Акционерные общества гражданский кодекс: ГК РФ Статья 96. Основные положения об акционерном обществе / КонсультантПлюс

Содержание

Ст. 96 ГК РФ. Основные положения об акционерном обществе

1. Акционерным обществом признается хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на определенное число акций; участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам акционерного общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

2. Фирменное наименование акционерного общества должно содержать его наименование и указание на то, что общество является акционерным.

3. Правовое положение акционерного общества и права и обязанности акционеров определяются в соответствии с настоящим Кодексом и законом об акционерных обществах.

Особенности правового положения акционерных обществ, созданных путем приватизации государственных и муниципальных предприятий, определяются также законами и иными правовыми актами о приватизации этих предприятий.

Особенности правового положения кредитных организаций, созданных в организационно-правовой форме акционерного общества, права и обязанности их акционеров определяются также законами, регулирующими деятельность кредитных организаций.

См. все связанные документы >>>

1. В п. 1 комментируемой статьи дано определение акционерного общества.

Акционерное общество является второй по распространенности организационно-правовой формой после обществ с ограниченной ответственностью. Во многом это обусловлено тем, что на первоначальном этапе приватизации государственных и муниципальных предприятий после распада СССР именно акционерные общества были той организационно-правовой формой, в которую было предписано законом им преобразовываться. Преимуществом такой организационно-правовой формы является то, что владелец акций при желании выйти из состава акционеров общества не ограничен излишними процедурами, и объем возмещения ранее вложенных в акции средств осуществляется по рыночной стоимости.

Вместе с тем акционерные общества, являясь наиболее защищенной и устойчивой формой образования юридических лиц, составляют всего 4% от всех зарегистрированных коммерческих организаций.

Привлекательной стороной акционерных обществ является то, что участник акционерного общества несет риски только в пределах средств, затраченных им на оплату имеющихся у него акций, то есть при осуществлении обществом коммерческой деятельности существует определенная распыленность риска акционеров, что является благоприятным для привлечения инвестиций. При этом, имея ограниченную степень имущественного риска, акционеры имеют право участвовать в управлении обществом, что также можно рассматривать в качестве преимущества этой организационно-правовой формы.

Особенностью акционерного общества является то, что его уставный капитал оформляется акциями как особой разновидностью ценных бумаг и при выходе акционера из состава его участников путем отчуждения акций акционер может требовать компенсации только от своего контрагента, а не от общества.

В части 2 п. 1 комментируемой статьи сказано, что акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам акционерного общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. Другими словами, требование по обязательствам может быть предъявлено к каждому из таких акционеров в полном объеме.

2. Общее положение п. 2 комментируемой статьи о том, что фирменное наименование акционерного общества должно содержать его наименование и указание на то, что общество является акционерным, конкретизируется в ст. 4 Закона об акционерных обществах, согласно п. 1 которого акционерное общество должно иметь полное и вправе иметь сокращенное фирменное наименование на русском языке. Общество вправе иметь также полное и (или) сокращенное фирменное наименование на языках народов Российской Федерации и (или) иностранных языках.

При этом полное фирменное наименование общества на русском языке должно содержать полное наименование общества и указание на его организационно-правовую форму — акционерное общество, а полное фирменное наименование публичного общества на русском языке — также указание на то, что общество является публичным. Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке должно содержать полное или сокращенное наименование общества и слова «акционерное общество» либо аббревиатуру «АО», а сокращенное фирменное наименование публичного общества на русском языке — полное или сокращенное наименование публичного общества и слова «публичное акционерное общество» либо аббревиатуру «ПАО» (например, ПАО Сбербанк).

Фирменное наименование общества на русском языке и на языках народов Российской Федерации может содержать иноязычные заимствования в русской транскрипции или в транскрипциях языков народов Российской Федерации, за исключением терминов и аббревиатур, отражающих организационно-правовую форму общества.

3. В настоящее время правовой статус акционерных обществ помимо ГК регулируется также Законом об акционерных обществах, которые являются основополагающими правовыми актами в данной сфере.

К числу законов и иных правовых актов, учитывающих особенности акционерных обществ, созданных путем приватизации государственных и муниципальных предприятий, относится, в частности, Федеральный закон от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

В п. 3 комментируемой статьи указывается на возможность специального регулирования особенностей правового положения кредитных организаций, созданных в форме акционерных обществ, а также прав и обязанностей их акционеров. Речь идет о таких правовых актах, как Закон о Центральном банке Российской Федерации, Закон о банках и банковской деятельности, Закон о несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций и др.

Кроме того, деятельность акционерных обществ регулируется целым рядом других правовых актов, среди которых можно назвать:

— Федеральный закон от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

— Федеральный закон от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;

— Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»;

— Федеральный закон от 07.02.2011 N 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»;

— Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

— Федеральный закон от 11.11.2003 N 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах»;

— Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;

— Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;

— Федеральный закон от 07.05.1998 N 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»;

— Федеральный закон от 19 июля 1998 г. N 115-ФЗ «Об особенностях правового положения акционерных обществ работников (народных предприятий)».

Ст. 97 ГК РФ. Публичное акционерное общество

1. Публичное акционерное общество (пункт 1 статьи 66.3) обязано представить для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о фирменном наименовании общества, содержащем указание на то, что такое общество является публичным.

Акционерное общество вправе представить для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о фирменном наименовании общества, содержащем указание на то, что такое общество является публичным.

Акционерное общество приобретает право публично размещать (путем открытой подписки) акции и ценные бумаги, конвертируемые в его акции, которые могут публично обращаться на условиях, установленных законами о ценных бумагах, со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании общества, содержащем указание на то, что такое общество является публичным.

2. Приобретение непубличным акционерным обществом статуса публичного общества (пункт 1 настоящей статьи) влечет недействительность положений устава и внутренних документов общества, противоречащих правилам о публичном акционерном обществе, установленным настоящим Кодексом, законом об акционерных обществах и законами о ценных бумагах.

3. В публичном акционерном обществе образуется коллегиальный орган управления общества (пункт 4 статьи 65.3), число членов которого не может быть менее пяти. Порядок образования и компетенция указанного коллегиального органа управления определяются законом об акционерных обществах и уставом публичного акционерного общества.

4. Обязанности по ведению реестра акционеров публичного акционерного общества и исполнение функций счетной комиссии осуществляются организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию.

5. В публичном акционерном обществе не могут быть ограничены количество акций, принадлежащих одному акционеру, их суммарная номинальная стоимость, а также максимальное число голосов, предоставляемых одному акционеру. Уставом публичного акционерного общества не может быть предусмотрена необходимость получения чьего-либо согласия на отчуждение акций этого общества. Никому не может быть предоставлено право преимущественного приобретения акций публичного акционерного общества, кроме случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 100 настоящего Кодекса.

Уставом публичного акционерного общества не может быть отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров решение вопросов, не относящихся к ней в соответствии с настоящим Кодексом и законом об акционерных обществах.

6. Публичное акционерное общество обязано раскрывать публично информацию, предусмотренную законом.

7. Дополнительные требования к созданию и деятельности, а также к прекращению публичных акционерных обществ устанавливаются законом об акционерных обществах и законами о ценных бумагах.

См. все связанные документы >>>

1. Правовое регулирование акционерных обществ как юридических лиц подверглось в новом ГК существенным изменениям. В частности, в настоящее время не предусматривается такой разновидности хозяйственных обществ, как закрытые акционерные общества, однако закрепляется норма о том, что перерегистрацию таких обществ осуществлять не потребуется, а положения Федерального закона «Об акционерных обществах» о закрытых акционерных обществах будут применяться к таким обществам впредь до первого изменения их уставов.

Вместо открытых и закрытых акционерные общества по действующему законодательству делятся на публичные и непубличные. По существу правовой статус публичного акционерного общества близок к статусу открытого акционерного общества, тогда как непубличное акционерное общество имеет, по сути, статус закрытого акционерного общества.

Акционерные общества, созданные до 1 сентября 2014 года и отвечающие признакам публичных акционерных обществ (пункт 1 статьи 66.3 ГК РФ), признаются публичными акционерными обществами вне зависимости от указания в их фирменном наименовании на то, что общество является публичным. Таким образом, применительно к акционерным обществам предусматривается возможность изменения статуса непубличных обществ на общества публичного типа не в силу фактических обстоятельств (например, прохождение процедуры публичного размещения акций и включение акций данного общества в котировальный список), а в силу воли участников (акционеров) данного юридического лица.

Общая характеристика публичных акционерных обществ дана в ст. 66.3 ГК (см. комментарий к ней), согласно п. 1 которой публичным является акционерное общество, акции которого и ценные бумаги которого, конвертируемые в его акции, публично размещаются (путем открытой подписки) или публично обращаются на условиях, установленных законами о ценных бумагах. Правила о публичных обществах применяются также к акционерным обществам, устав и фирменное наименование которых содержат указание на то, что общество является публичным. Соответственно, общество, которое не отвечает вышеуказанным признакам, признается непубличным.

Хотя в законе говорится о публичных обществах вообще, однако реально речь может идти только о применении данной классификации к акционерным обществам. В литературе правильно отмечено, что такой классификации можно подвергать только акционерные общества, имея в виду установление более жестких требований к статусу публичных АО, акции которых котируются на фондовых биржах, а участники (акционеры) нуждаются в повышенной охране от различных злоупотреблений. Но применительно к обществам с ограниченной ответственностью она теряет смысл, поскольку ООО ни при каких условиях не могут стать публичными хозяйственными обществами — им нечего котировать на биржах .

———————————

Суханов Е.А. О достоинствах и недостатках новой редакции главы 4 Гражданского кодекса РФ // Хозяйство и право. 2014. N 9. С. 32.

Акционерное общество, отвечающее признакам публичных акционерных обществ, приведенным в ст. 66.3 ГК, согласно п. 1 комментируемой статьи обязано представить для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о фирменном наименовании общества, содержащем указание на то, что такое общество является публичным.

При этом комментируемая статья предоставляет право каждому акционерному обществу, в том числе и бывшему закрытому акционерному обществу, объявить себя публичным акционерным обществом (ч. 2 п. 1 ст. 97 ГК), хотя ранее таким не являлось.

2. Со дня внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании общества, содержащем указание на то, что такое общество является публичным, оно приобретает право публично размещать (путем открытой подписки) акции и ценные бумаги, конвертируемые в его акции, которые могут публично обращаться на условиях, установленных законами о ценных бумагах. После этого оно должно внести соответствующие изменения в устав и внутренние документы общества

3. Статьей 97 ГК вводится императивная норма по созданию коллегиального органа управления акционерного общества и его численному составу в публичном акционерном обществе. В п. 3 указанной статьи сказано, что в публичном акционерном обществе образуется коллегиальный орган управления общества (см. комментарий к пункту 4 статьи 65.3), число членов которого не может быть менее пяти. Порядок образования и компетенция указанного коллегиального органа управления определяются Законом об акционерных обществах и уставом публичного акционерного общества.

В соответствии с нормой ч. 1 п. 1 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» члены совета директоров (наблюдательного совета) общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Лица, избранные в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, могут переизбираться неограниченное число раз (ч. 2 п. 1 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Акционерное законодательство не содержит никаких квалификационных требований к членам совета директоров. Однако согласно п. 2.1.3 § 2 гл. 3 Кодекса корпоративного поведения (не является обязательным к применению нормативным актом), для того чтобы совет директоров надлежащим образом выполнял свои обязанности и вносил реальный вклад в управление обществом, члены совета директоров должны обладать знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, обычно относящихся к компетенции совета директоров и требуемых для эффективного осуществления функций совета директоров определенного общества. В связи с этим в уставе общества рекомендуется закрепить конкретные требования к членам совета директоров.

В течение длительного времени ставился вопрос о разделении статуса и компетенции наблюдательных советов, являющихся органами контроля акционеров за действиями менеджмента, и советов директоров как исполнительных органов. В ранее действовавшем законодательстве существовало их отождествление, дающее возможность членам коллегиального исполнительного органа общества участвовать в деятельности контролирующего его органа общества, что лишает действия последнего какого-либо смысла. Наблюдательные советы более не отождествляются с советами директоров.

Порядок образования и компетенция наблюдательного совета определяются Законом об акционерных обществах и уставом публичного акционерного общества. Как было отмечено в п. 3.10 Концепции развития законодательства о юридических лицах, необходимо отказаться от терминологической путаницы в названии контрольного органа. Он должен именоваться наблюдательным советом, а не советом директоров (наблюдательным советом). Термин «совет директоров» (board of directors) более свойствен английскому корпоративному праву и законам о корпорациях отдельных американских штатов, где им обозначается основной орган управления компанией, совмещающий в себе функции управления и контроля, тогда как наблюдательный совет как контрольный орган акционеров свойствен более близкой к российской или германской системе корпоративного управления.

4. Как следует из п. 4 ст. 97 ГК, публичное акционерное общество не может само вести реестр акционеров и исполнять функции счетной комиссии. В соответствии с указанным пунктом обязанности по ведению реестра акционеров публичного акционерного общества и исполнению функций счетной комиссии осуществляются независимой организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию.

5. В п. 5 комментируемой статьи говорится о том, какие ограничения нельзя вводить в устав публичного акционерного общества. В частности, в соответствии с п. 5 ст. 97 ГК РФ в публичном акционерном обществе не могут быть ограничены:

— количество акций, принадлежащих одному акционеру;

— их суммарная номинальная стоимость;

— максимальное число голосов, предоставляемых одному акционеру.

Уставом публичного акционерного общества не может быть предусмотрена необходимость получения чьего-либо согласия на отчуждение акций этого общества. Никому не может быть предоставлено право преимущественного приобретения акций публичного акционерного общества, кроме случаев, предусмотренных п. 3 ст. 100 ГК (см. комментарий к ней) и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Уставом публичного акционерного общества не может быть отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров решение вопросов, не относящихся к ней в соответствии с ГК РФ и Законом «Об акционерных обществах».

6. Пункт 6 комментируемой статьи обязывает публичное акционерное общество публично раскрывать определенную информацию, предусмотренную Законом. Целью раскрытия информации является повышение уровня информационной открытости общества в связи с публичным ведением деятельности, что способствует защите интересов инвесторов.

В данном случае следует обратить внимание на ст. 92 Закона об акционерных обществах, названную «Обязательное раскрытие обществом информации», в которой указывается, какая именно информация подлежит раскрытию.

7. Согласно п. 7 комментируемой статьи дополнительные требования к созданию и деятельности, а также к прекращению публичных акционерных обществ устанавливаются Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и законодательством о ценных бумагах.

Власти меняют требования к наименованию компаний из-за поправок в главу 4 ГК РФ

Минэкономразвития России разработало проект поправок в закон «Об акционерных обществах», связанных с внесением изменений в главу 4 Гражданского кодекса РФ. Сегодня этот документ опубликован на госпортале проектов правовых актов. 

Как отмечают разработчики поправок, Федеральный закон от 5 мая 2014 года № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», существенно изменил правовое положение акционерных обществ (подробнее читайте в «Право.Ru» здесь). Законопроектом предусматривается более подробное регулирование новых институтов, введенных в законодательство.

В частности, ключевой новеллой ГК в редакции Закона № 99-ФЗ является исключение деление акционерных обществ на типы – открытые и закрытые. Вместо этих типов акционерных обществ вводятся понятия публичного и непубличного акционерного общества. Отражая данные изменения, законопроект одновременно устанавливает новые требования к фирменному наименованию акционерного общества – полному и сокращенному. 

Предусматривается, в частности, что сокращенное фирменное наименование общества на русском языке должно содержать полное или сокращенное наименование общества и слова «акционерное общество» либо аббревиатуру «АО». Полное фирменное наименование публичного акционерного общества должно содержать указание на то, что такое общество является публичным, а его сокращенное фирменное наименование на русском языке должно содержать полное или сокращенное наименование общества и слова «публичное акционерное общество» или «ПАО».

Законопроектом также предусматривается как возможность going public для непубличных компаний, так и обратная возможность going private для компаний публичных (при соблюдении прав и законных интересов акционеров).

В целях повышения диспозитивности регулирования корпоративных отношений в непубличных обществах законопроектом закрепляется возможность изменения базовых норм Закона об АО об объеме корпоративных прав акционеров и компетенции органов управления в уставе непубличного акционерного общества по единогласному решению всех его акционеров. Кроме того, проектом предусматривается специальная статья, посвященная вопросам исключения акционера из непубличного общества.

В соответствии с новой редакцией ГК вводится понятие лица, имеющего фактическую возможность определять действия общества, предусматривается возможность его привлечения к ответственности, а также дополнительно устанавливаются критерии, в соответствии с которыми лицо считается имеющим фактическую возможность определять действия общества (считается контролирующим лицом).

Статьей 672 ГК в новой редакции закрепляется понятие, содержание и требования к корпоративному договору. Соответствующие изменения вносятся в статью 321 Закона об АО, дополнительно предусматриваются особенности регулирования корпоративных договоров в акционерных обществах (возможность публичного или непубличного акционерного общества быть стороной акционерного соглашения, возможность предусмотреть способы обеспечения исполнения обязательств по корпоративному договору и меры гражданско-правовой ответственности за неисполнение обязательств).

Уточняется правовое регулирование исполнения функций единоличного исполнительного органа несколькими лицами (статья 671 ГК РФ в новой редакции).

С текстом проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части приведения в соответствие с новой редакцией главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации)»» можно ознакомиться здесь.

Публичные акционерные общества (ПАО) обяжут заниматься управлением рисками и внутренним контролем

Публичные акционерные общества (ПАО) обяжут заниматься управлением рисками и внутренним контролем. Соответствующий федеральный закон вступает в силу 1 сентября.

При этом к полномочиям совета директоров или наблюдательного совета ПАО документ относит определение принципов и подходов к организации управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита.

Кроме того, документ определяет, что ПАО нуждаются во внутреннем аудите для того, чтобы определять надёжность и результативность управления рисками и внутреннего контроля. Отмечается, что совет будет утверждать внутреннюю документацию общества, которая определяет его политику в сфере организации и реализации соответствующего аудита. А также сможет назначать и снимать с должности лицо, которое ответственно за организацию такой работы, и определять условия трудового договора.

Устанавливается, что совет директоров будет обязан создавать комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, которые связаны с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО, в том числе с оценкой независимости аудитора и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской отчётности общества.

Кроме того, информация о ревизионной комиссии, в случае принятия решения о её формировании, должна будет содержаться в уставе публичного общества, а уставе непубличного общества должна быть информация о ревизионной комиссии либо её отсутствии. Если соответствующая комиссия создаётся только в случаях, предусмотренных уставом, то нужно будет прописать информацию об этом с указанием наличия таких случаев.

Кроме того, если к компетенции совета директоров уставом отнесено решение вопроса об утверждении годового отчёта ПАО, то такой отчёт совет обязан утверждать не позднее, чем за 30 дней до проведения годового общего собрания акционеров.


СПРАВКА До 1 сентября 2014 года Гражданский кодекс РФ применял классификацию на ОАО (открытое акционерное общество) и ЗАО (закрытое акционерное общество), однако с изменением законодательства в России применяется классификация на публичные и непубличные акционерные общества.

Публичное акционерное общество в России — форма организации акционерного общества, при которой его акционеры пользуются правом отчуждать свои акции. Организация и деятельность публичных акционерных обществ регулируется федеральным законом Российской Федерации. Поскольку открытое акционерное общество рассматривается законодателем как публичное, для него предусматривается обязанность по раскрытию информации в более широком формате по сравнению с непубличным акционерным обществом. Данная норма предназначена для повышения публичности прозрачности процессов инвестирования.

Особенности ПАО:

  • неограниченное число акционеров;
  • свободное обращение акций на рынке;
  • отсутствие необходимости внесения денежных средств в уставный капитал предприятия до его регистрации и открытия накопительного счёта.

 

Статья 97 ГК РФ с комментариями — Публичное акционерное общество

1. Публичное акционерное общество (пункт 1 статьи 66.3) обязано представить для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о фирменном наименовании общества, содержащем указание на то, что такое общество является публичным.

Акционерное общество вправе представить для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о фирменном наименовании общества, содержащем указание на то, что такое общество является публичным.

Акционерное общество приобретает право публично размещать (путем открытой подписки) акции и ценные бумаги, конвертируемые в его акции, которые могут публично обращаться на условиях, установленных законами о ценных бумагах, со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании общества, содержащем указание на то, что такое общество является публичным.

2. Приобретение непубличным акционерным обществом статуса публичного общества (пункт 1 настоящей статьи) влечет недействительность положений устава и внутренних документов общества, противоречащих правилам о публичном акционерном обществе, установленным настоящим Кодексом, законом об акционерных обществах и законами о ценных бумагах.

3. В публичном акционерном обществе образуется коллегиальный орган управления общества (пункт 4 статьи 65.3), число членов которого не может быть менее пяти. Порядок образования и компетенция указанного коллегиального органа управления определяются законом об акционерных обществах и уставом публичного акционерного общества.

4. Обязанности по ведению реестра акционеров публичного акционерного общества и исполнение функций счетной комиссии осуществляются организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию.

5. В публичном акционерном обществе не могут быть ограничены количество акций, принадлежащих одному акционеру, их суммарная номинальная стоимость, а также максимальное число голосов, предоставляемых одному акционеру. Уставом публичного акционерного общества не может быть предусмотрена необходимость получения чьего-либо согласия на отчуждение акций этого общества. Никому не может быть предоставлено право преимущественного приобретения акций публичного акционерного общества, кроме случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 100 настоящего Кодекса.

Уставом публичного акционерного общества не может быть отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров решение вопросов, не относящихся к ней в соответствии с настоящим Кодексом и законом об акционерных обществах.

6. Публичное акционерное общество обязано раскрывать публично информацию, предусмотренную законом.

7. Дополнительные требования к созданию и деятельности, а также к прекращению публичных акционерных обществ устанавливаются законом об акционерных обществах и законами о ценных бумагах.

Комментарий к статье 97 Гражданского Кодекса РФ

В соответствии с комментируемой статьей и статьей 7 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционерные общества могут быть открытыми (ОАО) или закрытыми (ЗАО), что отражается в уставе и фирменном наименовании соответствующего акционерного общества.

Одной из основных характеристик ОАО является право проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу. ОАО вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена уставом общества или законодательством.

Число акционеров ОАО законом не ограничивается.

В ОАО не допускается установление преимущественного права общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами этого общества.

Акционерные общества, учредителями которых выступают Российская Федерация, субъект РФ или муниципальное образование (за исключением обществ, образованных в процессе приватизации государственных и муниципальных предприятий), могут быть только открытыми.

Отличительным признаком ЗАО является распределение его акций только среди учредителей или иного, заранее определенного круга лиц. ЗАО не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

Число акционеров ЗАО не должно превышать пятидесяти. В случае если число акционеров ЗАО превысит указанный максимум, оно обязано в течение одного года преобразоваться в ОАО. Если же число акционеров не уменьшится до пятидесяти, ЗАО подлежит ликвидации в судебном порядке.

Акционеры ЗАО (как и участники ООО) пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них, если уставом ЗАО не предусмотрен иной порядок осуществления данного права. Уставом ЗАО может быть предусмотрено преимущественное право приобретения акций, продаваемых его акционерами, самим этим обществом (при условии, однако, что акционеры не воспользовались преимущественным правом покупки).

Уступка указанного преимущественного права не допускается.

Ст. 97 ГК РБ Открытые и закрытые акционерные общества 218-З от 7.12.1998 г. Гражданский Кодекс Республики Беларусь Статья 97 (ГКРБ, Гражданский Кодекс Беларуси) Комментарий

1. Акционерное общество, акции которого могут размещаться и обращаться среди неограниченного круга лиц, является открытым акционерным обществом. Такое акционерное общество вправе проводить открытую подписку на эмитируемые им акции либо открытую продажу акций дополнительного выпуска на условиях, устанавливаемых законодательством о ценных бумагаx, а в случае размещения акций дополнительного выпуска за счет собственного капитала этого общества и (или) средств его акционеров, а также в иных случаях, предусмотренных законодательными актами, – закрытое размещение акций дополнительного выпуска.

Открытое акционерное общество обязано раскрывать информацию об акционерном обществе в объеме и порядке, определенных законодательством о ценных бумагах.

2. Акционерное общество, акции которого размещаются только среди акционеров этого общества и (или) определенного в соответствии с законодательством об акционерных обществах ограниченного круга лиц, является закрытым акционерным обществом. Закрытое акционерное общество вправе осуществлять только закрытое (среди ограниченного круга лиц) размещение акций дополнительного выпуска.

3. Уставом закрытого акционерного общества может быть предусмотрено установление ограничения по количеству акционеров. В случае превышения количества акционеров закрытого акционерного общества, предусмотренного уставом этого общества, закрытое акционерное общество подлежит реорганизации или подлежит изменению вид акционерного общества в течение одного года, а по истечении этого срока закрытое акционерное общество подлежит ликвидации в судебном порядке, если число участников не уменьшится до предела, установленного уставом закрытого акционерного общества.

4. Закрытое акционерное общество может, а в случаях, установленных законодательством, обязано раскрывать информацию об акционерном обществе в объеме и порядке, определенных законодательством о ценных бумагах.

5. Уставом закрытого акционерного общества может быть предусмотрено, что акционеры закрытого акционерного общества имеют преимущественное право покупки акций, продаваемых другими акционерами этого общества. Уставом также может быть предусмотрено, что общество вправе само приобрести невостребованные акционерами акции по согласованной с их владельцем цене и (или) предложить приобрести эти акции третьему лицу по цене не ниже цены, предложенной акционерам закрытого акционерного общества, в случае, если в результате реализации акционерами преимущественного права покупки акций акции не могут быть приобретены в предложенном количестве.

Если предложенные к реализации акции не могут быть приобретены в соответствии с частью первой настоящего пункта в полном объеме, с акционером может быть достигнуто соглашение о частичной продаже акционерам, и (или) обществу, и (или) третьему лицу, определенному в соответствии с частью первой настоящего пункта, предложенных к реализации акций. В этом случае акционер может реализовать свое право на частичную продажу акций при условии продажи предложенных к реализации акций всем акционерам, и (или) обществу, и (или) третьему лицу, определенному в соответствии с частью первой настоящего пункта, выразившим желание о частичном приобретении этих акций. Оставшиеся после частичной продажи акции могут быть проданы любому третьему лицу по цене не ниже их продажи акционерам закрытого акционерного общества.

В случае, когда соглашение о частичной продаже акционерам, и (или) обществу, и (или) третьему лицу, определенному в соответствии с частью первой настоящего пункта, предложенных к реализации акций не достигнуто, эти акции могут быть проданы любому третьему лицу по цене не ниже цены, предложенной акционерам закрытого акционерного общества.

Порядок продажи, мены акционерами закрытого акционерного общества, уставом которого предусмотрено преимущественное право покупки акций, своих акций определяется законодательством об акционерных обществах.

Уставом закрытого акционерного общества либо решением общего собрания акционеров, принятым большинством не менее трех четвертей голосов лиц, принявших участие в этом общем собрании, может быть ограничен круг третьих лиц, которым акционерами этого общества могут быть проданы или отчуждены иным образом, чем продажа, акции этого общества.

Если уставом закрытого акционерного общества не предусмотрено преимущественное право покупки акций, акционеры этого общества вправе продать или иным образом произвести отчуждение своих акций другому акционеру (акционерам) либо третьим лицам без соблюдения порядка, установленного частями первой–четвертой настоящего пункта.

6. Если уставом закрытого акционерного общества предусмотрено преимущественное право покупки акций, залог акций этого общества и последующее обращение на эти акции взыскания залогодержателем осуществляются в соответствии с правилами, установленными пунктом 5 настоящей статьи. Однако залогодержатель вправе вместо отчуждения акций третьему лицу оставить их за собой.

Нюансы приведения в соответствие с Гражданским кодексом РФ организационно-правовой формы непубличного открытого акционерного общества

Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» внесены изменения в Гражданский кодекс Российской Федерации, в соответствии с которыми, в частности акционерные общества стали подразделяться на публичные и непубличные.

В соответствии с частью 7 статьи 3 Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» учредительные документы, а также наименования юридических лиц, созданных до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, подлежат приведению в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) при первом изменении учредительных документов таких юридических лиц. Изменение наименования юридического лица в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) не требует внесения изменений в правоустанавливающие и иные документы, содержащие его прежнее наименование. Учредительные документы таких юридических лиц до приведения их в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) действуют в части, не противоречащей указанным нормам.

Таким образом, открытое акционерное общество при первом изменении своего устава обязано изменить наименование в зависимости от наличия или отсутствия у него признаков публичного общества на публичное акционерное общество или на акционерное общество соответственно.

Федеральным законом от 29.06.2015 N 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» внесены изменения в часть 11 статьи 3 Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» в части признания акционерного общества в качестве публичного.

Так, с 01.07.2015 не признается публичным акционерное общество, которое хотя и отвечает признакам публичного, установленным пунктом 1 статьи 66.3 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ), но не внесло изменения в устав в части указания в наименовании на публичный статус и которое по состоянию на 01.09.2014 являлось закрытым акционерным обществом либо являлось открытым акционерным обществом, получившим в установленном порядке освобождение от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, или погасившим все акции или ценные бумаги, конвертируемые в акции, которые публично размещались (путем открытой подписки) или публично обращались на условиях, установленных законами о ценных бумагах.

В соответствии с подпунктом «е» пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, в регистрирующий орган представляется документ, подтверждающий принятие Банком России решения об освобождении юридического лица, являющегося публичным акционерным обществом, от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, если в учредительные документы юридического лица, являющегося акционерным обществом, вносятся изменения об исключении из его фирменного наименования указания на то, что оно является публичным. Требования к форме и содержанию указанного документа устанавливаются Банком России (см. «Положение о порядке рассмотрения заявлений эмитентов, являющихся акционерными обществами, об освобождении их от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», утв. Банком России 02.03.2015 N 461-П, статью 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»).

Предусмотренные Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» документы для внесения в учредительные документы юридического лица, являющегося публичным акционерным обществом, изменений об исключении из его фирменного наименования указания на то, что оно является публичным, представляются указанным юридическим лицом в регистрирующий орган в течение четырнадцати рабочих дней со дня принятия Банком России решения об освобождении указанного юридического лица от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (пункт 5.2 статьи 5 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»), а не в течение трех рабочих дней с момента наступления изменения наименования (пункт 5 указанной статьи).

Ситуация осложняется тем, что открытые и закрытые акционерные общества, осуществлявшие до 01.09.2014 раскрытие информации в соответствии со статьей 92 Закона об акционерных обществах и разделом VIII Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н (далее — Положение), продолжают осуществлять указанное обязательное раскрытие информации. При этом, как публичное акционерное общество, так и акционерное общество, не являющееся публичным, у которых в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Закона о рынке ценных бумаг есть обязанность по раскрытию информации, вправе обратиться с заявлением об освобождении от указанной обязанности в случае, если они соответствуют требованиям, установленным статьей 30.1 Закона о рынке ценных бумаг.

Таким образом, для регистрирующего органа на практике весьма сложно отграничить открытые акционерные общества с публичным статусом от открытых акционерных обществ с непубличным статусом, что причиняет неудобства, в первую очередь, самим обществам.

И это несмотря на то, что обязанность по раскрытию информации непубличным акционерным обществом с числом акционеров 50 и менее, которое не осуществляет (не осуществляло) публичного размещения облигаций или иных ценных бумаг, Законом об акционерных обществах в редакции Закона N 210-ФЗ не установлена.

Для решения возникшей проблемы Центральный Банк в письме от 25.11.2015 N 06-52/10054 «О некоторых вопросах применения Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» рекомендовал тем акционерным обществам, которые на 01.09.2014 являлись открытыми акционерными обществами и не соответствуют признакам публичного акционерного общества, установленным пунктом 1 статьи 66.3 ГК РФ, для государственной регистрации изменений, вносимых в устав (государственной регистрации устава в новой редакции), в части его приведения в соответствие с требованиями ГК РФ и исключения из наименования указания на тип акционерного общества, Банк России рекомендует дополнительно представлять в регистрирующий орган заверенную акционерным обществом или в нотариальном порядке копию документа, подтверждающего отсутствие у такого акционерного общества акций и конвертируемых в акции ценных бумаг, которые размещались посредством открытой подписки (выписки из реестра эмиссионных ценных бумаг).

Однако, указанная выписка, по мнению регистрирующего органа, не содержит сведений собственно об отсутствии обязанности по раскрытию информации, поэтому случаи ее предоставления для государственной регистрации изменений в учредительные документы неизвестны практике.

Исходя из изложенного, для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы открытого акционерного общества с целью изменения его наименования на акционерное общество (соответственно, с непубличным статусом) рекомендуется предоставить в регистрирующий орган либо освобождение от раскрытия информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, либо прямое письменное подтверждение Центрального Банка России об отсутствии обязанности раскрывать такую информацию.

ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС КОМПАНИИ Примеры статей

, относящиеся к

ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС КОМПАНИИ

Статус компании Участники признают, что настоящее Соглашение создает партнерство для целей федерального подоходного налога. Кроме того, Члены настоящим соглашаются не принимать решение об исключении из сферы применения Подглавы K Главы 1 Подзаголовка A Кодекса или любого аналогичного государственного закона.

Регистрация и хорошая репутация компании и ее дочерних компаний Каждая компания и ее дочерние компании были надлежащим образом зарегистрированы или организованы, в зависимости от обстоятельств, и на законных основаниях существуют как корпорация, товарищество или общество с ограниченной ответственностью, в зависимости от обстоятельств. , имеет хорошую репутацию в соответствии с законодательством юрисдикции своей инкорпорации или организации и обладает полномочиями и полномочиями (корпоративными или другими) владеть, сдавать в аренду и управлять своей недвижимостью, а также вести свою деятельность, как описано в Проспекте, а в случае Компании, чтобы заключить и выполнить свои обязательства по настоящему Соглашению.Каждая компания и каждая дочерняя компания должным образом квалифицированы как иностранная корпорация, партнерство или компания с ограниченной ответственностью, в зависимости от обстоятельств, для ведения бизнеса и имеют хорошую репутацию в каждой юрисдикции, в которой требуется такая квалификация, будь то по причине владения или аренды. собственности или ведения бизнеса, за исключением случаев, когда отсутствие такой квалификации и отсутствие хорошей репутации не приведет ни по отдельности, ни в совокупности к Существенным неблагоприятным изменениям. Все выпущенные и находящиеся в обращении акционерные капиталы или другие акции или доли владения каждой дочерней компании были должным образом разрешены и выпущены на законных основаниях, полностью оплачены и не подлежат оценке и, за исключением случаев, указанных в проспекте эмиссии, принадлежат Компании напрямую или через дочерние компании. , без каких-либо гарантийных интересов, ипотеки, залога, залога, обременения или неблагоприятных требований.По состоянию на 16 января 2013 года Компания не владеет или не контролирует, прямо или косвенно, какую-либо корпорацию, ассоциацию или иное юридическое лицо, кроме (i) дочерних компаний, перечисленных в Приложении 21.1 к Заявлению о регистрации Компании в форме S-4 / A ( Дело № 333-185935, поданное Компанией в Комиссию 22 января 2012 г. («Приложение 21.1») и (ii) такие другие организации, исключенные из Приложения 21.1, которые, когда такие пропущенные организации рассматриваются в совокупности как одна дочерняя компания , не будет представлять собой «значительную дочернюю компанию» в значении Правила 1-02 (w) Положения SX.

Организация компании Компания является должным образом организованной и действующей корпорацией с хорошей репутацией в соответствии с законами штата Невада и обладает всеми необходимыми полномочиями и полномочиями владеть, сдавать в аренду и управлять своей собственностью, а также осуществлять ее бизнес как сейчас ведется. Компания должным образом квалифицирована как иностранная корпорация для ведения бизнеса и имеет хорошую репутацию во всех юрисдикциях, в которых характер ведения бизнеса или собственности, принадлежащей ей, требует такой квалификации, за исключением тех, в которых отсутствие такой квалификации не привело бы к имеют существенный неблагоприятный эффект.

Деятельность компании Между датой заключения настоящего Соглашения и датой закрытия Продавцы будут и будут заставлять Компанию:

Приобретение Компании При закрытии любого Приобретения, кроме При приобретении, которое представляет собой квалифицированную сделку купли-продажи, правопреемник принимает на себя обязательства по настоящему варранту, и этот варрант может быть исполнен в отношении тех же ценных бумаг, денежных средств и имущества, которые подлежали бы оплате за выпускаемые Акции (на момент, непосредственно предшествующий такому закрытию). ) при исполнении неисполненной части данного Варранта, как если бы такие Акции были выпущены и находились в обращении на дату записи для Приобретения и последующего закрытия.Цена варранта должна быть соответственно скорректирована. В контексте настоящего документа «Приобретение» означает любую продажу, передачу, уступку или иное отчуждение всех или практически всех активов или долевых ценных бумаг Компании, либо любую реорганизацию, консолидацию или слияние Компании, в которых держатели оставшихся голосов Компании ценные бумаги на момент непосредственно перед такой транзакцией (для такой цели рассмотрение всех невыполненных опционов и варрантов на покупку голосующих ценных бумаг Компании как исполненных, а все непогашенные долговые и долевые ценные бумаги, конвертируемые в голосующие ценные бумаги Компании, как конвертированные) на бенефициарной собственности менее большинства находящихся в обращении голосующих ценных бумаг оставшейся организации сразу после сделки.Несмотря на вышесказанное, Держатель соглашается с тем, что в случае Приобретения Держатель имеет право потребовать от правопреемника или уцелевшего юридического лица приобрести этот Варрант после закрытия Приобретения на тех же условиях, что и другие держатели того же класса ценные бумаги Компании, участвующие в Приобретении, как если бы Варрант был исполнен и Держатель держал Акции до закрытия Приобретения, на сумму, равную совокупному вознаграждению, которое Держатель получил бы в качестве компенсации за Акции, выпущенные при исполнении этого Варранта в связи с Приобретением исполнил ли Держатель настоящий Варрант непосредственно перед регистрационной датой для определения такого возмещения держателям ценных бумаг за вычетом совокупной Варрантной цены для таких Акций.

Капитализация Компании По состоянию на 26 июля 2002 г. уставный капитал Компании состоял исключительно из (i) 50 000 000 обыкновенных акций компании класса A, из которых (A) 18 461 599 акций были выпущены и находятся в обращении, (B) акции не были выпущены и удерживались в казначействе, (C) 2 422 724 акции были зарезервированы для выпуска при исполнении Опционов компании, и (D) 1 477 276 акций были зарезервированы для будущей эмиссии в соответствии с существующими планами Компании, которые предусматривают выпуск Компании Параметры; при условии, что в случае пунктов (C) и (D) с 26 июля 2002 г. Компания не зарезервировала никаких дополнительных акций обыкновенных акций компании класса A для выпуска при исполнении опционов компании, (ii) 20 000 000 акций обыкновенных акций компании класса B, из которых (X) 5 255 210 акций были выпущены и находятся в обращении и (Y) 94 858 акций были зарезервированы для выпуска при исполнении опционов компании; при условии, что с 26 июля 2002 года Компания не зарезервировала никаких дополнительных обыкновенных акций компании класса B для выпуска при исполнении Опционов компании, и (iii) 1 000 000 привилегированных акций номинальной стоимостью 0 долларов США.01 за акцию, из которых акции не выпускались и не находились в обращении. Каждая выпущенная акция акционерного капитала Компании должным образом утверждена, выпущена на законных основаниях, полностью оплачена и не подлежит оценке и не была выпущена в нарушение каких-либо преимущественных или аналогичных прав. Обыкновенные акции компании класса A и обыкновенные акции компании класса B идентичны во всех отношениях, за исключением того, что (I) каждая обыкновенная акция компании класса A имеет право на 1 голос на акцию, тогда как каждая обыкновенная акция компании класса B имеет право до 10 голосов на акцию; (II) Обыкновенные акции Компании Класса А не конвертируются в другую ценную бумагу, тогда как Обыкновенные акции Компании Класса В конвертируются в обыкновенные акции Компании Класса А по соотношению один к одному; и (III) на обыкновенные акции компании класса B распространяются определенные ограничения на передачу, которым не распространяются обыкновенные акции компании класса A.Компания не предпринимала никаких действий и не определяла, в соответствии с Разделом 7 (i) Свидетельства о регистрации компании, что ограничения на передачу или другие положения, изложенные в Разделе 7 Свидетельства о регистрации компании, имеют существенные неблагоприятные последствия. о ликвидности, ликвидности или рыночной стоимости находящихся в обращении обыкновенных акций Компании класса А. За исключением случаев, указанных в первом предложении настоящего Раздела 5.4 или в Документах SEC компании, поданных до даты настоящего Соглашения, нет невыполненных подписок, опционов, гарантий, пут, звонков, соглашений, договоренностей, требований или других обязательств или прав. любого типа, относящегося к выпуску, продаже, выкупу или передаче каких-либо ценных бумаг Компании, а также отсутствуют какие-либо ценные бумаги, которые могут быть конвертированы или обменены на какие-либо акции акционерного капитала Компании, и ни Компания, ни какие-либо из ее дочерних предприятий не имеют любое обязательство любого рода по выпуску любых дополнительных ценных бумаг или по оплате или выкупу любых ценных бумаг Компании или ее предшественников.Выпуск и продажа всех акций акционерного капитала, описанных в данном Разделе 5.4, соответствовали во всех существенных отношениях федеральным законам Соединенных Штатов и законам штата о ценных бумагах. За исключением случаев, указанных в документах SEC компании, поданных до даты настоящего документа, Компания не соглашалась регистрировать какие-либо ценные бумаги в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года с внесенными в него поправками (вместе с соответствующими правилами и положениями, «Закон о ценных бумагах») или в соответствии с любым законом о государственных ценных бумагах или предоставил права регистрации любому Лицу.За исключением случаев, указанных в документах SEC компании, поданных до даты настоящего Соглашения, нет никаких непогашенных прав на повышение стоимости акций, функциональных единиц, основанных на ценных бумагах, «фантомных» акций или других обеспечительных прав или других соглашений, договоренностей или обязательств любого характера ( условный или иной), в соответствии с которым любое Лицо имеет или может иметь право на получение любого платежа или другой стоимости, основанной на доходах, доходах или финансовых показателях, показателях стоимости акций или других атрибутах Компании или любой из ее Дочерних компаний или активов или рассчитанных в в соответствии с ними (кроме обычных платежей или комиссионных торговым представителям Компании).

Создание компании В соответствии с настоящим Соглашением, Члены ратифицируют и подтверждают действия Брайана К. Маллигана, как их должным образом уполномоченного агента, в связи с подачей свидетельства о создании («Сертификат») с Государственного секретаря штата Делавэр с целью создания компании USA Networks Partner LLC (далее «Компания»), компании с ограниченной ответственностью, образованной в соответствии с Законом о компаниях с ограниченной ответственностью штата Делавэр, 6 Del. C. Раздел 18-101 и т. Д. .(Закон»).

Обязанности Компании 11.1 Компания соглашается с тем, что она будет выполнять, выполнять, подтверждать и доставлять или вызывать к выполнению, исполнению, подтверждению и доставке все такие дальнейшие и другие действия, документы, инструменты и гарантии, которые могут потребоваться в разумных пределах. Трансфертным агентом для выполнения или выполнения Трансфертным агентом положений настоящего Соглашения.

Корпоративные формы организаций

Корпоративные формы организаций

Иностранным инвесторам разрешено создавать компании любого типа, предусмотренные Гражданским кодексом Армении, законом «Об акционерных обществах», законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и законом «О государственной регистрации юридических лиц и их подразделений. , Предприятия и ИП ».Законодательством определены следующие типы компаний:

  • Общества с ограниченной ответственностью,
  • Акционерные общества (открытые и закрытые)
  • Деловое товарищество (полное товарищество, коммандитное товарищество)

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) учреждено одним или несколькими лицами, капитал которых разделен на доли владения, номинальная стоимость которых определяется уставом. Участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам, но несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости своих первоначальных вложений.Учредители делят прибыль в соответствии с долей вложений. ООО и его учредители облагаются налогом отдельно.

Акционерное общество — это коммерческое предприятие, капитал которого разделен на определенное количество акций, определяющих права и обязанности его акционера по отношению к компании. Только акционерные общества имеют право выпускать акции. Акционеры акционерного общества не отвечают по его обязательствам, но несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционерное общество может быть создано одним физическим лицом, и его право собственности может принадлежать одному лицу в случае приобретения этим лицом всех акций общества. Устав компании должен быть зарегистрирован и опубликован.

Законодательство Армении определяет два типа акционерных обществ — открытых и закрытых. Открытое акционерное общество имеет открытую подписку на акции. Акции продаются населению без согласия других акционеров, и количество акционеров в этих типах компаний не ограничено.

В закрытых акционерных обществах акции распределяются только между его учредителями или заранее определенной группой лиц или организаций. Закрытая компания не может проводить открытую подписку на свои акции или иным образом предлагать их неограниченному количеству покупателей.

В закрытом акционерном обществе должно быть не более 49 акционеров. Закрытое акционерное общество может создавать обособленные подразделения, филиалы и представительства в соответствии с применимыми законами и нормативными актами.

Деловое партнерство — это объединение двух или более людей или организаций, которые управляют коммерческим бизнесом в качестве владельцев. Партнеры лично участвуют в управлении партнерством. Физическому лицу не разрешается быть партнером более чем в одном партнерстве. Деловые партнерства могут быть созданы в форме полного или ограниченного партнерства.

Полное товарищество — это юридическое лицо, которое может быть учреждено как минимум двумя лицами (полными партнерами), которые представляют предприятие и действуют как собственники компании.Партнеры несут солидарную ответственность по долгам и обязательствам компании. Физическое лицо может быть генеральным партнером только в одном партнерстве.

Партнерство с ограниченной ответственностью (траст) также образовано двумя или более лицами, которые являются владельцами или участниками партнерства. Основное различие между этим и полным партнерством — это статус ответственности партнеров. Коммандитное товарищество имеет два типа партнеров — генеральный и ограниченный. Генеральный партнер имеет право управлять компанией, а также несет полную ответственность по долгам и обязательствам товарищества всем их имуществом.Партнеры с ограниченной ответственностью несут ограниченную ответственность в пределах своего вклада в капитал товарищества. Закон допускает создание обществ с дополнительной ответственностью и кооперативов в качестве юридических лиц, но такие механизмы не получили широкого распространения.

Представительства и филиалы. Иностранные компании могут работать в Армении без создания нового юридического лица, зарегистрировавшись в качестве представительства или филиала иностранного юридического лица. Представительства и филиалы не имеют статуса независимого юридического лица и регулируются правилами и положениями иностранного юридического лица.Утвержденная деятельность представительства должна представлять и защищать интересы домашнего офиса, но они не могут вести независимую коммерческую деятельность. Тем не менее, разрешенный объем деятельности филиала широк, поскольку ему разрешено выполнять все необходимые бизнес-функции и действия от имени домашнего офиса.

Совместные предприятия — ProQuest

Headnote

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ, ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ДЖОНАМ ХЭММОНДОМ И НАТАЛИЕЙ КОЗЫРЕНКО ИЗ КАМЕРОНА Маккенны, МОСКВА

Одна из ключевых целей при использовании совместного предприятия в качестве стратегии выхода на рынок обычно для сочетания знания местного рынка с международными ноу-хау, технологиями и финансовыми ресурсами.Структура совместного предприятия должна быть не только эффективной с точки зрения налогообложения, но и обеспечивать управленческую и операционную структуру, а также разграничивать соответствующие права и обязанности сторон.

Совместные предприятия без образования юридического лица, хотя и возможны в соответствии с российским законодательством, относительно редко используются иностранными инвесторами, что отражает практические трудности борьбы с российской бюрократией без юридического лица и корпоративной печати. Поэтому в этой статье мы рассмотрим только совместные предприятия, созданные как зарегистрированные компании, и рассмотрим некоторые вопросы, которые влияют на структуру, финансирование и контроль таких совместных предприятий.

ВЫБОР КОРПОРАТИВНОГО АВТОМОБИЛЯ

В соответствии с российским законодательством существует три основных типа корпоративных транспортных средств:

* общества с ограниченной ответственностью;

* закрытые акционерные общества; и

* открытых акционерных обществ.

Оба типа акционерных обществ регулируются Гражданским кодексом 1994 года и Законом об акционерных обществах 1995 года (Закон об акционерных обществах). С другой стороны, компании с ограниченной ответственностью регулируются восемью разделами Гражданского кодекса и некоторыми подзаконными актами.В настоящее время в обращении находится проект закона об обществах с ограниченной ответственностью, хотя из-за нехватки парламентского времени неясно, когда он, вероятно, будет принят. Существенными характеристиками различных типов компаний являются:

Общества с ограниченной ответственностью

Общества с ограниченной ответственностью имеют следующие особенности:

* они не выпускают акции — капитал разделен на доли участия;

* При передаче действуют предусмотренные законом преимущественные права покупки, если иное не указано в уставе компании;

* капитал не может…

Реформа Гражданского кодекса Российской Федерации в области корпоративного права

Поправки в Гражданский кодекс Российской Федерации (« Гражданский кодекс »), касающиеся корпоративного права, вступившие в силу 1 сентября 2014 года, образуют наиболее значительный шаг вперед с момента формирования современного корпоративного права в России. Законодатель считает, что реформа корпоративного права состоит в том, чтобы создать более благоприятную и демократическую среду для бизнеса, в то же время принимая во внимание права и интересы кредиторов, участников / акционеров и самих компаний.Новые законодательные механизмы также призваны повысить привлекательность российских совместных предприятий для иностранных инвесторов.

В этом оповещении мы охватываем следующие основные аспекты (пожалуйста, нажимайте на каждую ссылку, чтобы перейти к соответствующему абзацу):

  • Новая классификация юридических лиц
  • Корпорации и унитарные организации
  • Государственные и негосударственные коммерческие организации
  • Корпоративные договоры
  • Оплата уставного капитала
  • Органы управления корпорации
  • Принцип двух подписей
  • Коллегиальный орган управления публичным акционерным обществом
  • Заверение решений общего собрания акционеров / участников
  • Ответственность на юридическое лицо
  • Доверенность действовать в регистрирующих органах для нотариального заверения
  • Изменения в процедурах реорганизации и ликвидации юридических лиц
Новая классификация юридических лиц
Корпорации и унитарные лица

Поправки внесены новая классификация o f юридические лица, после чего все юридические лица теперь разделены на корпорации и унитарные юридические лица.Основным критерием различения двух категорий является наличие у учредителей (участников) права на участие (членство) в юридическом лице. Таким образом, учредители (участники) корпорации имеют право на участие (членство) в ней и составляют ее высший орган, а члены унитарного юридического лица не приобретают права членства.

Государственные и непубличные коммерческие компании

Одним из наиболее важных изменений является то, что коммерческие компании теперь разделены на публичные и непубличные.Публичная компания — это акционерное общество

  • , чьи акции и ценные бумаги, конвертируемые в акции, размещаются путем открытого предложения или обращаются на открытом рынке на условиях, предусмотренных законодательством о ценных бумагах; или
  • , чей устав и название компании содержат указание на то, что компания является публичной.

Все остальные компании, не соответствующие хотя бы одной из вышеперечисленных характеристик, считаются непубличными. Таким образом, на практике с 1 сентября 2014 года все действующие акционерные общества, существующие в организационно-правовой форме открытого акционерного общества, считаются публичными акционерными обществами, а закрытые акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью не считаются. -общественное.Даже если компания с ограниченной ответственностью предлагает облигации по открытой подписке, она не становится публичной с точки зрения корпоративного права.

При учреждении для включения в Единый государственный реестр юридических лиц каждое публичное акционерное общество должно предоставить информацию о своем фирменном наименовании, которая должна содержать ссылку на то, что оно является публичным обществом. Акционерные общества, созданные до 1 сентября 2014 года, которые соответствуют характеристикам публичной компании, считаются публичными акционерными обществами, независимо от того, указано ли в их корпоративном названии, что компания является публичной.

Существующие акционерные общества могут сохранять свое название до тех пор, пока не будут внесены первые изменения в их уставы.

В отношении существующих компаний с дополнительной ответственностью будут применяться положения Гражданского кодекса об обществах с ограниченной ответственностью. В отношении закрытых акционерных обществ положения Гражданского кодекса об акционерных обществах и Федерального закона «Об акционерных обществах» об акционерных обществах будут применяться до тех пор, пока не будут внесены первые изменения в их уставы.

В отличие от публичных компаний, непубличные компании обладают большей гибкостью в регулировании корпоративных отношений. Таким образом, непубличная компания может при определенных условиях определять юрисдикцию своих органов управления по своему усмотрению и изменять порядок созыва и проведения общего собрания, предусмотренный Гражданским кодексом. Он также может определять права участников / акционеров непропорционально их долям в компании.

Для усиления защиты миноритарных акционеров публичного акционерного общества, ст.97 Гражданского кодекса предусматривает определенные обязательные требования, такие как создание коллегиального органа управления, состоящего не менее чем из пяти членов, раскрытие информации, требуемой по закону, и право отчуждать акции без получения какого-либо согласия. Эти требования не могут быть изменены в уставе компании.

Акционерные компании, которые планируют выйти на рынки капитала и готовятся к этому шагу в будущем, должны иметь название, указывающее на то, что они являются публичным акционерным обществом, в противном случае они не будут иметь право предлагать акции через публичные торги. подписка.

Корпоративные соглашения

Поправками в Гражданский кодекс введено новое общее понятие «корпоративный договор» и единые правовые нормы для соглашений между участниками коммерческих компаний различных организационно-правовых форм. Очень важно, что корпоративный договор теперь может регулироваться иностранным правом при условии, что одна из сторон является иностранным лицом. Сторонами корпоративного соглашения могут быть третьи стороны наряду с акционерами / участниками компании. Однако сама компания по-прежнему не может быть стороной корпоративного соглашения.Когда обоснованность корпоративного решения или сделки оспаривается, корпоративное соглашение имеет преимущественную силу над уставом компании.

Участники непубличной компании, заключившие корпоративный договор, должны уведомить компанию о заключении корпоративного договора, при этом его содержание не подлежит разглашению. Отсутствие уведомления дает право участникам компании, которые не являются сторонами корпоративного соглашения, требовать компенсации за любые убытки, которые они могли понести.Для публичных компаний информация о заключении корпоративного договора должна раскрываться в порядке, предусмотренном законодательством.

Решения органа коммерческого общества могут быть признаны судом недействительными по требованию стороны этого соглашения на том основании, что корпоративный договор был нарушен, при условии, что все участники общества были сторонами этого корпоративного соглашения на время принятия оспариваемого решения.

Оплата уставного капитала

Для создания акционерного общества три четверти уставного капитала должны быть оплачены до регистрации, а оставшаяся часть должна быть оплачена в течение первого года деятельности компании.

Для обществ с ограниченной ответственностью не нужно вносить какую-либо часть уставного капитала до регистрации. Однако уставный капитал должен быть полностью оплачен в течение четырех месяцев с момента регистрации компании. До полной оплаты уставного капитала вновь созданного общества с ограниченной ответственностью участники несут субсидиарную ответственность по обязательствам общества, и их ответственность никоим образом не ограничивается. Поэтому мы рекомендуем назначить генеральным директором новой компании человека, которому вы можете полностью доверять, и оплатить уставный капитал как можно скорее после регистрации компании.

Органы управления корпорации
Принцип двух подписей

Еще одним существенным изменением является наделение полномочий единоличного исполнительного органа нескольким лицам, действующим совместно, или формирование ряда единоличных исполнительных органов, которые могут действовать. независимо друг от друга — так называемое «правило двух подписей». При этом также возможно назначить физическое или юридическое лицо в качестве единоличного исполнительного органа.

Подобные правила действуют уже давно, например, в Германии, где компания часто представлена ​​несколькими менеджерами и так называемыми Prokuristen (уполномоченными должностными лицами).Все лица, обладающие такими полномочиями, вносятся в коммерческий регистр, где также указывается, каким образом компания представлена ​​этими лицами (например, двумя менеджерами или одним менеджером и уполномоченным должностным лицом). Только практика покажет, как «правило двух подписей» будет работать в России. Это правило кажется особенно актуальным для инвестиций в совместные предприятия, особенно с иностранным элементом.

Коллективный орган управления публичного акционерного общества

Согласно новой редакции Гражданского кодекса, все публичные акционерные общества должны иметь орган коллективного управления (совет директоров или наблюдательный совет), состоящий не менее чем из пяти членов.

Удостоверение решений общего собрания акционеров / участников

Для защиты прав акционеров и участников, а также самих коммерческих компаний, новая редакция Гражданского кодекса требует принятия решений общим собранием участников. / акционеры коммерческого общества, а также список участников / акционеров общества, присутствовавших при его принятии, должны быть подтверждены:

  • для публичных акционерных обществ — регистратором;
  • для закрытых акционерных обществ — регистратор или нотариус;
  • для обществ с ограниченной ответственностью — нотариально или иным образом, предусмотренным уставом общества или единогласным решением общего собрания участников общества (например, путем подписания протокола всеми участниками).

Следовательно, в настоящее время все решения общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью должны быть подписаны у нотариуса, если иное удостоверение не предусмотрено уставом общества или единогласным решением общего собрания участников общества.

Ответственность перед юридическим лицом

Новая статья Гражданского кодекса увеличивает ответственность за убытки юридического лица его единоличным исполнительным органом, членами коллегиального органа и другими лицами, определяющими деятельность этого юридического лица, если это доказано. что при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей они действовали недобросовестно или необоснованно, в том числе, если их действия (или бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданских отношений или стандартам предпринимательского риска.В частности, вводятся следующие элементы:

  • ответственность мажоритарного акционера / участника за убытки, понесенные его дочерней компанией;
  • возможность привлечения к солидарной ответственности членов органов управления юридического лица, его мажоритарных участников / акционеров, а также иных лиц, определяющих деятельность юридического лица; и
  • отдельные обязательства материнской компании и ее дочерней компании по сделкам, заключенным в соответствии с инструкциями материнской компании и с согласия материнской компании.

Исключить или ограничить такую ​​ответственность в корпоративном соглашении невозможно.

Мы ожидаем, что вышеуказанные положения будут отражены в поправках к законам об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью.

Доверенность на обращение в регистрирующие органы для нотариального заверения

Также введены новые требования к форме доверенности на подачу и получение документов от регистрирующих органов.Они направлены на усиление контроля над добросовестными действиями юридических лиц в отношении различных регистрационных процедур. Ранее представитель заявителя мог подавать и получать документы от регистрирующих органов на основании доверенности, выданной в письменной форме, подписанной единоличным исполнительным органом юридического лица и скрепленной печатью юридического лица.

В соответствии с новыми требованиями для подачи и / или получения документов в регистрирующих органах представитель, действующий на основании доверенности, должен предъявить нотариально заверенную доверенность (оригинал или нотариально заверенную копию).Это касается регистрации любых изменений, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица.

Изменения в процедурах реорганизации и ликвидации юридических лиц

Изменения в Гражданский кодекс повлияли на нормы, касающиеся реорганизации и ликвидации юридических лиц. В частности, они предусматривают, что теперь возможно:

  • одновременно комбинировать различные формы реорганизации; и
  • реорганизуют совместно юридические лица разных организационно-правовых форм.

Особое внимание следует уделить значительному упрощению процедуры реорганизации путем преобразования юридического лица из одной организационно-правовой формы в другую. При этом права и обязанности юридического лица не меняются по отношению к третьим лицам; в результате реорганизации меняются только права и обязанности по отношению к участникам / акционерам. Теперь от юридического лица больше не требуется уведомлять кредиторов компании о реорганизации, публиковать официальное объявление о реорганизации компании, а также формировать и передавать собственность, права и обязанности компании в соответствии с передаточным актом.Упорядочение процедуры трансформации, введенное новыми положениями Гражданского кодекса, предположительно будет способствовать преобразованию существующих в настоящее время закрытых акционерных обществ в другие юридические формы, которые, скорее всего, будут преобразованы в общества с ограниченной ответственностью.

Заключительные замечания

То, как изменения корпоративных норм Гражданского кодекса будут применяться на практике, будет зависеть, среди прочего, от принятия поправок к другим законам, регулирующим корпоративное право.Ожидается, что соответствующие изменения будут приняты в ближайшее время.

Авторы: Ирен Энгель и Эрнест Агаян.

Взгляд со стороны: Иностранные инвесторы приветствуют продолжение процесса реформ | Монголия 2013

Любой потенциальный инвестор в развивающейся стране сталкивается с двумя проблемами: что разрешено и защитят ли законы этой страны их инвестиции. В течение нескольких лет было признано, что Монголия обладает огромным потенциалом не только с точки зрения минеральных ресурсов, но также в сельском хозяйстве и производстве возобновляемой энергии.Страна дорожит своей независимостью, но как действующая демократия признает необходимость уважать права своих граждан и иностранцев. За последние 20 лет были достигнуты значительные успехи в разработке свода монгольских законов, который позволяет достичь этой цели.

НА БАЛАНСЕ: Иногда суды изо всех сил старались не отставать, особенно с некоторыми старшими судьями, прошедшими обучение в советской системе. Было бы наивно предполагать, что взяточничества и коррупции не существует, но сменявшие друг друга правительства сделали своим приоритетом пресечение такой практики.В целом Монголия — гораздо более прозрачная страна для ведения бизнеса, чем многие другие развивающиеся страны. Широкая направленность коммерческого права будет понятна западным инвесторам, поскольку Монголия при разработке своего законодательства опиралась на Запад, а не на Азию. В широком смысле концепция верховенства закона признана в Монголии. В этой главе делается попытка дать краткое изложение некоторых из наиболее важных юридических вопросов для потенциальных иностранных инвесторов. В частности, мы рассмотрим новый Закон Монголии о регулировании иностранных инвестиций в коммерческие предприятия, работающие в секторах стратегического значения, поскольку он существенно влияет на правовой ландшафт иностранных инвестиций.

ЭЛЕМЕНТЫ МОНГОЛЬСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: Конституция, принятая национальным парламентом, Великим Государственным Хуралом, в 1992 году, является основным источником монгольского законодательства. Вопросы, касающиеся законности законов и постановлений, регулярно проверяются в Конституционном суде. Судебная система достаточно активна и независима, хотя неоднократно высказывались опасения по поводу коррупции и отсутствия опыта в коммерческих вопросах. В 2012 году парламент принял ряд законов, направленных на дальнейшее реформирование национальной судебной системы.Например, согласно новому Закону о судебной системе, с июля 2013 года монгольские суды будут реорганизованы в специализированные суды в трех основных областях права — административном, гражданском и уголовном. До сих пор не было специализированных судов; Монгольские суды осуществляют правосудие как обычные (или «универсальные») суды (за исключением Административного суда Улан-Батора). Теперь специализация коснется всех судов первой и апелляционной инстанций Улан-Батора, а также региональных административных единиц ( аймак, ).

Еще одним важным событием 2012 года стало принятие Закона о статусе профессиональных юристов, который впервые вводит создание ассоциации адвокатов для всех монгольских юристов и судей. Ассоциация будет нести ответственность за саморегулирование юридической профессии и обслуживание ее членов. Членство в коллегии адвокатов обязательно.

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС: Гражданский кодекс Монголии (Гражданский кодекс), принятый 10 января 2002 г., с внесенными в него поправками, признает свободу заключения договоров, предусматривая, что стороны договора имеют право в рамках применимых правовых рамок свободно заключать договоры и определять содержание своих контрактов.Монгольское право основано на всеобъемлющем принципе, напоминающем английскую правовую конституционную концепцию, согласно которой все, что не запрещено, разрешено. Это закреплено в статье 13.2 Гражданского кодекса, которая гласит, что «участники гражданских правоотношений могут по собственному желанию осуществлять любые права и обязанности, которые не запрещены или прямо не указаны в законе».

Признание Гражданским кодексом свободы заключения договоров вносит элемент либеральности. Например, помимо определенных соглашений, касающихся недвижимого имущества или прав и обязанностей акционеров, стороны контракта могут свободно принимать законы любого штата, регулирующие толкование условий контракта в случае спора.По соглашению сторон версия контракта на иностранном языке может иметь преимущественную силу перед версией на монгольском языке.

Стороны договора могут договориться о передаче споров для окончательного разрешения в арбитражный суд либо в Монголии, либо за границей, причем Лондон и Сингапур часто выбирают форумы. Как государство, подписавшее Нью-Йоркскую конвенцию о взаимном признании и приведении в исполнение иностранных коммерческих арбитражных решений, суды Монголии обязаны признавать и приводить в исполнение иностранные арбитражные решения.Кроме того, страна является участником Гаагской конвенции о гражданском судопроизводстве, что делает юридически возможным признание и исполнение запросов и решений судов в иностранном государстве, которое также является участником конвенции.

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: В соответствии со статьей 6 Закона Монголии об иностранных инвестициях 1993 года (Закон об иностранных инвестициях) с поправками, иностранный инвестор может установить свое присутствие в Монголии следующими способами: создание монгольского партнера, полностью принадлежащего иностранному капиталу; создание совместного предприятия с местным монгольским партнером; осуществление прямых иностранных инвестиций путем приобретения акций, акций или других ценных бумаг в монгольской внутренней организации; приобретение (по закону, концессии или договору о разделе продукции) прав на разработку и переработку природных ресурсов; заключение договора на маркетинг или управление; или инвестирование через финансовый лизинг или франшизу.ЗАКОН МОНГОЛИИ О РЕГУЛИРОВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В БИЗНЕС-ПРЕДПРИЯТИЯ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ В СЕКТОРАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ: крупнейшим событием на правовой арене Монголии в 2012 году стало введение Закона Монголии о регулировании иностранных инвестиций в бизнес-единицы, действующие в секторах стратегического значения. (Закон об иностранных инвестициях в стратегически важных секторах). Он был принят Великим Государственным Хуралом и вступил в силу 17 мая 2012 года. Требования Закона об одобрении инвестиций не применяются задним числом к ​​иностранным инвестициям, сделанным до этой даты.Импульс к принятию закона пришелся на 2012 год, когда государственная алюминиевая корпорация Китая объявила о намерении приобрести 56% акций компании Ivanhoe Mines в монгольских песках Южного Гоби.

СФЕРА ДЕЙСТВИЯ ЗАКОНА: Закон вводит ряд разрешений, необходимых для иностранных инвестиций — государственных или частных — путем приобретения акций или иным образом с участием монгольских предприятий. В нем иностранные инвестиции подразделяются на две категории: в секторы стратегической важности и в иностранные государственные предприятия.ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ОТРАСЛИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ. Секторами стратегического значения являются минеральные ресурсы, банковское дело и финансы, а также СМИ и телекоммуникации. Согласно закону, они «стратегически важны для удовлетворения основных потребностей населения, поддержания независимости и нормального функционирования экономики, получения национального дохода и обеспечения национальной безопасности». СДЕЛКИ, ТРЕБУЮЩИЕ УТВЕРЖДЕНИЯ КАБИНЕТА: Большинство операций иностранных инвесторов в Монголии, которые подлежат утверждению правительством, требуют согласия кабинета министров.Для одной транзакции требуется разрешение парламента. Транзакции, требующие одобрения кабинета министров:

• Приобретение или право приобретения 33,33% или более акций стратегического предприятия иностранным инвестором;

• Получение контроля над стратегическим предприятием в результате предполагаемого приобретения в этом предприятии, независимо от процента долей в капитале; например иностранный инвестор имеет право единолично назначать исполнительное руководство или большинство в совете директоров; накладывать вето на решения исполнительного руководства или совета директоров; или определять или реализовывать управленческие решения и / или операции; и

• Если в результате предполагаемого приобретения с участием иностранного инвестора, независимо от доли участия в капитале, сделка может: привести к монополии (продавца или поставщика) на международных и монгольских рынках горнодобывающей промышленности, сырья и товаров; влиять на рынок или цену экспортируемых минеральных продуктов; или привести к потенциальному размыванию доли иностранного инвестора в этой организации.СДЕЛКА, ТРЕБУЮЩАЯ ПАРЛАМЕНТСКОГО УТВЕРЖДЕНИЯ: Единственная сделка, требующая одобрения парламента, — это приобретение иностранным инвестором доли в стратегическом предприятии, если такое приобретение составляет более 49% акций этого предприятия и стоимость приобретения превышает 100 млрд тугриков (70 млн долларов).

СДЕЛКИ, ТРЕБУЮЩИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ. Иностранные инвесторы в трех стратегических секторах должны уведомлять об определенных сделках, по которым они могли бы приобрести 5-33.32% акций стратегического предприятия. Требуется отправить уведомление по почте, а не получать предварительное разрешение. Уведомление должно быть отправлено в течение 30 дней с момента приобретения акций.

РАССМОТРЕНИЕ ПЕРЕД УТВЕРЖДЕНИЕМ: критерии предоставления центра утверждения интересов национальной безопасности, обычно применяемые в других юрисдикциях. Правительство рассмотрит следующие факторы:

• Как инвестор и его предлагаемые инвестиции повлияют на интересы национальной безопасности Монголии;

• Как инвестиции повлияют на национальный бюджет или другую политику государства;

• Как инвестиции повлияют на соответствующий сектор;

• Как инвестор будет соблюдать законодательство Монголии и сложившуюся деловую практику; и

• Как инвестиции повлияют на конкуренцию и насколько вероятно, что они приведут к монополии.

ОПЕРАЦИИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ МОНГОЛИИ: Требование одобрения правительства для вышеуказанных сделок также применяется к оффшорным сделкам.

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГЛАМЕНТОВ: Согласно закону, Кабинет Монголии должен издать два отдельных постановления, предназначенных для реализации некоторых аспектов. Один из них — это положение о рассмотрении и одобрении инвестиционных заявок. Другой — это положение о «местном содержании», то есть о приоритетных закупках товаров и услуг стратегическими организациями Монголии у монгольских поставщиков.

УТВЕРЖДЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАЯВОК: Процедура одобрения инвестиционной заявки предусмотрена Законом следующим образом. Иностранный инвестор должен подать заявку на одобрение в Министерство экономического развития (МЭР) в течение 30 дней с момента согласования сделки. Затем МЭР должно представить свои рекомендации по принятию инвестиционной заявки в кабинет министров в течение 45 дней с момента получения такой заявки. Кабинет министров должен принять решение в течение 45 дней после получения рекомендации.Наконец, министерство должно сообщить заявителю о решении в течение пяти дней с момента его принятия.

В своем последнем проекте (16 ноября 2012 г.) Положение о порядке утверждения инвестиционных заявок перечисляет подробную документацию, которую заявитель должен будет предоставить в МЭР вместе с заявкой на одобрение сделки. Они будут включать, среди прочего, свидетельство о регистрации стратегического предприятия, инвестиционный план, проект соглашения о предполагаемой сделке и список акционеров заявителя, а также целевого стратегического предприятия.Кроме того, в проекте постановления упоминаются правительственные учреждения Монголии, официальное мнение которых требуется при рассмотрении заявки. Например,

• Требуется заключение Министерства финансов о том, «как инвестиции повлияют на национальный бюджет или другую политику государства»;

• Заключение Министерства юстиции о том, «как инвестор будет соблюдать законодательство Монголии и сложившуюся деловую практику»;

• Заключение Агентства справедливой торговли о том, «как инвестиции повлияют на конкуренцию и насколько вероятно, что они приведут к монополии»; и

• Заключение Министерства, отвечающего за этот сектор, о том, «как предлагаемые инвестиции повлияют на соответствующий стратегический сектор».Из нашего обзора проекта постановления кажется, что МЭР не будет иметь возможности отказать в рекомендации кабинету министров, но сам кабинет не будет обязан соглашаться с любым предложением, сделанным ему МЭР. Еще раз, это положение находится в стадии разработки. Не исключено, что в проект постановления будут внесены дальнейшие изменения, прежде чем он будет принят кабинетом министров в окончательной форме. По словам высокопоставленного представителя МЭР, он, скорее всего, будет выпущен кабинетом министров в ближайшее время.

В какой бы форме регулирование ни было принято, еще предстоит увидеть, в какой степени оно ответит на вопрос, который задают многие иностранные инвесторы: поможет ли оно эффективно и прозрачно применять закон, чтобы обеспечить инвесторам определенность и ясность перед принятие инвестиционного решения в отношении Монголии? ПРОЦЕДУРА ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАКУПОК МЕСТНОГО КОНТЕНТА: При закупке товаров и услуг стратегическая организация должна предоставить преимущественное право монгольским национальным предприятиям.Кабинет министров должен утвердить процедуру, в которой подробно описывается такая преференциальная процедура закупок. По сообщению МЭР, положение будет разработано позже, после того, как будет принято положение об утверждении. ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИНОСТРАННЫМ ИНВЕСТОРОМ ИЛИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ: Приобретение или деятельность государственного иностранного инвестора или международной организации требует одобрения Кабинета министров. Похоже, что это требование применяется независимо от (i) того, относятся ли приобретение или операции к стратегическому сектору или иным образом, и (ii) размер пакета акций.

ДОСТУПНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СРЕДСТВА: Что касается доступных инвестиционных механизмов, статья 33 Гражданского кодекса предусматривает, что коммерческие юридические лица могут создаваться как компании с ограниченной ответственностью или акционерные общества, которые рассматриваются ниже. В прошлом иностранные организации также имели право открывать филиалы в Монголии, но это было отменено рядом поправок к Закону об иностранных инвестициях, внесенных 29 мая 2008 года. Иностранное юридическое лицо также может открыть представительство в Монголии.В отличие от других форм инструментов для иностранных инвестиций, не существует требований к минимальному размеру капитала для открытия иностранного представительства, и это делает его привлекательным инструментом для иностранных компаний, которые находятся на начальных этапах своей деятельности в стране. С другой стороны, представительство не является независимым или отдельным юридическим лицом, а скорее является офисом связи для своей материнской компании; материнская компания несет полную ответственность по обязательствам своего представительства, и действия представительства считаются действиями материнской компании.Таким образом, уставные функции представительства заключаются в защите законных интересов материнской компании и заключении сделок от ее имени в соответствии с ее уставом. Однако, поскольку представительство не является независимым юридическим лицом, оно обычно не имеет правоспособности заключать приносящие доход договоры с другими организациями и не имеет права на получение административной лицензии. Учитывая эти ограничения, большинство иностранных инвесторов предпочитают регистрировать компанию в соответствии с Законом о компаниях Монголии (Закон о компаниях), принятым 2 июля 1999 г., с поправками, которые время от времени вносятся.21 ноября 2011 г. вступил в силу ряд новых поправок к Закону о компаниях, что вызвало неопределенность в результате их нечеткой редакции. Работа над уточнением поправок будет продолжаться в течение некоторого времени.

КОМПАНИИ: Компании в Монголии могут иметь форму компаний с ограниченной ответственностью (чьи акции подлежат определенным ограничениям на передачу) или акционерных обществ (чьи акции могут свободно продаваться). За исключением некоторых конкретных секторов, таких как стратегические месторождения полезных ископаемых и других областей, подпадающих под действие Закона об иностранных инвестициях в секторах стратегического значения, нет общих ограничений на максимальный процент иностранного участия в монгольских компаниях, и монгольские дочерние компании, полностью принадлежащие иностранцам, разрешены как в законодательстве и на практике.Нет никаких юридических, нормативных или административных требований для создания совместного предприятия с монгольским партнером. Если иностранный инвестор вносит 25% или более капитала в компанию в Монголии, такая компания классифицируется как субъект хозяйствования с иностранными инвестициями (BEFI). Минимальный вклад иностранного инвестора в акционерный капитал BEFI составляет 100 000 долларов США или эквивалентную сумму в тугриках. Специфические отраслевые правила могут требовать более высокого минимального оплаченного капитала в качестве предварительного условия для получения специальной лицензии, e.грамм. строительная лицензия. Что касается финансирования компании, Закон Монголии о налогообложении предприятий, вступивший в силу 29 июня 2006 г., с поправками, налагает ограничения на отчисление монгольским корпоративным заемщиком, которым будет компания, процентов, выплачиваемых своему инвестору. (s) если соотношение собственного капитала к заемному превышает 1: 3.

КОМПАНИИ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ: создание компании с ограниченной ответственностью с иностранными инвестициями регулируется в основном Гражданским кодексом, Законом о компаниях, Законом об иностранных инвестициях 1993 года и Законом Монголии о государственной регистрации юридических лиц (Закон о регистрации юридических лиц). , принята 23 мая 2003 г., с изменениями и дополнениями.Принцип Закона о компаниях заключается в поддержке концепции ограниченной ответственности, за некоторыми исключениями.

Что касается корпоративного управления, компании с ограниченной ответственностью не обязаны иметь совет директоров. Инвесторы часто пользуются гибкостью, предоставляемой монгольским законодательством, для создания BEFI с легкой структурой управления. Это может означать фирму с полномочиями, осуществляемыми акционером, и повседневное управление, осуществляемое так называемым исполнительным директором, который не является членом совета директоров, а является приблизительным эквивалентом генерального директора или генерального менеджера в компании. другие юрисдикции.Общество с ограниченной ответственностью также может иметь совет директоров.

АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА: Согласно новым поправкам к Закону о компаниях, существует два типа акционерных обществ. Открытые акционерные общества зарегистрированы на Монгольской фондовой бирже (MSE), где их акции торгуются на открытом рынке.

Закрытые акционерные общества регистрируются в неопределенной депозитарной организации, акции которой обращаются за пределами МФБ. Концепция закрытых акционерных обществ, возможно, предназначалась для охвата компаний, которые, возможно, должны были быть исключены из MSE.

Все акционерные общества обязаны придерживаться более детального режима корпоративного управления, чем общества с ограниченной ответственностью. Правление акционерного общества должно состоять не менее чем из девяти членов, одна треть из которых должна быть независимыми директорами. Если в совете директоров отсутствует правильный процент независимых членов, он будет считаться не имеющим полномочий на осуществление своих полномочий. Компании с ограниченной ответственностью не обязательно иметь независимых директоров, если это прямо не предусмотрено в уставе.ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН О КОМПАНИИ: Согласно поправкам к Закону о компаниях, все монгольские компании должны созывать и проводить регулярные собрания акционеров в течение четырех месяцев после окончания финансового года. Несоблюдение таких собраний аннулирует полномочия совета директоров или исполнительного руководства, и все контракты и сделки, заключенные после такой даты, будут недействительными.

Поправки также обязывают совет директоров объявлять дивиденды и объяснять, как было принято решение.Кроме того, председатель может теперь связывать компанию только по доверенности.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПРАВА: Вопрос о землевладении полностью отличается от вопроса о владении недвижимостью. Однако Закон о земле Монголии, принятый 7 июня 2002 г., с поправками, признает три типа прав в отношении земли: право собственности, владения и пользования. Иностранным инвесторам и BEFI разрешается владеть зданиями и другими физическими сооружениями, построенными на земле, но разрешается только приобретать права землепользования, как более подробно объясняется ниже.

ВЛАДЕНИЕ НА ЗЕМЕЛЬ: Право собственности на землю определяется как право осуществлять законный контроль над землей и распоряжаться ею. Право собственности в Монголии состоит из трех элементов: право свободно владеть, право пользования и право распоряжаться. Общий конституционный принцип заключается в том, что вся земля в Монголии принадлежит государству. Однако государство может передавать определенные типы земель монгольским семьям и гражданам в частную собственность. Гражданам Монголии запрещается передавать принадлежащие им земельные участки иностранным гражданам.

ПРАВА ЗЕМЕЛЬНОГО ВЛАДЕНИЯ: Право владения землей определяется как право собственника осуществлять законный контроль над землей в соответствии с ее целью использования в соответствии с условиями, указанными в договоре о владении землей, заключенном с государством.

В соответствии с Законом о земле монгольские граждане и юридические лица могут иметь право владеть землей первоначально на срок до 60 лет с правом продления, аренды, передачи (с одобрения земельных властей) или залога в качестве обеспечения всей земли. или часть земли, находящейся в его владении.

Государство как собственник земли может предоставлять право владения земельными участками только гражданам Монголии и местным капитальным компаниям и организациям. В свою очередь, землевладелец может передать или передать в залог свое Свидетельство о владении землей другому монгольскому гражданину, компании или организации. Совокупный эффект этих положений заключается в том, что иностранные организации и организации с иностранными инвестициями не могут получить права владения землей.

ПРАВО ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА ЗЕМЕЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Закон о земле предусматривает, что земля может использоваться монгольскими компаниями с иностранными инвестициями для определенных целей и на установленных условиях, и что правительство будет определять владение такой землей компаниями с иностранными инвестициями.

Право землепользования определяется как право использовать одну из полезных характеристик земли в соответствии с договором, заключенным с землевладельцем (т.е. государством или гражданами Монголии) или держателем права владения землей. Ключевое различие между правами «владения» и «пользования» землей с точки зрения бизнеса заключается в том, что земля «во владении» может быть передана в залог третьей стороне, тогда как земля в «пользовании» не может быть передана в залог третьей стороне.

Согласно Закону об иностранных инвестициях, первоначальный срок владения землей не может превышать 60 лет и может быть продлен только один раз на срок до 40 лет.Однако земельные власти часто предоставляют право землепользования на пять лет, а в редких случаях — на 15 лет.

ГОРНЫЙ ЗАКОН: Горнодобывающая промышленность является центральным элементом иностранных инвестиций в Монголию. Закон Монголии о полезных ископаемых 2006 года (Закон о полезных ископаемых) с внесенными в него поправками устанавливает режим лицензирования, в соответствии с которым иностранные инвесторы и монгольские компании могут получать разрешения на добычу полезных ископаемых в качестве предварительного условия для начала деятельности по разведке и добыче полезных ископаемых.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ: Закон о полезных ископаемых определяет определенные запасы как «стратегически важные месторождения».Эта классификация означает, что правительство имеет право приобрести до 50% доли в компании, занимающейся добычей полезных ископаемых, для разведки месторождений. Если государство не выделило такое финансирование, то оно имеет право выкупить до 34% акций такой компании.

Важно отметить, что государство должно обеспечить финансирование для обеспечения своей доли в уставном капитале компании; он не имеет права отчуждения в отношении горнодобывающей компании.

РАЗВЕДКА МИНЕРАЛОВ: Компания, занимающаяся разведкой полезных ископаемых, обязана уплачивать ежегодный сбор, рассчитанный с учетом количества гектаров, находящихся под разведкой, и года действия лицензии на разведку. Уплата указанных сборов является обязательным условием для сохранения эффективности основной лицензии.

Даже незначительное несоблюдение требований, например несоблюдение срока платежа всего на несколько дней, может привести к аннулированию лицензии на разведку.

Владелец лицензии на разведку полезных ископаемых также должен проводить геологоразведочные работы, установленные в соответствии с определенными законодательными требованиями, в зависимости от размера запасов, а также года срока действия лицензии.

ДОБЫЧА МИНЕРАЛОВ: Ключевым элементом монгольского режима добычи является то, что владелец лицензии на разведку имеет абсолютное право преобразовать свою лицензию на разведку в лицензию на добычу, если он придет к выводу, что месторождения в запасе коммерчески жизнеспособны.

Для начала горных работ необходимо получить одобрение государственной комиссии при Министерстве минеральных ресурсов и энергетики.

Ежегодный лицензионный сбор взимается по ставке около 15 долларов за га, в то время как эта сумма снижается до 5 долларов за га для угля и других обычных полезных ископаемых.Кроме того, роялти взимаются в размере 2,5% от продаж угля и общераспространенных полезных ископаемых на внутреннем рынке. Для других добытых продуктов ставка роялти повышается с 5% до 10% в зависимости от рыночной цены на рассматриваемые полезные ископаемые и уровня переработки. Кроме того, владелец лицензии на добычу полезных ископаемых должен внести на местный банковский счет сумму, равную 50% утвержденного государством бюджета на охрану окружающей среды.

Новое правительство объявило о своих планах внести поправки в Закон о полезных ископаемых 2006 года.Согласно Платформе действий правительства на 2012-2016 годы, поправки будут включать, среди прочего, следующее:

• Предоставить местным жителям больше права голоса при принятии решений о выдаче лицензии на добычу полезных ископаемых;

• Выдавать лицензии на эксплуатацию только по решению Кабинета министров;

• Введение квот (ограничений) на количество лицензий на добычу полезных ископаемых, которые может иметь одна компания;

• определение участков, открытых для разведки, по мнению местных жителей;

• Требовать от добывающих компаний продавать свою продукцию монгольским покупателям переработки в приоритетном порядке по рыночным ценам;

• Требовать монгольской собственности не менее 51% в компании для разработки стратегических месторождений, разведанных в прошлом при государственном финансировании;

• Ограничить / запретить добычу в тех случаях, когда техническая и экономическая целесообразность прогнозируется как невыгодная или когда ее воздействие является чрезмерно вредным для окружающей среды;

• Выдавать лицензии на эксплуатацию тем заявителям, которые подтвердят финансовые возможности для реализации программы реабилитации; и

• Пересмотреть определение стратегических месторождений в Законе о полезных ископаемых, рассмотреть возможность создания категории «стратегических полезных ископаемых», состоящей из энергетического и коксующегося угля, меди, железной руды, редкоземельных элементов и других.Правительство также подтвердило свою приверженность реализации Закона о запрещении разведки полезных ископаемых в водных бассейнах и лесных массивах.

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО: Основным законодательством в области труда является Закон Монголии о труде 1999 года (Закон о труде) с внесенными в него поправками, который определяет соответствующие законные права работников и работодателей, основные условия труда, трудовые договоры, процедуры увольнения. , правила ведения коллективных переговоров и разрешение трудовых споров, среди прочего.Также существуют подробные законы и постановления, касающиеся минимальной заработной платы, социального страхования и охраны труда и техники безопасности.

Закон о труде применяется ко всем иностранным организациям, действующим на территории Монголии. Он позволяет сотрудникам создавать союзы, а права и законные интересы сотрудника, более благоприятные, чем те, которые гарантированы Законом о труде, должны согласовываться в коллективном договоре или путем переговоров с работодателем. Закон устанавливает минимальный возраст для приема на работу на уровне 16 лет, но есть исключение для тех, кто достигает 14-летнего возраста с согласия родителей или опекуна и соответствующих властей.Существуют также защитные меры для лиц младше 18 лет.

ТРУДОУСТРОЙСТВО ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ: Закон Монголии об отправке рабочей силы за границу и о привлечении рабочей силы и специалистов из-за границы (Закон об экспорте и импорте рабочей силы) от 12 апреля 2001 г. с внесенными в него поправками устанавливает процедуры привлечения иностранных рабочих для работы в Монголии. .

Статья 7.1 Закона об экспорте и импорте рабочей силы разрешает монгольским юридическим или физическим лицам нанимать иностранных рабочих и специалистов на должности, требующие профессиональных навыков с целью внедрения науки, образования и передовых технологий; выполнение новых производств или услуг; сборка или ремонт оборудования; или реализация проекта в Монголии после получения предварительного одобрения соответствующих государственных органов.

Правительство устанавливает годовую квоту для иностранных рабочих на основе следующих трех основных факторов: (а) промышленные сектора или подсекторы, (б) общее количество сотрудников и (в) общий оплаченный капитал.

Организации, которые осуществляют коммерческую деятельность, но не включены в квоту иностранной рабочей силы, подчиняются общему соотношению иностранных рабочих к монгольским наемным работникам, которое в 2012 году составляло 5%.

Кроме того, статья 7.3 Закона об экспорте и импорте рабочей силы предусматривает, что иностранные рабочие могут быть импортированы по решению правительства в случае, если необходимые рабочие не могут быть наняты внутри страны, в следующих двух случаях: (i) реализация проектов и программ или строительство здания национального масштаба; или (ii) устранение последствий стихийных бедствий.

ЗАКОН О КОНЦЕССИИ: После принятия парламентом Закона о концессиях Монголии от 2010 г. (Закон о концессиях) правительство вплотную занялось его реализацией. Концессии принимают форму долгосрочного соглашения, в соответствии с которым частная компания предоставляет или способствует предоставлению общественных услуг. Комитет государственного имущества расширил список объектов концессии или проектов с 86 до более 120 в различных секторах, от строительства, автомобильных дорог, энергетики, железных дорог, связи, образования и здравоохранения.Закон о концессиях определяет семь типов концессионных соглашений, таких как строительство-эксплуатация-передача, строительство-владение-эксплуатация, построение-владение-эксплуатация-передача и строительство-аренда-передача. Концессии могут предоставляться в ходе тендера, посредством прямого заключения контрактов, а иногда и посредством незапрошенных предложений. Комитет госимущества разработал стандартную форму концессионного соглашения, подготовленного с участием международных юристов и Азиатского банка развития. Закон о концессиях также разрешает правительству предоставлять финансовую поддержку, включая гарантии по кредитам, частичное концессионное финансирование, налоговые льготы и льготы, а также гарантии минимальной прибыли для концессионера.

Акционерное общество в Германии

Немецкое законодательство об акционерных обществах

В Германии существует обширное законодательство о регистрации и управлении компаниями. Однако определенные типы компаний должны соблюдать определенные законы. Даже если Немецкий коммерческий кодекс обеспечивает основные правила для создания компании в стране, акционерное общество (Aktiengesellschaft, AG) подпадает под особые положения Закона Немецкой акционерной корпорации (AktG).Закон об акционерных обществах регулирует процедурные вопросы:

  • — процедуры регистрации,
  • — управление,
  • — полномочия наблюдательного совета German AG,
  • — права и обязанности акционеров,
  • — требования к уставному капиталу,
  • — процедуры ликвидации для German AG.

Среди других законов, регулирующих акционерные общества, — это Гражданский кодекс Германии и Кодекс несостоятельности.Для получения полной информации о законодательстве акционерных обществ вы также можете спросить у наших немецких поверенных .

Требования к открытию акционерного общества в Германии

Немецкие акционерные общества могут быть зарегистрированы одним физическим или юридическим лицом, и основными документами для его регистрации являются Устав. Система управления German AG дуалистична и должна быть разделена на правление и наблюдательный совет.Правление будет управлять повседневной деятельностью немецкого AG , а наблюдательный совет действует как неисполнительный директор и будет контролировать деятельность правления. акционеров немецкой компании будут осуществлять свои полномочия на годовом общем собрании или других внеочередных собраниях.

Ниже мы представляем основные характеристики акционерного общества в Германии :

Что касается требований к уставному капиталу, то минимальный акционерный капитал немецкого акционерного общества должен составлять 50 000 евро .Однако при регистрации компании необходимо внести только 12 500 евро. Немецкое акционерное общество должно содержать слова Aktiengesellschaft или аббревиатуру AG. Компания не может работать до тех пор, пока она не будет зарегистрирована в Немецком торговом реестре .

Требования к бухгалтерскому учету для немецкого AG

Немецкое акционерное общество должно зарегистрироваться для целей налогообложения . Правление требуется для ведения счетов.Они также должны подготовить годовой отчет, годовой баланс, отчеты о прибылях и убытках и другие примечания к бухгалтерскому учету. Счета будут проверены наблюдательным советом.

Что касается налогообложения немецких акционерных обществ , они будут облагаться корпоративным налогом, налогом на дивиденды и торговым налогом. В зависимости от типов товаров или услуг, которые они предоставляют, акционерные общества также будут подлежать регистрации НДС .

Регистрация EORI в Германии требуется, когда компания занимается торговой деятельностью.

Если вам нужна помощь в процедуре регистрации акционерного общества , вы можете связаться с нашими юристами в Германии.

КОДЕКС ГРАЖДАНСКОЙ ПРАКТИКИ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ГЛАВА 71. НЕПРАВИЛЬНАЯ СМЕРТЬ; ВЫЖИВАНИЕ; ТРАВМЫ, ПРИЧИНЕННЫЕ НЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ

КОДЕКС ГРАЖДАНСКОЙ ПРАКТИКИ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ГЛАВА 71. НЕПРАВИЛЬНАЯ СМЕРТЬ; ВЫЖИВАНИЕ; ТРАВМЫ, ПРИНИМАЮЩИЕ НЕГО СОСТОЯНИЯ

КОД ГРАЖДАНСКОЙ ПРАКТИКИ И СРЕДСТВ СРЕДСТВ

РАЗДЕЛ 4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ИСКУССТВЕ

ГЛАВА 71. НЕПРАВИЛЬНАЯ СМЕРТЬ; ВЫЖИВАНИЕ; ТРАВМЫ, ПРИНИМАЮЩИЕСЯ НЕЗАВИСИМЫМ СОСТОЯНИЕМ

ПОДГЛАВА A. НЕПРАВИЛЬНАЯ СМЕРТЬ

Разд. 71.001. ОПРЕДЕЛЕНИЯ. В этом подразделе:

(1) «Корпорация» означает муниципальную, частную, государственную или квазигосударственную корпорацию, за исключением округа или обычного или независимого школьного округа.

(2) «Лицо» означает физическое лицо, ассоциацию физических лиц, акционерное общество или корпорацию, или доверительного управляющего или получателя физического лица, ассоциацию физических лиц, акционерное общество или корпорацию.

(3) «Смерть» включает для человека, который еще не родился, неспособность родиться живым.

(4) «Индивидуум» включает еще не родившегося ребенка на всех этапах беременности от оплодотворения до рождения.

Закон 1985 г., 69-й лег., Гл. 959, п. 1, эфф. 1 сентября 1985 г. С поправками, внесенными законами 2003 г., 78-й лег., Гл. 822, п. 1.01, эфф. 1 сентября 2003 г.

сек. 71.002. ОСНОВАНИЕ ИСКА. (a) Иск о возмещении фактического ущерба, возникшего в результате травмы, повлекшей смерть человека, может быть предъявлен, если существует ответственность согласно этому разделу.

(b) Лицо несет ответственность за ущерб, возникший в результате травмы, которая повлекла за собой смерть человека, если травма была вызвана противоправным действием, халатностью, небрежностью, неумелостью или невыполнением этого лица, его агента или служащего.

(c) Лицо несет ответственность за ущерб, возникший в результате травмы, повлекшей смерть человека, если:

(1) лицо является собственником, владельцем, фрахтователем или нанимателем промышленного или коммунального предприятия или железной дороги , уличная железная дорога, пароход, дилижанс или другое транспортное средство для перевозки грузов или пассажиров; и

(2) травма была вызвана противоправным действием, небрежностью, небрежностью, неумелостью или невыполнением обязательств лицом или его агентом или служащим.

(d) Лицо несет ответственность за ущерб, возникший в результате травмы, повлекшей смерть человека, если:

(1) лицо является получателем, доверенным лицом или другим лицом, отвечающим или контролирующим железную дорогу, уличные железные дороги пароход, дилижанс или другое транспортное средство для перевозки грузов или пассажиров, промышленного или коммунального предприятия или другого оборудования; и

(2) травма была вызвана:

(A) противоправным действием, небрежностью, небрежностью, неумелостью или невыполнением обязательств лицом;

(B) неправомерное действие, халатность, небрежность, непригодность, неумелость или невыполнение обязательств служащим или агентом данного лица; или

(C) плохое или небезопасное состояние железной дороги, уличной железной дороги или другого оборудования, находящегося под контролем или эксплуатацией данного лица.

(e) Лицо несет ответственность за ущерб, возникший в результате травмы, повлекшей смерть человека, если:

(1) лицо является получателем, доверенным лицом или другим лицом, отвечающим или контролирующим железную дорогу, уличные железные дороги пароход, дилижанс или другое транспортное средство для перевозки грузов или пассажиров, промышленного или коммунального предприятия или другого оборудования; и

(2) иск мог быть предъявлен к владельцу железной дороги, уличной железной дороги или другого оборудования, если бы он действовал в качестве оператора.

Закон 1985 г., 69-й лег., Гл. 959, п. 1, эфф. 1 сентября 1985 г.

сек. 71.003. ЗАЯВЛЕНИЕ; ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОПРЕДЕЛЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ. (а) Этот подраздел применяется только в том случае, если пострадавший имел бы право подать иск о возмещении ущерба, если бы он жил или родился живым.

(b) Этот подраздел применяется независимо от того, произошла ли травма в этом состоянии или за его пределами.

(c) Этот подраздел не применяется к иску о смерти нерожденного ребенка, который предъявлен:

(1) матери нерожденного ребенка;

(2) врач или другой лицензированный поставщик медицинских услуг, если смерть является предполагаемым результатом законной медицинской процедуры, выполненной врачом или поставщиком медицинских услуг с необходимого согласия;

(3) лицо, которое отпускает или вводит лекарство в соответствии с законом, если смерть наступила в результате выдачи или введения лекарственного средства; или

(4) врач или другой поставщик медицинских услуг, имеющий лицензию в этом штате, если смерть прямо или косвенно вызвана, связана с, возникает из или связана с законной медицинской или медицинской практикой или процедурой врача или поставщик медицинских услуг.

Закон 1985 г., 69-й лег., Гл. 959, п. 1, эфф. 1 сентября 1985 г. С поправками, внесенными законами 2003 г., 78-й лег., Гл. 822, п. 1.02, эфф. 1 сентября 2003 г.

сек. 71.004. ВЫГОДА И ПРИНЯТИЕ ДЕЙСТВИЙ. (а) Иск о возмещении убытков, предусмотренный данным подразделом, осуществляется исключительно в интересах пережившего супруга, детей и родителей умершего.

(b) Оставшийся в живых супруг, дети и родители умершего могут подать иск или одно или несколько из этих лиц могут подать иск в интересах всех.

(c) Если ни одно из лиц, имеющих право на подачу иска, не возбудило иск в течение трех календарных месяцев после смерти пострадавшего, его исполнитель или администратор должен возбудить дело и возбудить судебное преследование, если только все эти лица не попросят об этом.

Закон 1985 г., 69-й лег., Гл. 959, п. 1, эфф. 1 сентября 1985 г.

сек. 71.005. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, КАСАЮЩИЕСЯ СЕМЕЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ. В иске в соответствии с данным подразделом допустимо доказательство фактического церемониального повторного брака пережившего супруга, если это правда, но защите запрещается прямо или косвенно упоминать или ссылаться на гражданский брак, внебрачные отношения или супружеские перспективы оставшегося в живых супруга.

Закон 1985 г., 69-й лег., Гл. 959, п. 1, эфф. 1 сентября 1985 г.

сек. 71.0055. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА БЕРЕМЕННОСТИ. В иске в соответствии с настоящим подразделом в связи со смертью человека, который не родился, истец должен предоставить медицинские или другие доказательства того, что мать этого человека была беременна на момент смерти человека.

Добавлен Законами 2003 г., 78-й лег., Гл. 822, п. 1.03, эфф. 1 сентября 2003 г.

сек. 71.006. ВЛИЯНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЙСТВИЯ.Действия в соответствии с этим подразделом не запрещены, потому что смерть наступила в результате преступного деяния или потому, что в отношении преступления может быть возбуждено уголовное дело.

Закон 1985 г., 69-й лег., Гл. 959, п. 1, эфф. 1 сентября 1985 г.

сек. 71.007. НЕЭФФЕКТИВНОЕ СОГЛАШЕНИЕ. Соглашение между владельцем железной дороги, уличной железной дороги, парохода, дилижанса или другого транспортного средства для перевозки грузов или пассажиров, промышленного или коммунального предприятия или другого оборудования и физическим лицом, корпорацией, доверительным управляющим, получателем, арендатором , акционерное общество или другое юридическое лицо, контролирующее или эксплуатирующее транспортное средство, завод или другое оборудование, не освобождает владельца или организацию, контролирующую или эксплуатирующую транспортное средство, завод или другое оборудование, от ответственности, предусмотренной данным подразделом.

Закон 1985 г., 69-й лег., Гл. 959, п. 1, эфф. 1 сентября 1985 г.

сек. 71.008. СМЕРТЬ ПОДВИГАЕМЫХ. (a) Если ответчик умирает в то время, когда иск в соответствии с этой подглавой находится на рассмотрении, или если лицо, против которого может быть возбуждено иск, умирает до начала иска, исполнитель или управляющий наследством может быть объявлен ответчиком, и иск могут быть привлечены к ответственности, как если бы подсудимый или физическое лицо были живы.

(b) Решение в пользу истца должно быть оплачено в надлежащем порядке.

Закон 1985 г., 69-й лег., Гл. 959, п. 1, эфф. 1 сентября 1985 г.

сек. 71.009. ПРИМЕРНЫЕ УБЫТКИ. Если смерть наступила в результате умышленного действия, бездействия или грубой небрежности ответчика, может быть возмещен как примерный, так и фактический ущерб.

Закон 1985 г., 69-й лег., Гл. 959, п. 1, эфф. 1 сентября 1985 г.

сек. 71.010. НАГРАЖДЕНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ УБЫТКОВ. (a) Жюри может присудить компенсацию в размере, пропорциональном ущербу, причиненному в результате смерти.

(b) Присужденная компенсация должна быть разделена в долях, как это определено жюри в своем вердикте, между лицами, имеющими право на взыскание и живыми на данный момент.

Закон 1985 г., 69-й лег., Гл. 959, п. 1, эфф. 1 сентября 1985 г.

сек. 71.011. УБЫТКИ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ. Убытки, взысканные по иску, предусмотренному в этом подразделе, не покрываются долгами умершего.

Закон 1985 г., 69-й лег., Гл. 959, п. 1, эфф. Сентябрь1, 1985.

сек. 71.012. КВАЛИФИКАЦИЯ ИНОСТРАННОГО ПЕРСОНАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ. Если исполнитель или управляющий имуществом физического лица-нерезидента является истцом в иске, предусмотренном данной подглавой, иностранный личный представитель наследственного имущества, выполнивший требования главы 503 Кодекса о имуществе в отношении завещания иностранного завещания, является не требуется подавать заявление на дополнительные письма завещания в соответствии с разделом 501.006 Кодекса недвижимости для возбуждения и судебного преследования.

Добавлен Законами 1999 г., 76-й лег., Гл. 382, п. 1, эфф. 29 мая 1999 г.

Изменено:

Acts 2017, 85th Leg., R.S., Ch. 324 (S.B. 1488), разд. 22.005, эфф. 1 сентября 2017 г.

Деяния 2019 г., 86-й лег., Р.С., гл. 846 (H.B.2780), п. 1, эфф. 1 сентября 2019.

ПОДРАЗДЕЛ B. ВЫЖИВАНИЕ

Разд. 71.021. ВЫЖИВАНИЕ ПРИЧИНЫ ДЕЙСТВИЯ. (a) Причина иска о причинении личного вреда здоровью, репутации или личности потерпевшего не исчезает из-за смерти потерпевшего или из-за смерти лица, ответственного за травму.

(b) Иск о причинении личного вреда сохраняется в пользу наследников, законных представителей и имущества потерпевшего и в их пользу. Иск сохраняется в отношении ответственного лица и его законных представителей.

(c) Иск может быть возбужден и возбужден, как если бы ответственное лицо было живым.

Закон 1985 г., 69-й лег., Гл. 959, п. 1, эфф. 1 сентября 1985 г.

сек. 71.022. КВАЛИФИКАЦИЯ ИНОСТРАННОГО ПЕРСОНАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ. Если исполнитель или управляющий имуществом физического лица-нерезидента является истцом в иске, предусмотренном данной подглавой, иностранный личный представитель наследственного имущества, выполнивший требования главы 503 Кодекса о имуществе в отношении завещания иностранного завещания, является не требуется подавать заявление на получение дополнительных писем по завещанию в соответствии с разделом 501.006 Кодекса недвижимости, чтобы возбудить дело и возбудить уголовное дело.

Добавлен Законами 1999 г., 76-й лег., Гл. 382, п. 2, эфф. 29 мая 1999 г.

Изменено:

Acts 2017, 85th Leg., R.S., Ch. 324 (S.B. 1488), разд. 22.006, эфф. 1 сентября 2017 г.

Деяния 2019 г., 86-й лег., Р.С., гл. 846 (H.B.2780), п. 1, эфф. 1 сентября 2019.

ПОДРАЗДЕЛ C. СМЕРТЬ ИЛИ ТРАВМЫ, ВЫЗВАННЫЕ ДЕЙСТВИЕМ ИЛИ БЕЗУПРЕЧНОСТЬЮ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ГОСУДАРСТВА

Sec. 71.031. ДЕЙСТВИЕ ИЛИ УПУЩЕНИЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ГОСУДАРСТВА.(а) Иск о возмещении ущерба в связи со смертью или телесным повреждением гражданина этого штата, Соединенных Штатов или иностранного государства может быть приведен в исполнение в судах этого штата, несмотря на то, что противоправное действие, халатность или невыполнение обязательств привели к смерть или телесные повреждения имеют место в иностранном государстве или стране, если:

(1) закон иностранного государства или страны или этого государства дает право поддерживать иск о возмещении ущерба в связи со смертью или травмой;

(2) действие начинается в этом состоянии в течение времени, предусмотренного законами этого штата для начала действия;

(3) для резидента иностранного государства или страны, действие начато в этом государстве в течение времени, предусмотренного законами иностранного государства или страны, в которой имело место противоправное действие, халатность или невыполнение обязательств; и

(4) в случае гражданина иностранного государства, страна имеет равные договорные права с Соединенными Штатами от имени своих граждан.

(b) За исключением случаев, предусмотренных Подразделом (а), все вопросы, относящиеся к процедуре судебного преследования или поддержания иска в судах этого штата, регулируются законодательством этого штата.

(c) Суд применяет нормы материального права, соответствующие обстоятельствам дела.

Закон 1985 г., 69-й лег., Гл. 959, п. 1, эфф. 1 сентября 1985 г. С поправками, внесенными законами 1997 г., 75-й лег., Гл. 424, п. 3, эфф. 29 мая 1997 года.

ПОДРАЗДЕЛ D.FORUM NON CONVENIENS

Sec. 71.051. ФОРУМ НЕУДОБНЫЙ. (a) Отменена законами 2003 г., 78-й лег., гл. 204, п. 3.09.

(b) Если суд этого штата по письменному ходатайству стороны обнаружит, что в интересах правосудия и для удобства сторон иск или иск, к которым применяется данный раздел, будет более надлежащим образом рассмотрен на форуме за пределами этого штата суд откажется от осуществления юрисдикции в соответствии с доктриной forum non удобный и должен приостановить или отклонить иск или иск.При определении того, удовлетворять ли ходатайство о приостановлении или отклонить иск в соответствии с доктриной forum non удобный, суд должен учитывать:

(1) существует ли альтернативный форум, в котором может быть рассмотрен иск или иск;

(2) альтернативный форум предоставляет адекватное средство правовой защиты;

(3) поддержание иска или иска в судах этого штата нанесло бы существенную несправедливость движущейся стороне;

(4) альтернативный суд, в результате представления сторон или иным образом, может осуществлять юрисдикцию в отношении всех ответчиков, должным образом присоединившихся к иску истца;

(5) баланс частных интересов сторон и общественных интересов государства преобладает в пользу иска или иска, поданного в альтернативном суде, что должно включать рассмотрение степени, в которой повлекли травму или смерть. от действий или бездействия, произошедших в этом состоянии; и

(6) приостановление или увольнение не приведет к необоснованному дублированию или увеличению количества судебных разбирательств.

(c) Суд может установить сроки и условия для приостановления или отклонения иска или иска в соответствии с настоящим разделом, как того требуют интересы правосудия, с должным учетом прав сторон в иске или иске. Если движущаяся сторона нарушает срок или условие приостановления или увольнения, суд должен отозвать постановление о приостановлении или отклонении иска или иска и действовать так, как если бы это постановление никогда не выдавалось. Несмотря на любые другие законы, суд имеет продолжающуюся юрисдикцию для целей этого подраздела.

(d) Запрос о приостановлении или увольнении в соответствии с данным разделом является своевременным, если он подан не позднее, чем через 180 дней после времени, необходимого для подачи ходатайства о переносе места рассмотрения иска или иска. Суд может вынести решение по ходатайству, поданному в соответствии с настоящим разделом, только после слушания с уведомлением всех сторон не менее чем за 21 день до даты, указанной для слушания. Суд должен предоставить всем сторонам широкие возможности для получения информации, относящейся к ходатайству, до слушания по ходатайству в соответствии с настоящим разделом.Подвижная сторона обязана запросить и добиться слушания по такому ходатайству в разумные сроки до начала судебного разбирательства, и ни в коем случае слушание не должно проводиться менее чем за 30 дней до судебного разбирательства.

(e) Суд не может приостановить или отклонить иск истца в соответствии с Подразделом (b), если истец является законным резидентом этого штата или производным истцом законного резидента этого штата. Решение о том, может ли требование быть приостановлено или отклонено в соответствии с Подразделом (b), должно производиться в отношении каждого истца, независимо от того, может ли требование любого другого истца быть приостановлено или отклонено в соответствии с Подразделом (b) и без учета требований истца. страна гражданства или национального происхождения.Если в иске участвуют как истцы, которые являются законными резидентами этого штата, так и истцы, которые не являются таковыми, суд должен рассмотреть факторы, указанные в Подразделе (b), и определить, отклонить ли ходатайство, приостановить или отклонить иск любого истца, который является не является законным резидентом этого государства.

(f) Суд, который удовлетворяет ходатайство о приостановлении или отклонении иска в соответствии с доктриной forum non удобный, должен изложить конкретные факты и выводы закона.

(g) Любой срок, установленный настоящим разделом, может быть продлен судом по запросу любой стороны при наличии уважительной причины.

(h) Для целей Подраздела (e):

(1) «Производный истец» означает лицо, убытки которого были вызваны травмой или противоправной смертью другого лица.

(2) «Истец» означает сторону, требующую возмещения убытков в связи с телесными повреждениями или смертью в результате противоправных действий. Термин не включает:

(A) встречный истец, встречный истец, сторонний истец или лицо, которому назначена причина иска в связи с нанесением телесных повреждений; или

(B) представитель, администратор, опекун или следующий друг, который не является производным заявителем требования законного резидента этого штата.

(i) Этот раздел применяется к искам о возмещении вреда здоровью или смерти в результате противоправных действий.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *