договора аренды нежилых помещений начинает течь не с момента передачи имущества в пользование, а с даты регистрации договора (Постановление Федерального Арбитражного суда Северо — Западного округа от 17.04.2002 по делу N А56-36710/01).

Между арендодателем и арендатором 01.10.1998 был заключен договор аренды нежилых помещений сроком на 3 года, который в соответствии с условиями вступал в силу с момента его государственной регистрации. Договор был зарегистрирован 03.02.1999.

Арендодатель 19.02.2001 направил уведомление арендатору о прекращении с 01.07.2001 спорного договора аренды в связи с истечением срока его действия. По мнению арендодателя, срок действия договора исчислялся с момента передачи имущества в пользование арендатору, т.е. с 01.07.1998 (акт сдачи — приемки нежилых помещений). Арендатор не согласился с такой позицией арендодателя, поскольку считал, что договор прекращает свое действие с 03.02.2002, т.е. по истечении трех лет после даты государственной регистрации. Арендодатель обратился в арбитражный суд с иском о выселении арендатора из нежилых помещений в связи с прекращением договора аренды.

Решением арбитражного суда первой инстанции в иске арендодателю было отказано на том основании, что у арендодателя нет права на выселение арендатора, поскольку иск был предъявлен до истечения срока действия договора аренды.

Кассационная инстанция арбитражного суда не нашла законных оснований для отмены решения суда по жалобе арендодателя, указав следующее.

В соответствии с п.1 ст.425 ГК РФ договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения. Согласно п.3 ст.433 ГК РФ договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента такой регистрации. В соответствии с п.1 ст.610 ГК РФ договор аренды недвижимого имущества заключается на срок, определенный договором, и согласно п.2 ст.651 ГК РФ подлежит государственной регистрации. Сторонами определено, что договор действует в течение трех лет. Так как срок действия договора начинает течь с момента его заключения, спорный договор действует с 03.02.1999 (даты его государственной регистрации) по 03.02.2002.

Согласно ст.622 ГК РФ обязанность возвратить арендодателю имущество возникает у арендатора только в случае прекращения договора аренды, поэтому у арендодателя не было правовых оснований для выселения арендатора.

Арендная плата

Порядок, условия и сроки внесения арендной платы должны быть определены сторонами в договоре аренды.

При этом согласование размера арендной платы по договору аренды зданий и сооружений отнесено Гражданским кодексом РФ к существенным условиям (ст.654). Это означает, что при отсутствии согласованного сторонами в письменной форме условия о размере арендной платы договор аренды здания (сооружения) считается незаключенным.

Статья 614 ГК РФ содержит неисчерпывающий перечень форм арендной платы, которые могут быть установлены в договоре аренды нежилых помещений. В частности, перечень включает: твердую сумму арендной платы; долю продукции, плодов и доходов, полученных в результате использования арендованного имущества; определенные услуги арендатора; передачу арендодателю в собственность или в аренду определенной вещи; возложение на арендатора определенных затрат на улучшение арендованного имущества.

Практика свидетельствует, что стороны договора аренды нежилых помещений часто по-разному толкуют нормы закона по определению и исчислению арендной платы. В связи с этим приведем следующие примеры из судебной практики.

Пример 3. При определении размера задолженности по арендной плате применяются ставки, согласованные сторонами при подписании договора и зарегистрированные в установленном порядке (Постановление Федерального Арбитражного суда Московского округа от 04.03.2002 по делу N КГ-А40/915-02).

Согласно условиям договора аренды нежилых помещений, заключенного между арендодателем и арендатором в декабре 1999 г., арендатор был обязан вносить арендную плату ежеквартально с оплатой до 5-го числа первого месяца текущего квартала в соответствии с расчетом арендной платы, являющимся неотъемлемой частью договора. Соглашением сторон расчет арендной платы был изменен с I квартала 2001 г.

Поскольку арендатор допустил просрочку в уплате арендных платежей по договору, арендодатель обратился с иском в арбитражный суд о взыскании задолженности по арендной плате и пеней за просрочку платежей. Решением суда иск был удовлетворен частично. Кассационная инстанция не нашла законных оснований для отмены решения суда по жалобе арендодателя, указав следующее.

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и ст.ст.609, 651 ГК РФ договор аренды нежилого помещения, заключенный на срок более одного года, подлежит обязательной государственной регистрации и в соответствии с п.3 ст.433 ГК РФ считается заключенным с момента его регистрации. Соглашение же об изменении размера арендной платы, указанного сторонами в договоре аренды, изменяет содержание и условия обременения, вытекающего из договора аренды. В связи с этим на это соглашение должно распространяться требование об обязательной государственной регистрации.

Так как соглашение о внесении в ранее зарегистрированный договор аренды здания изменений в отношении размера арендной платы не было зарегистрировано, оно в соответствии с п.3 ст.433 ГК РФ считается незаключенным.

При таких условиях суд первой инстанции правомерно применил ставки арендной платы, установленные при заключении договора аренды и зарегистрированные в Москомрегистрации.

Пример 4. Арендатор обязан уплачивать арендную плату только за фактически переданные ему помещения по договору аренды (п.10 Обзора практики разрешения споров, связанных с арендой, утвержденного Информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 11.01.2002 N 66).

Между арендодателем и арендатором был заключен договор аренды нежилых помещений. Однако часть помещений, сданных в аренду, не была освобождена арендодателем от имущества, в связи с чем арендатор принял по акту только свободные площади. Впоследствии арендодатель обратился в арбитражный суд с иском о взыскании арендной платы по договору аренды нежилых помещений и пеней за просрочку платежа. Возражая против иска, арендатор указывал на то, что поскольку арендодатель не исполнил обязанности по передаче имущества, то соответственно у него нет обязанности и по внесению арендной платы.

Арбитражный суд первой инстанции иск удовлетворил, указав следующее.

В соответствии со ст.ст.606, 611, 614 ГК РФ обязанность арендодателя по отношению к арендатору состоит в предоставлении последнему имущества в пользование, а обязанность арендатора — во внесении платежей за пользование этим имуществом. Таким образом, по договору аренды имеет место встречное исполнение обязательств. Согласно п.2 ст.328 ГК РФ в случае непредоставления обязанной стороной обусловленного договором исполнения обязательства либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства либо отказаться от исполнения этого обязательства. В том случае, если исполнение обязательства произведено не в полном объеме, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения в части, соответствующей непредоставленному исполнению.

В данном случае арендодатель предъявил ко взысканию долг по арендной плате, рассчитанный с момента заключения договора в соответствии с установленным в договоре размером арендной платы. При этом размер арендной платы, указанный в договоре, определен исходя из ставки арендной платы за 1 кв. м арендуемой площади. Так как передача помещений состоялась не в момент заключения договора сторонами, арендодатель вправе требовать с арендатора арендную плату с момента передачи помещений только за фактически переданные помещения.

Следующие примеры иллюстрируют практику судов по определению способа расчета арендной платы.

Пример 5. Фактическое изменение размера арендной платы в результате корректировки на процент индексации не является изменением в соответствии с п.3 ст.614 ГК РФ условия договора о размере арендной платы, а является исполнением данного условия (п.11 Обзора практики разрешения споров, связанных с арендой, утвержденного Информационным письмом Президиума ВАС РФ от 11. 01.2002 N 66).

Арендатор обратился с иском в арбитражный суд о признании недействительным условия договора аренды, предусматривающего ежеквартальное повышение арендодателем размера арендной платы путем ее индексации с учетом инфляции, так как это условие противоречит императивной норме п.3 ст.614 ГК РФ, устанавливающей возможность изменения размера арендной платы не чаще одного раза в год.

Арбитражный суд первой инстанции иск удовлетворил, указав, что п.3 ст.614 ГК РФ содержит императивную норму в отношении периодичности изменения размера арендной платы. Поэтому стороны не могут изменить или установить в договоре условие, отличное от данной нормы, и, следовательно, условие договора, предусматривающее возможность ежеквартального изменения размера арендной платы, является недействительным.

Однако суд кассационной инстанции это решение суда отменил и в иске арендатору отказал, указав следующее. Спорным условием договора аренды арендная плата установлена не в твердой сумме, а является определяемой, т. е. подлежащей исчислению по каждому сроку платежа. Таким образом, по мнению суда, стороны согласовали условие о размере арендной платы, устанавливающее способ ее расчета.

Пример 6. Изменение курса иностранной валюты к рублю не означает изменения размера арендной платы (п.11 Обзора практики разрешения споров, связанных с арендой, утвержденного Информационным письмом Президиума ВАС РФ от 11.01.2002 N 66).

Арендатор обратился в арбитражный суд с иском о признании недействительным дополнительного соглашения к договору аренды, в котором ставка арендной платы была определена сторонами в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте. По мнению арендатора, такое определение размера арендной платы противоречит ст.140 ГК РФ, согласно которой законным платежным средством является рубль, и ч.3 ст.614 ГК РФ, поскольку влечет более частое изменение размера арендной платы.

Арбитражный суд в иске отказал, указав следующее. Согласно п.2 ст.317 ГК РФ в денежном обязательстве может быть предусмотрено, что оно подлежит оплате в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах. Поскольку такое определение суммы денежного обязательства не означает, что непосредственное исполнение денежного обязательства производится в иностранной валюте, довод арендатора о нарушении ст.140 ГК РФ суд отверг. В силу п.3 ст.614 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором, размер арендной платы может изменяться по соглашению сторон в сроки, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год. В данном случае установление ставки арендной платы в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте, означает установление механизма ее исчисления. По мнению суда, такое определение размера арендной платы имеет целью устранение неблагоприятных последствий инфляции.

Возмещение расходов на ремонт арендованного имущества

В соответствии с Гражданским кодексом РФ имущество, передаваемое арендатору, должно соответствовать условиям договора и назначению этого имущества. Поэтому арендодатель не несет ответственности за недостатки арендованного имущества, которые были им оговорены при заключении договора аренды или заранее известны арендатору. Не отвечает арендодатель также и за те недостатки, которые арендатор должен был обнаружить во время осмотра имущества или проверки его исправности при заключении договора или передаче имущества в аренду. Во всех остальных случаях ответственность за недостатки сданного в аренду имущества возлагается законом на арендодателя. В частности, к таким недостаткам относятся те, которые препятствуют использованию арендованного имущества по его назначению как полностью, так и частично.

В подобных ситуациях арендатор вправе: потребовать от арендодателя либо безвозмездного устранения недостатков имущества, либо соразмерного уменьшения арендной платы, либо возмещения расходов, произведенных им для устранения недостатков арендованного имущества; непосредственно удержать сумму понесенных им расходов по устранению таких недостатков в счет арендной платы; потребовать досрочного расторжения договора.

Практика свидетельствует, что арендодатель и арендатор неоднозначно толкуют эти нормы закона, что приводит к спорам, которые разрешаются в судебном порядке. В связи с этим приведем следующие примеры из судебной практики.

Пример 7. Арендодатель не отвечает за недостатки помещения, сданного в аренду, и соответственно не возмещает арендатору расходы, понесенные им в случае принятия арендатором этого имущества с оговоренными недостатками (Постановление Федерального Арбитражного суда Западно — Сибирского округа от 05.03.2002 по делу N Ф04/793-106-2002).

Между арендодателем и арендатором был заключен договор аренды нежилых помещений для использования в качестве магазина продовольственных товаров. В акте приема — передачи данных помещений были зафиксированы замечания по техническому состоянию магазина, а именно частичное затопление подвала магазина, проседание кирпичных перегородок, наличие трещин на стенах, течь в потолке коридора. Приняв от арендодателя помещение с данными недостатками и используя его в соответствии с назначением, арендатор в течение 2000 — 2001 гг. производил в нем косметический ремонт. По мнению арендатора, на основании п. 1 ст.612 ГК РФ арендодатель обязан возместить ему расходы, поскольку помещение было частично непригодно для использования. Поскольку арендодатель отказался возмещать эти расходы, арендатор обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с арендодателя расходов, понесенных им в результате устранения недостатков сданного ему в аренду нежилого помещения.

Арбитражный суд первой инстанции в удовлетворении исковых требований арендатора отказал.

Кассационная инстанция не нашла законных оснований для отмены решения суда по жалобе арендатора, указав следующее.

В соответствии с п.2 ст.612 ГК РФ арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, если они были оговорены при заключении договора аренды или заранее известны арендатору либо должны были быть обнаружены во время осмотра имущества. Арендатор принимал в аренду имущество с установленными недостатками, и в таком случае арендодатель не должен отвечать за эти недостатки. Следовательно, затраченные арендатором средства на косметический ремонт помещения возмещению не подлежат.

Вместе с тем возможно и другое решение, если расходы на ремонт системы центрального отопления были понесены арендатором в случае неотложной необходимости для устранения последствий аварии.

Пример 8. Указание в акте приема — передачи арендованного имущества на аварийное состояние системы центрального отопления само по себе не означает возложения на арендатора бремени несения расходов по устранению последствий аварии и капитальному ремонту, вызванному неотложной необходимостью (п.21 Обзора практики разрешения споров, связанных с арендой, утвержденного Информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 11.01.2002 N 66).

Между арендодателем и арендатором был заключен договор аренды нежилых помещений. В акте приема — передачи, подписанном сторонами, было отмечено, что система центрального отопления в момент передачи находилась в аварийном состоянии. Впоследствии произошла авария этой системы. Арендатор неоднократно обращался к арендодателю с просьбой принять неотложные меры по устранению последствий аварии и проведению капитального ремонта системы центрального отопления. Поскольку арендодатель не принял мер, арендатор был вынужден произвести капитальный ремонт за свой счет, заключив договор с подрядчиком. Впоследствии стоимость ремонта арендатор засчитал в счет арендной платы. Арендодатель не согласился с зачетом потраченных арендатором средств на ремонт в счет арендной платы и обратился с иском в арбитражный суд о расторжении договора аренды в связи с невнесением в установленные сроки арендной платы и о выселении арендатора из занимаемого помещения.

Арбитражный суд первой инстанции в иске арендодателю отказал на том основании, что арендатор в соответствии с п.1 ст.616 ГК РФ имел право зачесть в счет арендной платы стоимость работ по капитальному ремонту системы центрального отопления, вызванных неотложной необходимостью. Однако суд апелляционной инстанции это решение арбитражного суда отменил на том основании, что по условиям договора арендатор брал на себя обязательства по капитальному ремонту объекта аренды в случае неотложной необходимости. Тем самым, по мнению суда, арендатор лишил себя права отнести расходы по капитальному ремонту, вызванному неотложной необходимостью, на арендодателя.

Суд кассационной инстанции отменил это решение суда апелляционной инстанции и согласился с решением арбитражного суда первой инстанции, указав следующее. Согласно ст.611 ГК РФ арендодатель обязан предоставить арендатору имущество в состоянии, соответствующем условиям договора аренды и назначению имущества. В данном случае система центрального отопления в момент передачи находилась в аварийном состоянии. В связи с этим, по мнению суда, ссылка в акте приема — передачи на аварийное состояние системы центрального отопления сама по себе не означает, что арендатор принял на себя обязанность устранять последствия возможных аварий и осуществлять в случае необходимости за свой счет ее капитальный ремонт.

Л.А.Голомазова

Юрист — эксперт

Форс-мажор для сделок в 2022 году и судебная практика

Работы у риэлторов стало больше в сложившихся в 2022 году условиях, при этом больше стало доверия к риэлторам, быстрее наполняется их база объектов.
Конечно, в некоторых регионах сделки остановились по понятным причинам. Планировать и совершать сделки как собственникам, так и риэлторам стало сложнее в новых обстоятельствах.
Многие, если не большинство, считают наступившие обстоятельства форс-мажором. Так ли это, и что считается форс-мажором по закону?

Практически речь идёт о тех самых условиях, которые отражены в пунктах договоров, касающихся действий и обязанностей сторон в обстоятельствах непреодолимой силы, в условиях так называемого форс-мажора (статья 401 Гражданского Кодекса РФ).

Основания для форс-мажора участников сделки

Термин «форс-мажор» между тем отсутствует в российском праве, так как же определить его наступление, по каким признакам?

В российском Гражданском Кодексе есть положение об обстоятельствах непреодолимой силы (статья 401 Гражданского Кодекса РФ), которые фактически в понимании участников сделки означают форс-мажор.

Основаниями для него называются непредвиденность сложившейся ситуации, её наступление оказалось непредотвратимым, а также она непреодолима для участников сделки.

Обстоятельства не могут считаться обстоятельствами непреодолимой силы (Force majeure) при отсутствии хоть одного из перечисленных оснований.

Положения форс мажора также находят отражение в статьях Гражданского кодекса номер 417 (издание акта государственным органом) и

451 (существенное изменение обстоятельств).

В любом случае, придётся в суде доказывать причинно-следственные связи коммерческого контракта например.

По умолчанию ни одна из обсуждаемых норм форс-мажора не работает, и действуя разумно, мы не можем ссылаться на введение военного положения.
В конкретном случае относительно сделки на нас лежит обязанность доказывания обстоятельств, если мы решим на них ссылаться в судебном разбирательстве.

То есть доказать непредвиденность возникновения обстоятельств, их непредотвратимость и непреодолимость.

Таким образом, некое негативное происшествие, имевшее место где-то и непосредственно не затрагивающее существа ваших обязательств по сделке, само по себе не может быть причиной их отмены или изменения.

Судебная практика по форс-мажору 2022

Исключительная компетенция на отнесение обстоятельств к форс-мажору принадлежит суду. Указание в договоре на местную Торгово-промышленную палату в 2022 году как на орган, имеющий такую компетенцию, — неправильно!

Судебная практика, конкретно — решение Арбитражного суда Тюменской области суда по делу № А70-4787/2022 от 08 июня 2022 года, в котором истцом (заказчиком) доказано отсутствие совокупности обстоятельств, требующихся для признания ситуации форс-мажором.

То есть по умолчанию ничего в положениях закона об обстоятельствах непреодолимой силы не работает. Необходимо будет в суде доказать наличие причинно-следственных связей негативных обстоятельств, из-за которых обязательства по договору не были выполнены.

Что делать добросовестным участникам сделки в 2022 году

Общими рекомендациями по сделкам в сложившихся условиях можно считать

договорную работу, учитывающую причинно-следственные связи сделок с учётом ограничений, действующих в стране с конца февраля и начала частичной мобилизации в конце сентября 2022 года.

Необходимо обеспечить пути решения сложных этапов сделок, для чего привлечь специалистов для анализа действующих контрактов и получения правового заключения относительно возможности как продолжить работу, так и выйти из сделки с подготовкой оптимальной досудебной позиции.
Именно ваша добросовестность и умение предугадать те или иные негативные обстоятельства будут оцениваться судом.

  • Ничтожные и оспоримые сделки
  • Когда нет форс-мажора, а собственников помещений можно привлекать к ответственности
  • Рейдерские захваты и как с ними бороться
  • Изъять недвижимость у добросовестного приобретателя недвижимости станет сложнее
  • Арендатор просит снизить арендную плату? Арендные каникулы — наиболее эффективное решение для собственника

© Mioni Consulting.
Разрешается перепечатывать с размещением гиперссылки на страницу с оригинальным текстом или на главную страницу сайта mioni.ru.

Судебные разбирательства для арендодателей – KPPB LAW

› Судебные разбирательства и разрешение споров › Судебные разбирательства для арендодателей

Работа арендодателя гораздо сложнее, чем просто демонстрация собственности и сбор чеков. Юридические обязательства и потенциальная ответственность, связанные с тем, чтобы быть арендодателем в коммерческом или жилом контексте, могут быть непосильными, особенно для неопытного арендодателя.

Некоторые ключевые области судебных разбирательств для арендодателей включают:

  • Выселение
  • Сбор просроченной арендной платы
  • Требование о возмещении ущерба
  • Защита от претензий арендаторов

Жилая и коммерческая аренда

Основой вашей позиции в случае необходимости судебного разбирательства с арендатором является ваша аренда. Чтобы ваши интересы были защищены и закон был на вашей стороне, важно, чтобы вы начали отношения между арендодателем и арендатором с хорошо составленного договора аренды, в котором тщательно рассматриваются все аспекты отношений и минимизируется ваш риск.

У вас может возникнуть соблазн использовать шаблон аренды или адаптировать чужую аренду, но это может дорого обойтись. Начните с надежного договора аренды, который написан для вашего бизнеса и соответствует законодательству штата и местному законодательству, а также продвигает ваши интересы.

Выселения

Одним из наиболее распространенных видов судебных разбирательств между арендодателем и арендатором является выселение. Выселение часто вызывается неуплатой арендной платы, но это не единственная причина, по которой арендодатель может выселить арендатора. Другие нарушения договора аренды также могут привести к выселению, например, несоблюдение условий содержания имущества в соответствии с договоренностью или ненадлежащее использование помещения.

Процедура и сроки рассмотрения дела о выселении зависят от нескольких факторов, включая законы штата и местного законодательства, условия аренды и причину выселения. Наши адвокаты обладают знаниями и опытом, чтобы гарантировать, что вы соблюдаете все процессуальные требования и требования к уведомлению, при этом максимально эффективно продвигая выселение.

Иски арендодателя о выплате денег

Одним из основных компонентов аренды жилого или коммерческого помещения является то, что арендатор регулярно вносит арендную плату. Неуплата этих платежей может привести к выселению, но само по себе выселение не является полным средством правовой защиты. Даже если договор аренды был расторгнут и арендодатель вернул себе право владения, могут возникнуть просроченные арендные платежи.

Другой сценарий, при котором арендодатель может подать иск против арендатора или бывшего арендатора, связан с повреждением помещения. Такие претензии могут возникнуть, когда арендатор активно наносит ущерб имуществу либо по небрежности, либо умышленно. Однако также возможно, что несоблюдение требований по аренде помещений может привести к ответственности арендатора за ущерб.

Независимо от того, хотите ли вы взыскать суммы, причитающиеся по договору аренды, или привлечь арендатора или бывшего арендатора к ответственности за небрежное или преднамеренное повреждение помещения, наши юристы могут помочь.

Судебные разбирательства против арендодателей

Хотя большинство судебных разбирательств между арендодателем и арендатором исходит от арендодателя, арендатор также может предъявить иск владельцу недвижимости. Эти претензии принимают несколько различных форм, в том числе:

Нарушение договора аренды

Аренда, как и любой другой договор, включает обязательства с обеих сторон. Подобно тому, как арендодатель может подать иск против арендатора за нарушение договора аренды, если он не вносит арендную плату или не выполняет какое-либо другое условие, арендатор может подать в суд на арендодателя. Такой иск может быть инициирован любым нарушением договора аренды, например, несвоевременной сдачей помещения во владение или непроведением ремонта в соответствии с требованиями договора аренды.

Претензии по небрежности

В дополнение к претензиям о нарушении прав, ненадлежащее содержание собственности может привести к деликтным искам. Например, если арендодатель по небрежности ремонтирует лестницу в подъезде многоквартирного дома и в результате халатности арендатор получает травму, арендатор может подать деликтный иск против арендодателя.

Муниципальные судебные процессы против арендодателей

В дополнение к праву частного иска, возникающему у арендатора по договору аренды, арендодатели могут нести ответственность перед государственными органами, в первую очередь в отношении содержания здания. Конечно, избегание такого рода судебных разбирательств — лучшая стратегия, и первая линия защиты будет заключаться в понимании и соблюдении стандартов обслуживания.

Если возникнет судебный процесс или угроза судебного процесса, наши адвокаты готовы вести переговоры от вашего имени и, при необходимости, защищать вас в суде.

Если вы являетесь арендодателем, поговорите с адвокатом по судебным разбирательствам

Лучшее время для развития отношений с адвокатом по судебным разбирательствам между арендодателем и арендатором — до того, как он вам понадобится. Адвокаты в наших офисах могут помочь избежать судебных разбирательств, от создания выгодных условий аренды до обеспечения выполнения вами своих юридических обязательств. Затем, если возникнет необходимость в судебном разбирательстве, мы уже будем знакомы с вашей деятельностью и готовы действовать быстро и эффективно.


Litigation & Dispute Resolution Attorneys at KPPB LAW

Roy Banerjee

Partner

Damon M. Scott

Associate

David V. Sarkan

Associate

Injuries to Tenants on Rental Property

Арендаторы, пострадавшие в результате несчастных случаев на территории арендодателя, обычно имеют возможность подать иск о причинении личного вреда арендодателю для получения компенсации. Однако вы часто можете решить эти вопросы без подачи официального иска, и редко вам нужно будет обращаться в суд. После незначительного несчастного случая вы можете получить соответствующую компенсацию, проведя переговоры с арендодателем и их страховой компанией самостоятельно, а не нанимая адвоката. Напротив, если вы получили серьезные травмы, консультация с адвокатом, вероятно, будет полезной. Они могут включать требования о возмещении медицинских расходов и потерянного дохода на сумму более 10 000 долларов США, травму, которая навсегда лишает вас трудоспособности, или сильное токсическое воздействие, среди других ситуаций.

Арендатор, серьезно пострадавший в результате несчастного случая на арендованном имуществе, может обратиться за консультацией к юристу, имеющему опыт в области права о травмах. Justia предлагает каталог адвокатов, чтобы упростить поиск, сравнение и установление контакта с адвокатами, которые соответствуют вашим юридическим потребностям.

Первые шаги после аварии

Наиболее важным приоритетом, особенно если у вас серьезные травмы, является немедленное обращение за медицинской помощью. Только после того, как вы посетили врача, вы можете рассмотреть возможность судебного иска против арендодателя. В дополнение к предоставлению необходимого лечения посещение врача может помочь вам задокументировать масштаб и тяжесть ваших травм. Отчет вашего врача и, возможно, его показания могут иметь решающее значение для убеждения страховой компании или присяжных в отношении необходимой вам суммы компенсации.

Вы также должны обязательно следовать инструкциям врача и проводить любой разумный курс лечения, который требует врач. В противном случае арендодатель может заявить, что ваши травмы ухудшились из-за того, что вы действовали неразумно. (Однако вы не должны проходить лечение, которое выходит за рамки того, что предлагает врач.)

Помните, что вам потребуются различные виды доказательств в поддержку вашего заявления. Это могут быть ваши собственные впечатления от случившегося, которые вы должны зафиксировать как можно скорее. Это также потребует документирования ваших финансовых потерь, которые могут состоять из таких предметов, как счета врачей, платежные квитанции и транспортные квитанции. Если возможно, вы должны сделать фотографии или видео опасностей, вызвавших аварию. Со всеми, кто видел вашу аварию, следует связаться как с потенциальными свидетелями. Даже если их версия событий отличается от вашей, вы захотите это знать, чтобы подготовиться к их опровержению.

Наконец, вы должны уведомить арендодателя о несчастном случае и попросить его связаться со своей страховой компанией. Если арендодатель не подчинится незамедлительно, подозревая, что ваше дело не имеет ценности, вы можете подать иск в суд до тех пор, пока арендодатель не примет меры. Как отмечалось выше, большинство претензий приводит к урегулированию, а не судебному разбирательству.

Установление халатности арендодателя

Чаще всего жертва будет утверждать, что она пострадала из-за небрежности арендодателя (или «небрежности» с юридической точки зрения). Это означает, что арендодатель не действовал разумно в сложившихся обстоятельствах, и авария была предсказуемым результатом. Определенные факторы помогают формировать оценку разумности и предсказуемости. К ним относятся: контролировал ли арендодатель место, где произошел несчастный случай, или предмет, вызвавший несчастный случай, была ли вероятность того, что несчастный случай произойдет при данных обстоятельствах, была ли вероятность получения серьезной травмы и во сколько это обошлось бы арендодателю. арендодатель, чтобы уменьшить риск несчастного случая. Предполагая, что эти факторы в вашу пользу, вам нужно будет доказать, что арендодатель не предпринял разумных шагов для предотвращения несчастного случая, и что это бездействие вашего арендодателя стало причиной несчастного случая.

Другие основания ответственности арендодателя

От арендодателя часто требуется соблюдать различные законы о здоровье или безопасности, и их несоблюдение обычно считается автоматически небрежным, что влечет за собой ответственность за любые возникшие в результате несчастные случаи. Если арендодатель не сделает надлежащий ремонт или сделает ремонт небрежно, он может быть привлечен к ответственности. (Если вы договорились с арендодателем о проведении определенного ремонта самостоятельно, напротив, он не может нести ответственность за вашу небрежность при его выполнении.) Кроме того, иногда возникает серьезный дефект, из-за которого квартира становится непригодной для проживания. Если арендодатель знал о дефекте, но не устранил его, вы можете подать в суд на том основании, что он нарушил подразумеваемую гарантию пригодности для проживания.

Реже арендодатель мог действовать безрассудно или преднамеренно, причинив вред. Это может привести к штрафным санкциям, которые являются дополнительной категорией возмещения убытков, которые могут быть присуждены. Является ли поведение безрассудным, а не просто небрежным, очень зависит от фактов и непредсказуемо, как и размер штрафных санкций. Штрафные убытки также доступны, если арендодатель действовал преднамеренно. Это может включать в себя нападение, сексуальные домогательства или вторжение в частную жизнь, что вызывает эмоциональный стресс.

Вы можете предъявлять претензии такого типа в дополнение к стандартной претензии о небрежности. Потерпевшие не ограничиваются одним основанием для ответственности.

Виды вознаграждения

Компенсация по делам о телесных повреждениях может охватывать как экономический, так и неэкономический вред. Как правило, экономический ущерб включает медицинские счета, расходы на лечение в будущем, потерю дохода и потерю трудоспособности, вызванную постоянной инвалидностью. Неэкономический ущерб включает вашу субъективную боль и страдание, любые шрамы или увечья, снижение качества вашей жизни и эмоциональный стресс, вызванный повреждением ваших личных отношений или любой психологической травмой в результате несчастного случая. Может показаться сложным доказать неэкономический ущерб, но рецепты на обезболивающие, а также свидетельские показания врачей и людей, которые вас знают, могут помочь подтвердить ваши утверждения.

Арендаторы могут возместить некоторые убытки, даже если они частично виноваты.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *