Ст 1228 гк рф: Ст. 1228 ГК РФ. Автор результата интеллектуальной деятельности

Ст. 1228 ГК РФ. Автор результата интеллектуальной деятельности

1. Автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом которого создан такой результат.

Не признаются авторами результата интеллектуальной деятельности граждане, не внесшие личного творческого вклада в создание такого результата, в том числе оказавшие его автору только техническое, консультационное, организационное или материальное содействие или помощь либо только способствовавшие оформлению прав на такой результат или его использованию, а также граждане, осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих работ.

2. Автору результата интеллектуальной деятельности принадлежит право авторства, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, право на имя и иные личные неимущественные права.

Право авторства, право на имя и иные личные неимущественные права автора неотчуждаемы и непередаваемы.

Отказ от этих прав ничтожен.

Авторство и имя автора охраняются бессрочно. После смерти автора защиту его авторства и имени может осуществлять любое заинтересованное лицо, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 1267 и пунктом 2 статьи 1316 настоящего Кодекса.

3. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Это право может быть передано автором другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом.

4. Права на результат интеллектуальной деятельности, созданный совместным творческим трудом двух и более граждан (соавторство), принадлежат соавторам совместно.

См. все связанные документы >>>

1. Статья 1228 действует только в отношении результатов интеллектуальной деятельности. В большинстве случаев они создаются творческим трудом конкретных людей, которые в п. 1 статьи в широком смысле называются авторами таких результатов. В их число попадают не только авторы произведений науки, литературы и искусства (в том числе авторы программ для ЭВМ и баз данных), но и артисты-исполнители, режиссеры-постановщики спектаклей и дирижеры, авторы изобретений, промышленных образцов, полезных моделей, селекционных достижений и топологий интегральных микросхем.

Однако необходимо учитывать, что в ряде случаев к результатам интеллектуальной деятельности закон относит также нематериальные объекты, правовая охрана которых возникает не в связи с их творческим характером. Их ценность зависит от материальных затрат и организационных усилий лица, которому предоставляется такая охрана, а конкретный автор у этих объектов отсутствует либо охрана его прав осуществляется при помощи другого правового инструментария.

К таким результатам интеллектуальной деятельности относятся все объекты смежных прав, кроме прав на исполнение, а также секреты производства (ноу-хау). Таким образом, ст. 1228 относится лишь к тем результатам интеллектуальной деятельности, правовой режим которых направлен на защиту интересов их авторов.

2. Правовая охрана средств индивидуализации юридических лиц, товаров, услуг и предприятий осуществляется в интересах обладателей имущественных прав на такие объекты, а их создатели (в тех случаях, когда соответствующий нематериальный объект, например, рисунок, зарегистрированный в качестве товарного знака, носит творческий характер) не являются субъектами правоотношений, возникающих в этой сфере. Права таких лиц защищаются в рамках других правовых институтов, поэтому ст. 1228 на средства индивидуализации не распространяется.

3. Автором результата интеллектуальной деятельности может быть признан только человек. В Гражданском кодексе используется для его обозначения термин «гражданин». Согласно ст. 1 ГК под гражданами понимаются не только граждане Российской Федерации, но и иностранные граждане, и лица без гражданства.

Автором не может по общему правилу считаться ни юридическое лицо, ни государство в лице Российской Федерации, ее субъектов или муниципальных образований. Однако в двух случаях ГК предусматривает исключение из этого правила. Оба эти случая относятся к сфере авторского права.

Во-первых, согласно п. 3 ст. 1256 ГК при предоставлении на территории Российской Федерации охраны произведению в соответствии с международными договорами автор произведения определяется по закону государства, на территории которого имел место юридический факт, послуживший основанием для приобретения авторских прав. Таким образом, если по законодательству такой страны автором произведения может быть признано юридическое лицо, то на территории Российской Федерации оно также будет рассматриваться как автор произведения.

Во-вторых, в соответствии со ст. 484 ГК 1964 г. в определенных случаях за юридическими лицами могло быть признано авторское право (например, авторское право на кинофильм или телефильм принадлежало предприятию, осуществившему съемку). Частью 2 ст. 6 Вводного закона к части четвертой ГК установлено, что в тех случаях, когда сроки действия авторских прав юридических лиц еще не истекли, к возникающим в связи с этим правоотношениям по аналогии применяются правила части четвертой ГК, причем для целей их применения такие юридические лица считаются авторами произведений. В пункте 4 Постановления Пленумов от 26.03.2009 N 5/29 дано разъяснение, что это указание закона не означает, что соответствующие юридические лица признаются авторами, обладающими всем комплексом интеллектуальных прав на произведение, которые могут принадлежать авторам — физическим лицам. К юридическим лицам, приобретшим авторские права до 03.08.1993, применяются положения части четвертой ГК, которые регулируют осуществление, прекращение исключительного права, распоряжение им.

Личные неимущественные права на такие произведения принадлежат авторам — физическим лицам.

4. Способность иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства, изобретений и иных охраняемых результатов интеллектуальной деятельности является в соответствии со ст. 18 ГК частью содержания правоспособности граждан. Так как правоспособность возникает у гражданина с момента его рождения и прекращается смертью (п. 2 ст. 17 ГК), то и права автора возникают у него независимо от возраста и состояния здоровья.

Основанием для возникновения у автора субъективных прав являются его фактические действия по созданию результата интеллектуальной деятельности (в случаях, предусмотренных ГК, такие права признаются и охраняются при условии государственной регистрации соответствующего результата, см. п. 1 ст. 1232 ГК). Существование этих прав не зависит от дееспособности автора. Автором может быть и малолетний ребенок, и лицо, признанное недееспособным в результате душевного заболевания, и т. д. Права любого автора подлежат защите.

Однако осуществление прав в отношении результата интеллектуальной деятельности (в частности, заключение договоров, направленных на использование такого результата) требует наличия у автора дееспособности (ст. 21 ГК). Возраст, с которого наступает полная дееспособность в этой сфере, понижен с 18 до 14 лет: несовершеннолетние в возрасте от 14 лет могут самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителей осуществлять права автора результата интеллектуальной деятельности (подп. 2 п. 2 ст. 26 ГК).

Правами малолетних авторов в возрасте до 14 лет распоряжаются их родители, усыновители или опекуны (ст. 28 ГК). Опекуны распоряжаются также правами лиц, признанных недееспособными (ст. 29 ГК). Гражданин, ограниченный в дееспособности в связи с тем, что вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может распоряжаться своими правами автора только с согласия попечителя (п. 1 ст. 30 ГК).

5. Критерием признания гражданина автором результата интеллектуальной деятельности является создание такого результата его творческим трудом (абз. 1 п. 1 ст. 1228). Из абзаца 2 п. 1 комментируемой статьи вытекает, что автором может быть признан только гражданин, внесший личный творческий вклад в создание соответствующего результата.

Закон не дает определения, что понимается под творческим характером труда. В обычном понимании «творческий» — это «созидательный, самостоятельно создающий что-нибудь новое, оригинальное» . В спорных случаях вопрос о творческом характере труда и, соответственно, о признании конкретного лица автором результата интеллектуальной деятельности должен решаться судом.

———————————

Ожегов С.И. Словарь русского языка. 18-е изд., стереотип. М., 1986. С. 687.

Поскольку в процессе создания результата интеллектуальной деятельности зачастую участвуют не отдельные лица, а группы или даже целые коллективы, то весьма важно понимать, все ли они могут считаться его авторами.

Согласно абз. 2 п. 1 ст. 1228 лица, которые оказали автору только техническое, консультационное, организационное или материальное содействие или помощь, но не внесли своего личного творческого вклада в создание результата интеллектуальной деятельности, не могут быть признаны авторами (соавторами) этого результата. Таким образом, перечисленные виды деятельности в Кодексе четко отграничены от творчества.

В перечень тех, кто не может быть признан автором результата интеллектуальной деятельности, внесены также граждане, способствовавшие оформлению прав на результат интеллектуальной деятельности и его использованию либо осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих работ. Поскольку от деятельности таких лиц часто зависит реализация прав авторов и получение ими доходов, то данное правило призвано исключить возможные злоупотребления в этой сфере (например, принуждение к соавторству).

6. Автор результата интеллектуальной деятельности обладает личными неимущественными правами (п.

2 ст. 1228). Основным таким правом, присущим всем без исключения авторам, является право авторства. В статье 1228 его содержание не определено, но в ст. ст. 1265, 1315, 1356, 1418 и 1453 ГК содержатся его идентичные определения как права признаваться автором соответствующего результата интеллектуальной деятельности.

Другие личные неимущественные права возникают у автора в случаях, предусмотренных ГК. Пункт 2 комментируемой статьи называет в качестве личного неимущественного только еще одно право — на имя. В отношении других прав Кодекс не содержит таких определенных указаний. Тем не менее с учетом прежней ст. 15 Закона об авторском праве, включавшей перечень личных неимущественных прав авторов, а также той характеристики, которая дана в части четвертой ГК правам на неприкосновенность произведения (ст. ст. 1266 и 1267 ГК) и исполнения (п. 1 ст. 1315, ст. 1316 ГК), праву на обнародование произведения (ст. 1268 ГК) и праву на отзыв (ст. 1269 ГК), можно сделать вывод, что перечисленные права также являются личными неимущественными правами.

Право авторства, право на имя и иные личные неимущественные права неотчуждаемы и непередаваемы иным способом (п. 1 ст. 150 ГК, абз. 2 п. 2 ст. 1228). Эти права неотторжимы от личности автора, и он не может ими распоряжаться. Например, они не переходят к новому правообладателю по договору об отчуждении исключительного права, не могут перейти по наследству или быть на время предоставлены другому лицу. Автор также не может отказаться от этих прав. Такой отказ признается ничтожным, т.е. недействительным с момента его совершения (ст. ст. 166 и 167 ГК).

7. Личные неимущественные права действуют в течение всей жизни автора, но после его смерти их действие прекращается, так как субъективные права, неразрывно связанные с личностью их обладателя, не могут существовать без самого субъекта. Однако и после смерти автора сохраняется потребность общества в охране его авторства и авторского имени. В соответствии с абз. 3 п. 2 ст. 1228 авторство и имя автора охраняются бессрочно. Их защиту может осуществлять любое заинтересованное лицо. Из этого общего правила имеются два исключения, предусмотренные п. 2 ст. 1267 и п. 2 ст. 1316 ГК в отношении авторов произведений и исполнителей (артистов, дирижеров и режиссеров спектаклей). Они вправе в порядке, предусмотренном ст. 1134 ГК, для назначения исполнителя завещания назвать лицо, на которое пожизненно возлагают охрану авторства, имени автора (исполнителя) и неприкосновенности произведения (исполнения) после своей смерти. Если такое распоряжение не будет сделано, а также в случае отказа лица от выполнения возложенных на него обязанностей либо после смерти этого лица охрана прав должна осуществляться заинтересованными лицами.

К числу заинтересованных лиц могут относиться как наследники автора и их правопреемники, так и другие лица, у которых есть имущественные интересы и (или) личные мотивы. Заинтересованным лицом может быть признан обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, не являющийся наследником автора (например, лицо, ставшее правообладателем при жизни автора на основании договора об отчуждении исключительного права), а также родственник автора (даже если он не является обладателем исключительного права). В качестве заинтересованных лиц могут также выступать различные общественные организации в сфере культуры и искусства.

8. Пункт 3 ст. 1228 предусматривает также, что автор обладает исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности. Это право, как уже упоминалось в ст. 1226 ГК, является имущественным. Исключительное право по общему правилу оборотоспособно (п. 4 ст. 129 ГК), т.е. отчуждаемо и передаваемо иными способами третьим лицам.

Гражданский кодекс устанавливает, что исключительное право первоначально возникает у автора (п. 1 настоящего комментария). Исключительное право всех остальных лиц может носить только производный характер. Автор вправе распорядиться этим правом по своему усмотрению. Он может передать его другому лицу по договору, завещать и т.д. Вопросам распоряжения исключительным правом посвящены ст. ст. 1233 — 1241 ГК, а также целый ряд статей в главах о конкретных видах результатов интеллектуальной деятельности. Законом могут быть предусмотрены специальные основания перехода исключительного права. К таким основаниям относится, например, создание служебных результатов интеллектуальной деятельности (ст. ст. 1295, 1320, 1370, 1430 и 1461 ГК).

9. Результат интеллектуальной деятельности может быть создан совместным творческим трудом не одного автора, а двух и более человек. Вместе они признаются соавторами этого результата (п. 4 ст. 1228). С учетом содержания п. 1 комментируемой статьи соавторами могут считаться лишь граждане, каждый из которых внес личный творческий вклад в создание соответствующего результата. Характеристика их труда как совместного не означает, что они должны в процессе творчества находиться в одном месте и в одно время. Не имеет значения, как организована их работа; достаточно того, чтобы созданный результат был плодом их общих творческих усилий.

Права на результат интеллектуальной деятельности, созданный соавторами, принадлежат им совместно. Это означает, что они должны осуществлять эти права сообща. Порядок совместного осуществления исключительного права предусмотрен в общем виде в п. 3 ст. 1229 ГК и распространяется на соавторов-правообладателей (см. подробнее комментарий к п. 3 ст. 1229). Взаимоотношениям соавторов конкретных видов результатов интеллектуальной деятельности посвящены ст. ст. 1258, 1314, 1348, 1411 и 1451 ГК.

Статья 1228 ГК РФ с комментариями

Полный текст ст. 1228 ГК РФ с комментариями. Новая действующая редакция с дополнениями на 2021 год. Консультации юристов по статье 1228 ГК РФ.

1. Автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом которого создан такой результат.Не признаются авторами результата интеллектуальной деятельности граждане, не внесшие личного творческого вклада в создание такого результата, в том числе оказавшие его автору только техническое, консультационное, организационное или материальное содействие или помощь либо только способствовавшие оформлению прав на такой результат или его использованию, а также граждане, осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих работ.

2. Автору результата интеллектуальной деятельности принадлежит право авторства, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, право на имя и иные личные неимущественные права.Право авторства, право на имя и иные личные неимущественные права автора неотчуждаемы и непередаваемы. Отказ от этих прав ничтожен.Авторство и имя автора охраняются бессрочно. После смерти автора защиту его авторства и имени может осуществлять любое заинтересованное лицо, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 1267 и пунктом 2 статьи 1316 настоящего Кодекса.

3. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Это право может быть передано автором другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом.
4. Права на результат интеллектуальной деятельности, созданный совместным творческим трудом двух и более граждан (соавторство), принадлежат соавторам совместно.

Комментарий к статье 1228 ГК РФ

1. Понятие «автор» используется только применительно к результату интеллектуальной деятельности. В качестве автора может выступать лишь физическое лицо. Вместе с тем действовавшее до 3 августа 1992 г. законодательство об авторском праве предусматривало возможность возникновения авторского права как совокупности имущественных и неимущественных прав и за юридическими лицами, чем приравнивало юридических лиц к авторам. В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 18 декабря 2006 г. N 231-ФЗ к правоотношениям с участием таких юридических лиц применяются правила части четвертой Гражданского кодекса. Для целей их применения такие юридические лица считаются авторами произведений.

Кроме того, необходимо обратить внимание, что авторами являются физические лица, которые внесли творческий вклад в результат интеллектуальной деятельности. В комментируемой статье прямо указывается, какие именно лица не могут быть отнесены к авторам, поскольку не вносят творческий вклад в результат интеллектуальной деятельности.

2. За всеми авторами независимо от вида результата интеллектуальной деятельности признается право авторства. Права на имя и иные личные неимущественные права могут признаваться лишь в отношении тех результатов интеллектуальной деятельности, в отношении которых это прямо предусмотрено Гражданским кодексом. К иным личным неимущественным правам можно отнести права на обнародование и на неприкосновенность объектов авторского права. Неимущественные права не имеют экономического содержания и являются неотчуждаемыми и непередаваемыми. Так как эти права неотчуждаемы, они не могут перейти по наследству. Однако после смерти автора его авторство и иные нематериальные блага могут защищаться любым заинтересованным лицом; исключение составляют объекты авторского права и исполнения, в отношении которых п. 2 ст. 1267 и п. 2 ст. 1316 Кодекса предусмотрено, что автор или исполнитель могут в порядке, предусмотренном для назначения исполнителя завещания, указать лицо, на которое возлагается охрана авторства, имени автора, неприкосновенности произведения после своей смерти. Заинтересованные лица могут осуществлять защиту нематериальных благ автора или исполнителя лишь в случае, если автор или исполнитель не оставил указаний, а также если от исполнения указаний отказалось указанное ими лицо.

3. Первоначально исключительное право на результат интеллектуальной деятельности возникает у автора. К другим лицам оно переходит на основании договора либо в силу иных юридических фактов, указанных в законе. Например, исключительное право на служебное произведение возникает в силу сложного юридического состава: наличие трудового договора автора-работника с работодателем, создание автором произведения в рамках служебного задания, предоставление произведения автором работодателю.

4. В случае создания результата интеллектуальной деятельности совместным творческим трудом двух или более граждан имеет место институт соавторства. Соавторам права на результаты интеллектуальной деятельности принадлежат совместно. Порядок осуществления исключительного права, принадлежащего нескольким соавторам, предусмотрен в ст. 1229 Кодекса. Порядок распоряжения исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, принадлежащий совместно соавторам, предусмотрен в ст. 1233 Кодекса.

Консультации и комментарии юристов по ст 1228 ГК РФ

Если у вас остались вопросы по статье 1228 ГК РФ и вы хотите быть уверены в актуальности представленной информации, вы можете проконсультироваться у юристов нашего сайта.

Задать вопрос можно по телефону или на сайте. Первичные консультации проводятся бесплатно с 9:00 до 21:00 ежедневно по Московскому времени. Вопросы, полученные с 21:00 до 9:00, будут обработаны на следующий день.

как защитить авторские права ребенка — n’RIS

Дети дали этому миру множество интересных изобретений: 15-летний Луи Брайль придумал шрифт Брайля, 13-летний Дмитрий Резников создал зубную щетку для космонавтов, 15-летний Жозеф Арман Бомбардье соорудил первый в мире прообраз снегохода. Интеллектуальные права несовершеннолетних ничем не отличаются от совершеннолетних авторов и так же требуют защиты. Кто распоряжается интеллектуальной собственностью детей в разные возрастные периоды и как защитить результаты творчества юным авторам?

Авторские права детей до 14 лет

Независимо от возраста, автором результата интеллектуальной деятельности является гражданин, трудами которого было создано произведение (1228 ГК РФ). Творчество создается в любом возрасте, поэтому ребенок, написавший стихотворение, песню, композицию или создавший уникальное изобретение, всегда будет признан его автором.

Авторские права ребенка включают в себя два вида прав: личные неимущественные и исключительные (имущественные). По своему характеру личные неимущественные права всегда закреплены за автором и не могут отчуждаться другому лицу — к ним относится право на имя, право авторства, право на обнародование и право на неприкосновенность. А исключительное право отчуждаемо, позволяет совершать сделки имущественного характера и реализовывать творение любым способом, который не противоречит закону: продавать, отчуждать, передавать третьим лицам, воспроизводить.

В соответствии со ст. 1270 ГК РФ, малолетний вправе публично исполнять произведение, перерабатывать и доводить его до всеобщего сведения, использовать его любыми другими способами, прямо не запрещенными законом.

В отношении изобретений, полезных моделей и промышленных образцов автору принадлежит лишь личное неимущественное право признаваться таковым, а также право на подачу патента. Права на использование самого объекта будут принадлежать лицу, которому Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент) выдаст соответствующее свидетельство о регистрации (ст. 1356-1358 ГК РФ).

Может ли ребенок в возрасте до 14 лет самостоятельно заключать сделки имущественного характера в отношении объекта интеллектуальной деятельности, например, выдавать лицензии — вопрос, который волнует как родителей, так и детей.

Ребенок, которому еще не исполнилось 14 лет, в соответствии со ст. 28 ГК РФ, признается малолетним. Заключать сделки имущественного характера может только его родитель, усыновитель или опекун. Несмотря на это, взрослый всегда должен учитывать мнение малолетнего при совершении сделок. Об этом говорится в ст. 12 Конвенции «О правах ребенка», одобренной Генеральной Ассамблеей ООН, и поддерживается российским законодательством в ст. 57 Семейного кодекса РФ.

С 6 до 14 лет ребенок может самостоятельно совершать только мелкие бытовые сделки, например, покупать канцелярские товары или еду в магазине. Малолетнему доступны сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды и не требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации, например, если ему подарили деньги или вещи. Также ребенок может заключать сделки по распоряжению средствами, которые предоставили законные представители.

За авторские права детей до 14 лет, которые носят имущественный характер, полностью отвечают их родители. Ребенок не теряет права авторства и других личных неимущественных прав, но исключительное право будет контролировать законный представитель. Аналогично с объектами патентного права: если ребенок создал изобретение, он будет являться его автором, но регистрацию объекта и иные связанные с ним сделки будет осуществлять законный представитель.

Родители обязаны учитывать интересы ребенка после 10 лет (ст. 57 СК РФ). Например, если кто-то решит приобрести художественную работу малолетнего от 10 до 14 лет, заключив договор об отчуждении исключительного права, законные представители должны советоваться с юным автором и только после этого реализовывать работу в продаже. Если этого не делать, будут нарушены как личные неимущественные права автора, так и исключительное право, сделку можно будет оспорить в суде.

В отношении опекунства и попечительства действует статья 37 ГК РФ: без предварительного разрешения органа опеки и попечительства опекун не может совершать, а попечитель — давать согласие на совершение сделок по отчуждению, в том числе обмену или дарению имущества подопечного, сдаче его внаем (в аренду) в безвозмездное пользование или в залог сделок, которые подразумевают отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или выдел из него долей, а также любых других действий, влекущих уменьшение имущества подопечного.

Авторские права несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет

Немного иначе регулируются авторские права несовершеннолетних. Не просто так паспорт выдается именно в 14 лет: начиная с этого возраста подросток перестает быть малолетним и получает право совершать некоторые виды сделок без согласия родителей и законных представителей, а также нести самостоятельную имущественную ответственность.

Законом, регулирующим авторские права ребенка от 14 до 17 лет, является Гражданский Кодекс РФ. В соответствии со статьей 26, юным творцам открывается возможность осуществлять права автора произведений литературы, искусства, науки и других охраняемых результатов интеллектуальной деятельности.

С 14 лет подросток вправе сам выбирать способ указания своего имени: подписываться настоящим именем, под псевдонимом или оставаться анонимным. Также он может распоряжаться правами на обнародование и неприкосновенность произведения и совершать сделки имущественного характера, так как в этот возрастной период подросток вправе заключать любые договоры о принадлежности исключительного права.

Если автор создал изобретение, полезную модель или промышленный образец, в подростковом возрасте ему доступна самостоятельная подача заявки на регистрацию патента и впоследствии заключение сделок, например, относительно выдачи лицензии или отчуждения исключительного права на объект интеллектуальной деятельности. То же самое с селекционными достижениями, топологиями интегральных микросхем, средствами индивидуализации — последние принадлежат только юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям (ИП), а статус ИП можно получить с 18 лет.

Вопрос, может ли родитель без согласия ребенка распоряжаться его интеллектуальной собственностью, скорее дискуссионный: среди юристов бытует мнение, что согласие на реализацию имущественных прав ребенка получать следует. Однозначный ответ на этот вопрос со временем сформируется исходя из судебной практики.

Как защитить интеллектуальные права ребенка

Защита авторских прав несовершеннолетних авторов не отличается от защиты творений восемнадцатилетних граждан. Если ребенку еще не исполнилось 14 лет, вместо него сделки заключают родители, а если подростку от 14 до 17 лет, он может уже самостоятельно защищать свои творения.

Если работа юного творца является литературным произведением или творением науки и искусства, ее не нужно регистрировать, таких требований в законе нет. По российскому законодательству авторские права возникают в момент создания произведения. Другое дело, если юный гений создал базу данных или программу для электронно-вычислительных машин (ЭВМ) — в отношении этих объектов авторского права предусмотрена добровольная государственная регистрация в Роспатенте. Подробнее о регистрации авторских прав мы уже рассказывали в статье.

Объекты творчества, для которых регистрация в Роспатенте не предусмотрена, очень часто воруют, копируют, видоизменяют или выдают под другим авторством, реальным авторам бывает трудно доказать свое авторство без документального подтверждения. Один из самых современных актуальных способов зафиксировать авторские права на интеллектуальную собственность несовершеннолетних — цифровое депонирование в n’RIS.

Процедура представляет собой передачу файла с объектом творчества (рисунка, макета, программного кода, композиции и т.д.) на хранение в защищенную цифровую ячейку. В ходе депонирования фиксируются дата и время загрузки произведения в систему и данные пользователя, а по окончании процедуры выдается свидетельство о депонировании. В спорных ситуациях, например, при отстаивании интересов в части соблюдения авторских прав ребенка в суде, документ станет одним из подтверждений его авторства.

Кстати, несмотря на то, что подросток еще не достиг совершеннолетия, он может сам  отстаивать свои интересы в суде без привлечения родителей или законных представителей. То же самое относится к гражданам, которые по достижении 16-летнего возраста вступили в брачный союз, так как их законодательство приравнивает к совершеннолетним.

Если юный изобретатель создал технический объект, например, полезную модель, изобретение, промышленный образец, его также можно зарегистрировать в Роспатенте. После подачи необходимых документов проводится экспертиза работы. Например, выдача патента в отношении изобретения происходит в том случае, если оно соответствует трем критериям: новизне, изобретательскому уровню и промышленной применимости. Критерии могут отличаться в зависимости от специфики объекта интеллектуальной собственности.

Имейте в виду, и в этом случае рекомендуется пользоваться депонированием в качестве так называемой допатентной защиты. Пока патент находится на регистрации, а это может занять продолжительное время, авторские права будут дополнительно защищены.

Защищая интеллектуальные права малолетних, родителям и законным представителям рекомендуется руководствоваться мнением ребенка при реализации его имущественных прав. В позднем подростковом возрасте, от 14 до 17 лет, ребенок перестает быть малолетним и может самостоятельно реализовывать свои права. Защита произведений юных граждан ничем не отличается от защиты произведений взрослыми. Главное — дать ребенку творческую свободу и не ограничивать его в любых начинаниях.

Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации

1. Автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом которого создан такой результат.

Не признаются авторами результата интеллектуальной деятельности граждане, не внесшие личного творческого вклада в создание такого результата, в том числе оказавшие его автору только техническое, консультационное, организационное или материальное содействие или помощь либо только способствовавшие оформлению прав на такой результат или его использованию, а также граждане, осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих работ.

2. Автору результата интеллектуальной деятельности принадлежит право авторства, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, право на имя и иные личные неимущественные права.

Право авторства, право на имя и иные личные неимущественные права автора неотчуждаемы и непередаваемы. Отказ от этих прав ничтожен.

Авторство и имя автора охраняются бессрочно. После смерти автора защиту его авторства и имени может осуществлять любое заинтересованное лицо, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 1267 и пунктом 2 статьи 1316 настоящего Кодекса.

3. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Это право может быть передано автором другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом.

4. Права на результат интеллектуальной деятельности, созданный совместным творческим трудом двух и более граждан (соавторство), принадлежат соавторам совместно.

1. Понятие «автор» используется только применительно к результату интеллектуальной деятельности (объекту авторского права, объектам патентного права, селекционному достижению, топологии интегральной микросхемы, условно в отношении исполнения как объекта смежного права).

В качестве автора может выступать лишь физическое лицо независимо от возраста и объема дееспособности. Однако осуществить свои права автора самостоятельно лицо может лишь по достижении 14 лет. До достижения этого возраста его права осуществляются законными представителями. Вместе с тем действовавшее до 3 августа 1992 г. законодательство об авторском праве предусматривало возможность возникновения авторского права как совокупность имущественных и неимущественных прав и у юридических лиц, чем приравнивало юридических лиц к авторам. В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЭ к правоотношениям с участием таких юридических лиц применяются правила части четвертой Гражданского кодекса. Для целей их применения такие юридические лица считаются авторами произведений.

Авторами результатов творческой деятельности являются физические лица, которые внесли творческий вклад в результат интеллектуальной деятельности. В комментируемой статье прямо указывается, какие именно лица не могут быть отнесены к авторам, поскольку не вносят творческий вклад в результат интеллектуальной деятельности.

2. За всеми авторами независимо от вида результата интеллектуальной деятельности признается право авторства. Права на имя и иные личные неимущественные права могут признаваться лишь в отношении тех результатов интеллектуальной деятельности, в отношении которых это прямо предусмотрено Гражданским кодексом. Так, к иным личным неимущественным правам можно отнести право на обнародование и право на неприкосновенность, которые принадлежат автору объектов авторского права. Неимущественные права не имеют экономического содержания и являются неотчуждаемыми и непередаваемыми. Так как эти права неотчуждаемы, они не могут перейти по наследству. Однако после смерти автора его авторство и иные нематериальные блага могут защищаться любым заинтересованным лицом; исключение составляют объекты авторского права и исполнения, в отношении которых п. 2 ст. 1267 и п. 2 ст. 1316 Кодекса предусмотрено, что автор или исполнитель могут в порядке, предусмотренном для назначения исполнителя завещания, указать лицо, на которое возлагается охрана авторства, имени автора, неприкосновенности произведения после смерти автора. Заинтересованные лица могут осуществлять защиту нематериальных благ автора или исполнителя лишь в случае, если автор или исполнитель не оставил указаний, а также если от исполнения указаний отказалось указанное ими лицо.

3. Первоначально исключительное право на результат интеллектуальной деятельности возникает у автора. К другим лицам оно переходит на основании договора либо в силу иных юридических фактов, указанных в законе. Например, исключительное право на служебное произведение переходит от автора к работодателю в силу сложного юридического состава: наличия трудового договора автора-работника с работодателем, создания автором произведения в рамках служебного задания, предоставления произведения автором работодателю.

4. В случае создания результата интеллектуальной деятельности совместным творческим трудом двух или более граждан имеет место институт соавторства. Таким образом, соавторство возникает лишь при наличии в совокупности следующих условий:

создание результата двумя или более лицами; труд каждого лица должен быть творческим; результат труда должен найти выражение непосредственно в охраняемом объекте, так, например, применительно к объектам авторского права в форме произведения, т.  е. в художественных образах, языке изложения, применительно к изобретениям и полезным моделям – в формуле изобретения или полезной модели, применительно к селекционному достижению в совокупности существенных признаков, зафиксированных в описании селекционного достижения;

труд должен быть совместным, т. е. авторы должны трудиться согласованно. В исключение из этого правила законодатель признал возможность возникновения соавторства при параллельном, не совместном труде, применительно к изобретениям, полезным моделям, промышленным образцам, в отношении которых поданы заявки разными лицами с одной датой приоритета (абз. 3 п. 1 ст. 1383 ГК РФ).

Соавторам права на результаты интеллектуальной деятельности принадлежат совместно. Порядок осуществления исключительного права, принадлежащего нескольким соавторам, предусмотрен в ст. 1229 Кодекса. Порядок распоряжения исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, принадлежащий совместно соавторам, предусмотрен в ст. 1233 Кодекса.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Является ли договор объектом авторского права?

Интересно, договор является объектом авторского права, не так ли? Честно говоря, приступая к написанию этой статьи, я еще не нашел ответа на этот вопрос и пока не знаю, найду ли я его к концу статьи, но обещаю, что постараюсь это сделать. Прочитав мнения юристов, практикующих в сфере интеллектуальной собственности, я понял, что и среди моих коллег нет единого мнения по этому вопросу. Одни говорят, что договор не является объектом авторского права, так как он не является литературным произведением, так как его творческий характер не очевиден, а последовательность установления норм права в договоре не может быть признана творческой деятельностью.Другие, наоборот, утверждают, что тексты договоров, составленные либо юристом, либо няней в детском саду, имеют такую ​​же правовую защиту, как и статьи нобелевских лауреатов по астрофизике, опубликованные в Reviews of Modern Physics. Предлагаю начать изучение этот вопрос на основании норм российского законодательства об интеллектуальной собственности, а также норм международного права, действующих в нашей стране. С 27 мая 1973 года СССР (и Российская Федерация как правопреемник) является стороной к Всемирной (Женевской) конвенции 1952 г. об авторском праве, а с 13 марта 1995 г. – к Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений 1886 г. (далее – Бернская конвенция).Эти международные договоры являются составной частью правовой системы Российской Федерации. Статья 1(1) Бернской конвенции предусматривает, что термин «литературные и художественные произведения» охватывает любое произведение в области литературы, науки и искусства, независимо от способ и форма ее выражения. При этом в соответствии со статьей 5(2) Бернской конвенции, помимо установленных ею положений, объем охраны, а также средства охраны, предоставляемые автору для охраны его права регулируются исключительно законодательством страны, в которой испрашивается защита. В соответствии с пунктом 1 статьи 1259 ГК РФ объектами авторского права являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинства и назначения произведения, а также от способа выражения, в том числе аудиовизуальные произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графических рассказов, комиксов и другие произведения искусства. Согласно разъяснениям высшей судебной инстанции, изложенным в п. 80 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации Федерации от 23 апреля 2019 г.10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», перечень объектов авторского права, содержащийся в пункте 1 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации, не является исчерпывающим. При решении вопроса об отнесении конкретного результата интеллектуальной деятельности к объектам авторского права следует иметь в виду, что по смыслу статей 1228, 1257 и 1259 ГК РФ признается только результат, созданный творческим путем. работа и есть такое взаимодействие. Следует иметь в виду, что, если не доказано иное, предполагается, что результаты интеллектуальной деятельности созданы творческим трудом. Отсутствие новизны, уникальности и (или) оригинальности самого результата интеллектуальной деятельности не может свидетельствовать о том, что такой результат создан не творческим трудом и, следовательно, не является объектом авторского права. При этом пункт 5 статьи 1259 ГК РФ содержит специальное уточнение о том, что с помощью объектов авторского права идеи, факты и иные подобные объекты (идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, решения технических, организационных или иных задач, открытия, факты , языки программирования) независимо от формы их выражения.Эта норма исходит из того, что авторское право не может препятствовать использованию каких-либо технических или организационных решений, для защиты которых могут быть применены другие институты интеллектуальной собственности, например, патентное право, положения об охране секретов производства (ноу-хау). и др. Из анализа приведенных выше правовых норм следует, что форма выражения содержания (описание) охраняется авторским правом, в то же время сама модель построения, концепция и организационное решение авторским правом не охраняются .Кроме того, согласно пункту 6 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации необъектами авторского права являются: 1) официальные документы органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований, в том числе законы, иные нормативные правовые акты, решения судов, иные материалы законодательного, административного и судебного характера, официальные документы международных организаций, а также их официальные переводы;2) государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и тому подобное), а также символы и знаки муниципальных образований;3) произведения народного творчества (фольклора), не имеющие конкретных авторов; 4) сообщения о событиях и фактах, носящие сугубо информационный характер (новости дня, телепередачи, расписание движения транспорта и т. п.).).Таким образом, для ответа на вопрос, является ли текст договора объектом авторского права или нет, в первую очередь необходимо проанализировать, относится ли этот объект к исключениям, содержащимся в пунктах 5 и 6 статьи 1259 ГК РФ. Российской Федерации. Проанализировав данные нормы права, считаю, что действие договора не распространяется ни на один из вышеперечисленных объектов, не подлежащих правовой охране авторского права. В то же время, даже если действие договора не распространяется на объекты, не являющиеся объектами авторского права, то сделать однозначный вывод о том, что именно таковым является объект, пока нельзя, так как для того, чтобы быть признанным объектом авторского права, он должен быть: 1) самостоятельным результатом творчество автора,2) выраженное в объективной форме.Если речь идет о договоре, заключенном в простой письменной форме, то, конечно, он выражается в объективной форме. Но, анализируя вопрос о том, является ли договор результатом творческого труда, ответ будет не столь однозначен. Если автор договора ограничился цитированием норм права, то такой договор вряд ли можно отнести к объекту авторского права. Однако если речь идет не о типовом договоре поставки или оказания услуг, а, например, договор коммерческой концессии, который по своей правовой природе является комплексным договором, призванным передавать предпринимательский опыт, навыки и знания в конкретной сфере коммерческой деятельности с предоставлением возможности использования средств индивидуализации, объектов авторского права , ноу-хау их правообладателя, то в этом случае договор действительно может быть художественным произведением, описывающим условия и особенности правоотношений договаривающихся сторон.Такой документ, на мой взгляд, обязательно будет объектом авторского права, так как составление такого договора обязательно потребует не только знаний в области права, но и творческого вклада в его создание. характерно, в российской судебной практике я не нашел ни одного случая, когда предметом спора был бы текст договора, который был использован без разрешения правообладателя. Вероятно, это связано с тем, что в 90% случаев уникальные договоры просто не нужны сторонам, для которых этот договор был составлен, и они прекрасно используют универсальные формы, которых в огромном количестве имеется в Интернете, и это установить авторство этих документов уже невозможно.Второй критерий, который, на мой взгляд, не приводит к возникновению судебной практики, в которой договор был бы предметом спора как объект авторского права, связан с тем, что составление эксклюзивного договора поручается юристу, который, подготовив текст договора за вознаграждение, передает его заказчику. Итак, первоначальный автор (правообладатель) распоряжается своим правом (отчуждает его или предоставляет право использования заказчику). Далее заказчик использует его в отношениях со своими контрагентами на законных основаниях и, как правило, текст такого договора не становится общедоступным, так как стороны обязуются сохранять конфиденциальность в отношении условий соглашения, в связи с чем третьи лица не имеют свободного доступа к данному произведению и не могут его использовать. В связи с этим, на мой взгляд, примеры судебной практики по спорам с нарушением прав на данный объект отсутствуют. Однако было бы крайне интересно узнать позицию судов, относят ли они договор к объектам авторского права. А как вы считаете, является ли договор объектом авторского права?

Премьер-министр Израиля Беннетт встречается с Путиным в Москве, чтобы обсудить украинский кризис

Задержат ли дебаты о «мегацентрах» парламентские выборы в Ливане?

БЕЙРУТ: Ожидается, что в четверг ливанское правительство примет решение о создании так называемых мегацентров, чтобы облегчить людям голосование на предстоящих парламентских выборах в стране.

Цель этих объектов, одобренных президентом Мишелем Ауном, состоит в том, чтобы позволить избирателям проголосовать за пределами своей зоны регистрации, а это означает, что им не нужно будет возвращаться для этого в свои родные города.

Однако было высказано предположение, что если центры будут созданы, это может привести к отсрочке выборов, запланированных в настоящее время на 15 мая.

После того, как министерский комитет завершил отчет по этому вопросу, кабинет должен теперь решить, как действовать на основе его выводов.Если она одобрит эту идею, в парламент необходимо будет внести законопроект, разрешающий создание центров.

В то время как лагерь Ауна заявил, что «для принятия мегацентров не требуется никаких юридических мер. Это очень легко, если есть политический замысел», — заявила оппозиция, — «этот вопрос требует внесения поправок в законодательство и приведет к очень высоким финансовым затратам».

В отчете комитета министр туризма Валид Нассар сказал: «Стоимость создания восьми мегацентров… не превышает 2 миллионов долларов, и они могут быть завершены не более чем за три недели.

Но министр внутренних дел Бассам Мавлави сказал, что технические требования к созданию объектов приведут к сбоям.

«Министерский комитет против переноса выборов и настаивает на их проведении в назначенную дату без каких-либо отсрочек», — сказал он.

По его словам, срыв будет вызван необходимостью наличия у центров «необходимых принципов и требований для проведения честных выборов».

«Это не палатка, которую можно установить в кварталах с урной для голосования на столе.Это намного сложнее.

«Мегацентры без электронной связи, оптоволокна и центрального сервера, который обеспечивает необходимую связь, не являются настоящими мегацентрами, если только они не хотят, чтобы они были похожи на палатки».

Он добавил: «Компании, которая будет отвечать за этот проект, потребуется до трех месяцев, чтобы выполнить задачу и связать основные избирательные центры с материнским сервером. Более того, то, что применяется к ливанским избирателям, проживающим за пределами страны, должно применяться и к избирателям, проживающим в стране.

Политические обозреватели заявили, что настойчивость Свободного патриотического движения Ауна по созданию мегацентров была направлена ​​на то, чтобы «навязать продление мандата нынешнего парламента, чтобы этот же парламент избрал следующего президента в рамках определенного урегулирования».

Президентские выборы должны состояться в октябре.

Но FPM заявил, что его призыв к созданию мегацентров был сделан в ответ на изменение обстоятельств после выборов 2018 года.

«Это связано со значительным экономическим коллапсом, от которого страна страдает с 2019 года, и с тем, что избирателям будет сложно добраться до своих деревень из-за высокой стоимости транспорта», — говорится в сообщении.

Огромный скачок цен на бензин — почти до 500 000 ливанских фунтов (330 долларов) за галлон — означал, что центры сэкономят ливанскому народу миллиарды лир, говорится в сообщении FPM.

«Кроме того, мегацентры помогают освободить избирателей от многочисленных ограничений, повысить уровень участия и способствовать легитимности избирательного процесса», — говорится в сообщении.

FPM обеспокоен тем, что высокая стоимость поездки домой для голосования отпугнет многих людей от этого. Но политические обозреватели заявили, что другие политические партии, особенно «Хизбалла» и «Движение Амаль», выступают против идеи мегацентров, поскольку это может ослабить их влияние в небольших деревнях и городах.

Другие наблюдатели заявили, что FPM, возможно, намеренно пытается отложить выборы, чтобы увеличить шансы на получение большего количества мест в парламенте в определенных регионах.

«Цель может быть даже больше, чем это. Это может быть стремление создать парламентский вакуум, чтобы сорвать следующие президентские выборы», — сказал один наблюдатель. «Таким образом, Аун остается президентом, управляющим делами государства».

Депутат Мохаммад Хаджар из «Парламентского блока будущего», который представляет суннитское большинство в парламенте, заявил Arab News, что, если парламент решит продлить свой мандат, депутаты блока уйдут в отставку.

«Это решение принято и является необратимым.Что касается переноса выборов, то это отдельная история. Мы настаиваем на своевременном проведении парламентских выборов. Однако, если произойдет неожиданное событие, это другое дело».

Caesarstone публикует первый отчет ESG

Мировой производитель поверхностей делится своим видением создания более экологичного и безопасного будущего для своих сотрудников, клиентов, партнеров и мирового сообщества.

ТОРОНТО, 18 октября 2021 г. /CNW/ — Компания Caesarstone Ltd., лидер рынка поверхностей премиум-класса и пионер кварцевых поверхностей, объявила сегодня о выпуске своего первого отчета об экологическом социальном управлении («ESG»), который был подготовлен в в соответствии с Глобальной инициативой по отчетности (GRI), Советом по стандартам учета в области устойчивого развития (SASB) и Целями устойчивого развития Организации Объединенных Наций (ЦУР).

Логотип Caesarstone (CNW Group/Caesarstone)

Отчет ESG является частью постоянных усилий компании по решению экологических и социальных проблем.

«В Caesarstone мы имеем честь быть частью повседневной жизни в миллионах домов по всему миру, поэтому мы стремимся к устойчивому развитию за счет постоянных инноваций наших продуктов и более экологичных производственных процессов, оставаясь при этом сосредоточенными на цепочке создания стоимости, построенной на защите окружающей среды, здоровья и техники безопасности», — сказал Юваль Дагим, главный исполнительный директор Caesarstone Ltd. «Наша цель — вдохновить на путь партнерства и творчества, отмечая «Жизнь в камне». Мы довольны нашими достижениями в области ESG на сегодняшний день и рады, что создали основу для достижения наших новых целей в области ESG и помогли создать более устойчивое будущее для нашей компании.Мы считаем, что наш успех напрямую связан с тем, насколько хорошо мы заботимся о наших клиентов, наших сотрудников, наших сообществ и нашей окружающей среды, и с нетерпением ждем возможности позиционировать Caesarstone для создания долгосрочной ценности.»

Этот отчет является частью постоянных усилий компании по решению экологических и социальных вопросов, демонстрируя ее приверженность созданию более экологичного и безопасного будущего для своих сотрудников, клиентов, партнеров и сообществ, в которых они работают. Стратегия ESG компании Caesarstone основана на четырех основные столпы: устойчивые продукты, экологически ответственное производство, здоровье и безопасность, а также социальная ответственность

История продолжается

Шаги по воплощению этих столпов можно увидеть в нескольких инициативах устойчивого развития и достижениях ESG, предпринятых Caesarstone в Канаде:

«Этот первый, добровольный глобальный отчет ESG — важная веха, демонстрирующая наши усилия по обслуживанию наших заинтересованных сторон в Соединенных Штатах и ​​за их пределами», — сказал Кен Уильямс, президент Caesarstone North America. «Мы будем по-прежнему привержены публикации нашего будущего прогресса в последовательных отчетах ESG».

Посетите сайт www.caesarstone.ca/ESGreport, чтобы прочитать полный отчет.

О компании Caesarstone
Caesarstone — это компания, ориентированная на образ жизни и ориентированная на клиента, которая занимается проектированием, разработкой и производством высококачественных столешниц из конструкционного камня, используемых в жилых и коммерческих зданиях. Наша продукция предлагает превосходную эстетическую привлекательность и улучшенную функциональность благодаря разнообразию цветов, стилей, текстур и отделки, используемых в различных приложениях для столешниц, отличающихся присущей долговечностью.Твердая приверженность обслуживанию способствовала растущей лояльности клиентов в более чем 50 странах, где доступны коллекции продуктов Caesarstone: Classico, Supernatural, Metropolitan и Outdoor. Для получения дополнительной информации посетите наш веб-сайт: www.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.